Rb. Amsterdam 16 maart 2000, ECLI:NL:RBAMS:2000:AA5154.
Hof Amsterdam, 28-10-2016, nr. 23-000090-12
ECLI:NL:GHAMS:2016:5267, Cassatie: (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen
- Instantie
Hof Amsterdam
- Datum
28-10-2016
- Zaaknummer
23-000090-12
- Vakgebied(en)
Strafrecht algemeen (V)
Materieel strafrecht (V)
Belastingrecht algemeen (V)
Burgerlijk procesrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:NL:GHAMS:2016:5267, Uitspraak, Hof Amsterdam, 28‑10‑2016; (Hoger beroep)
Cassatie: ECLI:NL:HR:2018:2017, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen
ECLI:NL:GHAMS:2015:5186, Uitspraak, Hof Amsterdam, 10‑12‑2015; (Hoger beroep)
- Vindplaatsen
NTFR 2017/93 met annotatie van Mr. P.A. Caljé
Uitspraak 28‑10‑2016
Inhoudsindicatie
“Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in vervolging fiscale zaak. Schending van het ne bis in idem-beginsel. Uitzonderlijke samenloop van het civielrechtelijk en strafrechtelijk traject.”
Partij(en)
Parketnummer: 23-000090-12
Datum uitspraak: 28 oktober 2016
TEGENSPRAAK
Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen – na terugwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 20 december 2011 – op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 29 april 2004 in de strafzaak onder parketnummer 13-120108-02 tegen:
[verdachte],
geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],
adres: [adres].
Procesgang
De rechtbank Amsterdam heeft de verdachte voor het ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee jaren.
De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.
Het gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep bij arrest van 5 november 2009 het vonnis vernietigd, opnieuw recht gedaan en het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in zijn strafvervolging van de verdachte ter zake van het ten laste gelegde.
De advocaat-generaal heeft tegen het arrest van het gerechtshof beroep in cassatie ingesteld.
De Hoge Raad der Nederlanden heeft bij arrest van 20 december 2011 het arrest van het gerechtshof Amsterdam vernietigd, en de zaak naar het gerechtshof Amsterdam teruggewezen teneinde de zaak met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad op het bestaande hoger beroep opnieuw te berechten en af te doen.
Onderzoek van de zaak
Dit arrest is gewezen overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg en, na terugwijzing, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 6 oktober 2015, 5 november 2015, 26 november 2015, 10 december 2015, 28 juni 2016, 30 juni 2016, 26 augustus 2016, 1 september 2016 en 14 oktober 2016.
Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen de verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.
Tenlastelegging
Aan de verdachte is, na wijziging ter terechtzitting in eerste aanleg op 15 april 2004, ten laste gelegd dat:
hij in of omstreeks de periode vanaf 16 maart 2000 tot en met 7 december 2001 te Utrecht en/of Amsterdam, althans in Nederland, als degeen die ingevolgde de Invorderingswet verplicht was tot:
- het verstrekken van inlichtingen of gegevens, en deze opzettelijk niet of onjuist of onvolledig heeft verstrekt,
- het voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of de inhoud daarvan, en deze opzettelijk niet voor dit doel beschikbaar heeft gesteld,
immers heeft verdachte de vragen en/of verzoeken van de Ontvanger, gesteld in de brie(f)(ven) van
14 april 2000 en/of 16 mei 2000 en/of 20 juli 2000 en/of 17 augustus 2000 en/of 28 augustus 2000, niet, althans ontoereikend, beantwoord en/of ingewilligd, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt ingevorderd.
Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.
Vonnis waarvan beroep
Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan de rechtbank.
Vordering advocaat-generaal
De advocaat-generaal heeft gevorderd dat, na verwerping van alle gevoerde verweren, de verdachte ter zake van het ten laste gelegde opzettelijk niet voldoen aan de fiscale inlichtingenplicht ter invordering zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden.
Ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de vervolging
De raadsman heeft in hoger beroep om meerdere redenen bepleit dat het Openbaar Ministerie niet in de vervolging van de verdachte kan worden ontvangen. Daarbij is onder meer vanwege de reeds ondergane lijfsdwang een beroep gedaan op de schending van het beginsel “ne bis in idem”, het verbod van dubbele vervolging.
De advocaat-generaal heeft gerekwireerd tot verwerping van het beroep op de schending van voornoemd beginsel en acht het Openbaar Ministerie – ook overigens – ontvankelijk in de vervolging van de verdachte ter zake van het ten laste gelegde.
Het hof overweegt het volgende ten aanzien van de vraag of vanwege de ondergane lijfsdwang hier het beginsel van ne bis in idem in het geding is.
1. Redengevende feiten en omstandigheden
Aan de hand van het procesdossier, het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep vanaf 5 november 2015, stelt het hof de volgende redengevende feiten en omstandigheden, alsmede het procesverloop vast. Het hof heeft daarbij mede gelet op de jegens de verdachte gewezen uitspraken die zijn gepubliceerd op de openbare website www.rechtspraak.nl.
1.1
Sinds 1991 werd onderzoek gedaan naar een criminele organisatie die zich vanaf het midden van de jaren tachtig bezig hield met het op grote schaal per schip vervoeren van hasj. Vermoed werd dat deze criminele organisatie werd geleid door de verdachte, die daarin samenwerkte met anderen.
1.2
Aan de verdachte is een navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting voor het jaar 1989 opgelegd van f 384.352.788,= (inclusief boete) en een aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor het jaar 1991 van f 152.358.171,= (inclusief boete), beide gedagtekend 31 december 1994.
1.3
De verdachte is op 21 januari 1996 aangehouden en nadien gedetineerd geweest in de TEBI (Tijdelijk Extra Bewaakte Inrichting) te Vught. De rechtbank te Amsterdam heeft de verdachte op 7 februari 1997 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren. Tegen dit vonnis heeft de verdachte hoger beroep ingesteld. Op 30 januari 1998 heeft het gerechtshof te Amsterdam ten laste van de verdachte bewezen verklaard – kort samengevat – deelname aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, terwijl hij bestuurder van die organisatie is en het meermalen medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder A en B van de Opiumwet gegeven verbod. Het hof heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren en zes maanden, met aftrek van de tijd doorgebracht in verzekering en voorlopige hechtenis. Daarnaast is de verdachte veroordeeld tot betaling van een geldboete van één miljoen gulden, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van zes maanden.
1.4
Het tegen voornoemd arrest door de verdachte ingestelde beroep in cassatie heeft de Hoge Raad bij arrest van 6 april 1999 verworpen. Het arrest van het gerechtshof Amsterdam is daarmee onherroepelijk geworden.
1.5
De verdachte heeft de hem opgelegde geldboete van één miljoen gulden niet voldaan en is dientengevolge op 17 september 1999 in (vervangende) hechtenis genomen, aansluitend op zijn detentie. Deze hechtenis zou eindigen op 17 maart 2000.
1.6
De onder 1.2 genoemde aanslagen zijn bij kennisgevingen van 30 september 1999 ambtshalve verminderd tot een bedrag van f 173.978.134,= respectievelijk f 84.659.051,= aldus in totaal tot
f 258.637.185,=.
1.7
Bij vonnis in kort geding van de fungerend president van de rechtbank te Amsterdam d.d. 16 maart 2000 heeft deze op vordering van de ontvanger van de belastingdienst/ondernemingen Amsterdam 2 (verder: de Ontvanger) onder meer bepaald dat twee tegen de verdachte uitgevaardigde dwangbevelen voor belastingschulden over de jaren 1989 en 1991 van in totaal (inclusief boete en heffingsrente) f 272.174.089,= onmiddellijk na de betekening van dat vonnis door lijfsdwang ten uitvoer kunnen worden gelegd, door de verdachte in gijzeling te nemen voor de duur van maximaal een jaar.1.
1.8
Een afschrift van de grosse van dit vonnis is bij exploot van 16 maart 2000 aan de verdachte betekend. De verdachte verbleef op dat moment in de penitentiaire inrichting Haarlem in het kader van de hiervoor onder 1.5 genoemde vervangende hechtenis. De belastingdeurwaarder heeft diezelfde dag de verdachte ter gijzeling overgeleverd aan de directeur van voornoemde inrichting.
1.9
Op 24 maart 2000 heeft de raadsman van de verdachte zich schriftelijk gewend tot de rijksadvocaat met de vraag op welke wijze de verdachte “naar genoegen van de fiscus” openheid van zaken kan geven. Tevens is verzocht om de verdachte in de gelegenheid te stellen zijn zoon en dochter te bezoeken op hun verjaardagen.
1.10
De Ontvanger heeft bij brief van 14 april 2000 de raadsman van de verdachte verzocht om binnen dertig dagen na dagtekening inlichtingen en gegevens te verstrekken die voor de invordering van zijn belastingschulden van belang kunnen zijn. In de brief is tevens verzocht om specifieke informatie met betrekking tot – kort samengevat – banktegoeden, vorderingen, natuurlijke en rechtspersonen, boten, auto’s, onroerend goed, edelmetalen, ondernemingen en alle overige binnen- en buitenlandse vermogensbestanddelen waartoe de verdachte direct of indirect gerechtigd is.
1.11
Op 18 april 2000 heeft de Rijksadvocaat op de onder 1.9 genoemde vraag schriftelijk geantwoord:
“Het gaat (…) niet aan om op dit cruciale punt – waarvoor uw cliënt dan ook juist in gijzeling is genomen – de rollen eenvoudigweg om te draaien. (…) Het is derhalve volledig aan uw cliënt zelve om de noodzakelijke opening van (financiële) zaken te geven. Zolang uw cliënt daarmee stelselmatig in gebreke blijft, zullen verzoeken van hem om de gijzeling, in verband met familiegebeurtenissen of andere redenen, voor een dag of een weekend op te heffen, niet in overweging worden genomen.”
1.12
De raadsman van de verdachte heeft de onder 1.11 genoemde brief van de Ontvanger bij schrijven van 27 april 2000 beantwoord. Kort samengevat is geschreven: dat de rekeningen bij Société de Banque Suisse en Banque Générale de Luxembourg in de strafzaak zijn geblokkeerd, dat de Ontvanger wordt verzocht te bewerkstelligen dat die blokkade ongedaan wordt gemaakt zodat overboeking van de saldi naar de Ontvanger kan worden bewerkstelligd; dat van de Dresdner Bank te Madrid, Banco Union S.A. te Paraguay en de Canadian Imperial Bank of Commerce Trust te Nassau (Bahama’s) rekeningafschriften en overboeking van de saldi zal worden gevraagd zodra de raadsman de adressen van die banken heeft achterhaald; dat twee rekeningnummers ten name van [betrokkene 1] de verdachte op het eerste gezicht niets zeggen; dat de verdachte niet gerechtigd is tot de Femis-bankrekeningen en niet beschikt over telefoonpassen met de codenaam ‘Lekker’; dat hij geen vorderingen heeft op [betrokkene 2], [betrokkene 3], [betrokkene 4] en/of [betrokkene 5]; dat de genoemde voornamen de verdachte zo niets zeggen; dat de verdachte gerechtigd was tot het vermogen van twee rechtspersonen en dat voor het overige hij niet gerechtigd is tot de genoemde boten, auto’s, onroerend goed, edelmetalen, ondernemingen of andere binnen- of buitenlandse vermogensbestanddelen. Aansluitend heeft de raadsman op 4 en 11 mei 2000 de Ontvanger brieven gestuurd over diens geslaagde pogingen de adressen te achterhalen van de Dresdner Bank te Madrid (naar later is gebleken: te Marbella) en de Canadian Imperial Bank of Commerce Trust te Nassau.
1.13
Bij brief van 16 mei 2000 heeft de Ontvanger de raadsman van de verdachte gemotiveerd verzocht om uiterlijk 31 mei 2000 de in de brief van 14 april 2000 gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken. De raadsman van de verdachte heeft op de brief van de Ontvanger van 16 mei 2000 bij brief van 23 mei 2000 gereageerd. Hij stelt dat de Ontvanger medewerking weigert en kondigt een kort geding-dagvaarding aan, waarin hij namens de verdachte het ontslag uit diens gijzeling zal vorderen.
1.14
In brieven van 23 mei 2000 en 6 juni 2000 heeft de Dresdner Bank AG te Marbella de raadsman van de verdachte verzocht om een “official power of attorney” alvorens de verzochte inlichtingen te kunnen verschaffen. Het gevraagde document heeft de raadsman van de verdachte bij brief van 9 juni 2000 aan de genoemde bank gestuurd. Diezelfde dag heeft hij de Canadian Imperial Bank of Commerce Trust te Nassau nogmaals verzocht te reageren op zijn brief van 11 mei 2000.
1.15
De verdachte heeft op 3 juli 2000 ter terechtzitting in kort geding de opheffing van de gijzeling gevorderd. Deze vordering heeft de fungerend president van de rechtbank te Amsterdam bij vonnis van 13 juli 2000 afgewezen, omdat – kort samengevat – de verdachte niets had gedaan om zijn belastingschuld te betalen en evenmin inlichtingen had verstrekt op grond waarvan de Ontvanger kon beoordelen hoeveel hij redelijkerwijze kon betalen.
1.16
De raadsman van de verdachte heeft de Ontvanger bij brief van 13 juli 2000 voorgesteld dat deze zorgdraagt voor incasso van de banktegoeden te Luxemburg. Bij brief van 20 juli 2000 heeft de Ontvanger hierop geantwoord dat de Ontvanger inderdaad incassomogelijkheden in Luxemburg ten dienste staan, maar dat het in de rede ligt dat de verdachte al dan niet door tussenkomst van diens raadsman, zelf de tegoeden in Luxemburg opeist en aan de Ontvanger laat overmaken.
1.17
Bij brieven van 25 juli 2000 heeft de raadsman van de verdachte een door een notaris opgemaakte volmacht gestuurd aan de Banque Generale du Luxembourg, de Dresdner Bank AG te Marbella, de Canadian Imperial Bank of Commerce Trust te Nassau en de Banque Hapoaline Suisse te Luxemburg met de opdracht aan die banken om alle banktegoeden over te maken naar genoemde rekeningnummers van de Belastingdienst te Amsterdam, alles bij brief van diezelfde datum in afschrift aan de Ontvanger.
1.18
Op 7 augustus 2000 hebben de Ontvanger, in de persoon van [betrokkene 6], en de raadsman van de verdachte, mr. Zilver, elkaar ten kantore van de Rijksadvocaat, mr. L.P. Broekveldt, gesproken. Naar aanleiding van deze bespreking heeft de Ontvanger bij brief van 17 augustus 2000 de raadsman van de verdachte een door de verdachte te ondertekenen verklaring toegestuurd, waarin deze zou moeten verklaren – kort samengevat – gerechtigd te zijn tot de saldi van de in die verklaring genoemde rekeningen van de Femisbank en ermee in te stemmen dat de tegoeden die door de curatoren van de Femisbank worden uitgekeerd worden afgeboekt op zijn belastingschulden. De Ontvanger zegt het antwoord graag uiterlijk 25 augustus 2000 te ontvangen.
1.19
De Ontvanger heeft de raadsman van de verdachte bij brief van 28 augustus 2000 geschreven dat in een telefoongesprek van 22 augustus 2000 is besproken dat medewerking van de verdachte vooralsnog geen consequenties zou hebben voor de gijzeling, maar dat het de Ontvanger zinvol lijkt dat de raadsman eerst met de verdachte overlegt om zijn bereidheid tot medewerking te onderzoeken. Verder wordt verzocht uiterlijk 1 september 2000 de Ontvanger te informeren “aangaande de onderhavige kwestie”.
1.20
Bij vonnis van 6 september 2000 heeft de rechtbank te Amsterdam in de civiele bodemprocedure ter zake van de lijfsdwang onder meer bepaald dat de uitgevaardigde dwangbevelen ter zake van de belastingschulden van de verdachte over de jaren 1989 en 1991 ten belope van in totaal
f 258.637.185,= te vermeerderen met de invorderingsrente vanaf de vervaldata van de aanslagen, door middel van lijfsdwang tegen de verdachte kunnen worden ten uitvoer gelegd door opneming van de verdachte in gijzeling. Tevens is de verdachte veroordeeld om binnen twee weken na de betekening van het vonnis aan de Ontvanger alle door hem (de Ontvanger) gewenste inlichtingen en gegevens te verschaffen omtrent zijn inkomens- en vermogenspositie en met betrekking tot alle voor verhaal vatbare goederen, waarover de verdachte direct en/of indirect kan beschikken en ongeacht waar deze zich bevinden, bij gebreke waarvan verdachte ook ter zake van de nakoming van deze verplichting(en) in gijzeling kan worden genomen (respectievelijk gehouden).
1.21
Op 30 november 2000 heeft de fungerend president van de rechtbank te Amsterdam vonnis gewezen naar aanleiding van de vordering van onder andere de verdachte de lijfsdwang op te heffen. De gevraagde voorziening is geweigerd. Daartoe heeft de fungerend president onder meer overwogen:
“Vaststaat dat [verdachte] sedert de uitspraak niet heeft voldaan aan de hem opgelegde belastingaanslagen over de jaren 1989 en 1991 en dat [verdachte] sedertdien evenmin enige concrete inlichtingen en gegevens omtrent zijn inkomens- en vermogenspositie aan de Ontvanger heeft verstrekt, zodat de gronden voor de gijzeling nog steeds bestaan.”
en:
“[verdachte], op wie de bewijslast rust, heeft geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat hij in de feitelijke onmogelijkheid verkeert om te voldoen aan de veroordeling tot het verstrekken van inlichtingen en gegevens aan de Ontvanger omtrent zijn inkomens- en vermogenspositie. Tot op heden heeft hij ter zake geen concrete gegevens verstrekt, noch enige stukken overgelegd of inzage verleend. Aldus is niet komen vast te staan dat hij niet in staat is te voldoen aan zijn belastingschuld over 1989 en 1991 en aan de veroordeling om inzicht te verschaffen in zijn inkomsten- en vermogenspositie. Nu moet worden geconcludeerd dat bij [verdachte] geen onmacht bestaat om in ieder geval gedeeltelijk aan het vonnis van 6 september 2000 te voldoen en de gijzeling overigens rechtmatig is, is de voortzetting van de gijzeling niet gelijk te stellen met een strafoplegging en dus niet in strijd met artikel 5 EVRM.”
1.22
Ter terechtzitting van 26 februari 2001 heeft de verdachte in kort geding andermaal gevorderd zijn ontslag uit de gijzeling te bevelen. Op 27 februari 2001 heeft de fungerend president van de rechtbank te Amsterdam vonnis gewezen en – onder meer – het volgende overwogen:
“Vaststaat dat [verdachte] sedert voornoemde veroordeling (het hof begrijpt: het vonnis van 6 september 2000) geen informatie aan de Ontvanger heeft verstrekt, zodat daarmee de rechtmatigheid van de gijzeling is gegeven. (…) [verdachte] heeft geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat hij in de feitelijke onmogelijkheid verkeert om te voldoen aan de veroordeling tot het verstrekken van inlichtingen en gegevens aan de Ontvanger omtrent zijn inkomens- en vermogenspositie. Nu [verdachte] die inlichtingen en gegevens niet heeft verstrekt bestaat er dan ook nog steeds grond voor de gijzeling en kan niet worden gezegd dat deze het karakter van strafoplegging draagt.”
1.23
De lijfsdwang voor de duur van een jaar heeft naar mening van de Ontvanger niet tot de op grond van artikel 58 Invorderingswet 1990 gewenste inlichtingen geleid. Op 8 maart 2001 is in het tripartiteoverleg besloten een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen de verdachte en daarmee is de onderhavige zaak aangevangen.
1.24
Per 16 maart 2001 is de lijfsdwang van de verdachte van rechtswege geëindigd.
1.25
Omstreeks 18 maart 2004 heeft het Openbaar Ministerie de verdachte gedagvaard om in de onderhavige zaak als verdachte te verschijnen op 15 april 2004.
1.26
De rechtbank te Amsterdam heeft bij vonnis van 29 april 2004 wegens het opzettelijk een der feiten begaan, omschreven in artikel 64, tweede lid, onderdeel a en b, en artikel 65, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt ingevorderd, meermalen gepleegd, de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee jaren.
1.27
De verdachte is tegen voornoemd vonnis in hoger beroep gegaan. Op 7 april 2009 heeft de verdachte het hof elf ordners doen toekomen met informatie betreffende de vragen die de Ontvanger in diens brief van 14 april 2000 en daarna heeft gesteld.
1.28
Dit hof heeft bij arrest van 5 november 2009 het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in zijn strafvervolging ter zake van het ten laste gelegde. Hiertegen heeft de advocaat-generaal bij het hof beroep in cassatie ingesteld. Bij arrest van 20 december 2011 heeft de Hoge Raad de bestreden uitspraak vernietigd en de zaak teruggewezen naar het gerechtshof te Amsterdam opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht. Reden voor de vernietiging en terugwijzing was dat de niet-ontvankelijkverklaring was toegeschreven op een te beperkte en dus onjuiste uitleg van de Leidraad Invordering 1990. Anders dan het hof had overwogen, diende de Ontvanger niet ingevolge de Leidraad een keus te maken tussen het starten van een civiele procedure en het toepassen van de strafsanctie van hoofdstuk VIII van de Invorderingswet.
1.29
Op 29 november 2013, 13 december 2013, 11 mei 2015 en 22 mei 2015 hebben zogenoemde regiezittingen plaatsgevonden. Vervolgens heeft de raadsman van de verdachte een wrakingsverzoek ingediend dat op 7 augustus 2015 door de wrakingskamer van het gerechtshof ’s-Gravenhage is gehonoreerd. Op 6 oktober 2015 is het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep opnieuw aangevangen. Nadien hebben zittingen plaatsgevonden op 5 november 2015, 26 november 2015, 10 december 2015, 28 juni 2016, 30 juni 2016, 26 augustus 2016 en 1 september 2016. Het onderzoek is gesloten ter terechtzitting van 14 oktober 2016.
2. Het wettelijk kader
Bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de vervolging zijn de volgende wettelijke bepalingen – zoals geldend ten tijde van het ten laste gelegde – van belang.
Artikel 58 (oud) van de Invorderingswet 1990 (hierna: Iw 1990) luidt:
De belastingschuldige of een aansprakelijk gestelde is gehouden desgevraagd aan de ontvanger:
a. de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de invordering te zijnen aanzien van belang kunnen zijn;
b. de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan – zulks ter keuze van de ontvanger – waarvan de raadpleging van belang kan zijn voor de vaststelling van de feiten welke invloed kunnen uitoefenen op de invordering te zijnen aanzien, voor dit doel beschikbaar te stellen.
Artikel 60 Iw 1990 luidt:
1. De gegevens en inlichtingen dienen duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden verstrekt, mondeling, schriftelijk of op andere wijze – zulks ter keuze van de ontvanger – en binnen een door de ontvanger te stellen redelijke termijn.
2. Toegelaten moet worden, dat kopieën, leesbare afdrukken of uittreksels worden gemaakt van de voor raadpleging beschikbaar gestelde gegevensdragers of de inhoud daarvan.
Artikel 64 (oud) Iw 1990 luidt:
1. Degene die niet voldoet aan de verplichtingen hem bij artikel 60, tweede lid, opgelegd, wordt gestraft met geldboete van de derde categorie.
2. Degene die ingevolge deze wet verplicht is tot:
a. het verstrekken van inlichtingen of gegevens, en deze niet, onjuist of onvolledig verstrekt;
b. het voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of de inhoud daarvan, en deze niet voor dit doel beschikbaar stelt;
c. het voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of de inhoud daarvan, en deze in valse of vervalste vorm voor dit doel beschikbaar stelt;
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
Artikel 65 (oud) Iw 1990 luidt:
1. Degene die opzettelijk een der feiten begaat, omschreven in artikel 64, tweede lid, onderdeel a of b, wordt, indien het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt ingevorderd, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig ingevorderde belasting.
2. Degene die opzettelijk het feit begaat, omschreven in artikel 64, tweede lid, onderdeel c, wordt, indien het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt ingevorderd, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie of, indien dit bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig ingevorderde belasting.
3. Het recht tot strafvervolging op de voet van dit artikel vervalt, indien de schuldige alsnog juiste en volledige inlichtingen of gegevens verstrekt voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat een of meer van de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde personen of een of meer ambtenaren van de rijksbelastingdienst de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden, mits het niet tijdig verstrekken van de gevraagde inlichtingen of gegevens niet van invloed is geweest op de verhaalsmogelijkheden met betrekking tot de belastingschuld.
4. Indien het feit, ter zake waarvan de verdachte kan worden vervolgd, zowel valt onder een van de strafbepalingen van het eerste of het tweede lid, als onder die van artikel 225, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, is strafvervolging op grond van genoemd artikel 225, tweede lid, uitgesloten.
Artikel 65a Iw 1990 luidt:
De in deze wet strafbaar gestelde feiten waarop gevangenisstraf is gesteld, zijn misdrijven. De overige bij deze wet strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.
Artikel 20 (oud) Iw 1990 luidt:
1. Een dwangbevel kan bij rechterlijk vonnis ten uitvoer worden gelegd door lijfsdwang overeenkomstig de artikelen 587 tot en met 611 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het geding daartoe wordt gevoerd voor de rechtbank van het arrondissement waarbinnen het kantoor is gevestigd van de ontvanger die het dwangbevel heeft uitgevaardigd. Voor de toepassing van artikel 587 treedt voor het aldaar bedoelde vonnis in de plaats het dwangbevel.
2. Met betrekking tot belastingaanslagen die zijn verschuldigd door lichamen in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, kan lijfsdwang worden toegepast ten aanzien van bestuurders of vereffenaars van die lichamen of, bij ontstentenis, ten aanzien van de laatst afgetreden of ontslagen bestuurders of vereffenaars, tenzij het niet aan hen te wijten is dat de belasting niet is voldaan.
Ingevolge de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), zoals geldend ten tijde van de toegepaste lijfsdwang (en het ten laste gelegde), gold ten aanzien van de toepassing van lijfsdwang het volgende wettelijk kader.
Lijfsdwang mag ingevolge artikel 589 (oud) Rv alleen ten uitvoer worden gelegd uit kracht van een vonnis, waarbij dat is uitgesproken. En niemand kan ter zake van dezelfde schuld langer dan een jaar in gijzeling worden gehouden, aldus het destijds geldende artikel 591 (oud) Rv. Sinds 1 januari 2002 is dit voorschrift vervat in artikel 589 Rv, lid 1: “De tenuitvoerlegging van de lijfsdwang duurt ter zake van dezelfde verplichting ten hoogste een jaar.”
Ten aanzien van, onder meer, kinderen was in artikel 588 (oud) Rv voorgeschreven dat lijfsdwang niet is toegestaan en evenmin plaats heeft tegen personen vanaf zeventig jaar.
Artikel 587 (oud) Rv luidt:
Onverminderd het bepaalde in artikel 585 is de regter bevoegd een vonnis uitvoerbaar te verklaren bij lijfsdwang, indien en voorzoover het inhoudt eene veroordeeling tot:
1° hetzij het geven van eene bepaalde zaak;
2° hetzij het verrigten van eene handeling, welke uitsluitend van den wil van den veroordeelde afhangt en alleen door hem kan worden verrigt;
3° hetzij het nalaten van eene handeling.
Artikel 589a (oud) Rv, thans artikel 588 Rv, schrijft voor dat geen lijfsdwang wordt uitgesproken indien de schuldenaar buiten staat is aan de verplichting, waarop de vordering tot uitvoerbaarverklaring bij lijfsdwang betrekking heeft, te voldoen. De schuldenaar die zich opzettelijk buiten staat heeft gesteld aan zijn verplichting te voldoen, kan daarop evenwel geen beroep doen, zo was daaraan toegevoegd in artikel 589a (oud) Rv. Ingevolge artikel 590 (oud) Rv beletten verzet, hoger beroep of cassatie geenszins het ten uitvoer leggen van den lijfsdwang uitgesproken bij een vonnis, hetwelk bij voorraad kan worden ten uitvoer gelegd.
3. Het ne bis in idem-beginsel
Het ne bis in idem-beginsel of het verbod van dubbele vervolging, zoals dat onder meer is neergelegd in artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr), houdt in dat iemand niet tweemaal kan worden vervolgd en bestraft voor het begaan van hetzelfde feit. Het beginsel is alleen van toepassing als sprake is van een ‘criminal charge’ als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM). Alleen als de eerste procedure strekt tot ‘determination of a criminal charge’, geldt dat een tweede vervolging van hetzelfde feit niet is toegestaan.2.
Artikel 68 Sr is op het onderhavige geval niet van toepassing, omdat niet sprake is van – kort gezegd – meerdere onherroepelijke beslissingen van de strafrechter. Aan artikel 68 Sr ligt evenwel het internationaal breed erkende beginsel van ne bis in idem ten grondslag, welk beginsel is vervat in een internationaal kader met daarbinnen ontwikkelde rechtspraak. De gelding van dat beginsel brengt artikel 68 Sr voor het Nederlands recht mede tot uitdrukking. In die bredere, aan artikel 68 Sr ten grondslag liggende internationale context dient de onderhavige vraag over de verhouding tussen de lijfsdwang en de strafvervolging te worden bezien.
Van bijzondere betekenis daarbij is, zo heeft de Hoge Raad in HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:434 overwogen, dat in internationaal verband niet zonder meer doorslaggevend is of de nationale wetgever een sanctie als bestuursrechtelijk of als strafrechtelijk heeft aangemerkt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de beslissing van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) van 13 december 2005 (73661/01, Nilsson vs. Zweden), waarin in het kader van (het niet door Nederland geratificeerde) artikel 4 van het Zevende Protocol bij het EVRM – een van de codificaties van het beginsel van ne bis in idem – een bestuursrechtelijke schorsing van de rijbevoegdheid van 18 maanden vanwege de ernst ervan als een 'criminal sanction' werd gezien. Uit diezelfde rechtspraak komt ook naar voren dat het EHRM bij de beoordeling of het beginsel van ne bis in idem is geschonden, groot belang toekent aan de vraag of sprake is van een 'sufficiently close connection' tussen de betrokken procedures. Indien sprake is van een dergelijke samenhang, kan het gevolg daarvan zijn dat de beide procedures moeten worden beschouwd als één samenhangende reactie op het strafbare feit en niet als twee verschillende procedures in de zin van artikel 4 van het Zevende Protocol.3.
De vraag of sprake is van een ‘criminal charge’ kan derhalve niet in doorslaggevende zin aan de hand van de nationale classificatie worden beantwoord. Voor de beantwoording van die vraag zijn drie door het EHRM geformuleerde toetsingscriteria van belang, de zogenaamde Engel-criteria, ontleend aan een uitspraak van het EHRM van 8 juni 1976.
De Engel-criteria houden het volgende in. In de eerste plaats is de classificatie van de handhaving van de overtreden norm naar nationaal recht van belang. Behoort deze norm tot het strafrecht, dan is zonder meer sprake van een ‘criminal charge’. Is dat niet het geval, dan kan toch sprake zijn van een ‘criminal charge’ vanwege de aard van de overtreden norm; het tweede Engel-criterium. Richt de norm zich tot alle burgers en wordt de overtreding daarvan bestraft met een sanctie die leedtoevoeging of afschrikking beoogt, dan is dat meestal doorslaggevend om aan te nemen dat er sprake is van een ‘criminal charge’. Het derde Engel-criterium speelt een rol als de toepassing van het tweede criterium geen uitsluitsel biedt. Dan kan worden gekeken naar de aard en zwaarte van de maatregel die naar aanleiding van de overtreding wordt opgelegd.4.Het tweede en het derde criterium zijn niet cumulatief, maar alternatief ten opzichte van elkaar. Is het evenwel niet mogelijk bij de gescheiden analyse van het tweede en derde criterium ieder voor zich een duidelijke conclusie te trekken bij de vraag of sprake is van een ‘criminal charge’, dan kunnen het tweede en het derde criterium cumulatief worden benaderd ter beantwoording van de vraag of sprake is van een ‘criminal charge’.5.
3.1
Toetsing Engel-criteria
De vraag of met de door de verdachte ondergane lijfsdwang voor de duur van een jaar reeds sprake is geweest van een ‘criminal charge’ en of het beginsel van ne bis in idem in het geding kan zijn, dient derhalve te worden beantwoord aan de hand van:
1) de classificatie naar nationaal recht;
2) de aard van de overtreding (“the offence”); en/of
3) de aard en ernst van de straf die op het spel staat.
1. De classificatie naar nationaal recht
De classificatie naar nationaal recht is verschillend. De fiscus kan de civiele mogelijkheid tot lijfsdwang inzetten na akkoord van de rechter, teneinde iemand te bewegen alsnog zijn fiscale verplichtingen na te komen, terwijl de onderhavige tenlastelegging in het strafrecht is ondergebracht. Net als bij de vraag of sprake is van een ‘criminal charge’ en of sprake is van een straf, is bij de vraag of het ne bis in idem-beginsel in het geding is, de classificatie door de nationale wetgever niet van doorslaggevende betekenis, anders zou het doel van het beginsel oneigenlijk ondermijnd kunnen worden.6.Nu de toetsing aan dit criterium niet zonder meer een bevestigend antwoord biedt, dient te worden bezien in hoeverre het tweede en/of het derde Engel-criterium dat anders duidt.
2. De aard van de overtreding (“the offence”)
Het gaat bij de wettelijke mogelijkheid tot fiscale lijfsdwang, die te bewerkstelligen is bij de civiele rechter, om een algemeen op te leggen wettelijke maatregel bij degenen die hun fiscale plichten verzaken. Tot lijfsdwang zal niet worden overgegaan, indien het daaraan te onderwerpen individu geen verwijt kan worden gemaakt. Het gaat erom degene die daartoe machtig is, met de krachtige prikkel van lijfsdwang te bewegen tot het alsnog nakomen van de redelijkerwijs te vergen verplichtingen, zoals de betaling van een vastgestelde belastingschuld of het alsnog voldoen aan de fiscale inlichtingenplicht. De mogelijkheid tot lijfsdwang heeft de wetgever voor de belastingdienst beoogd, ten behoeve van een deugdelijk functionerend belastingstelsel. De fiscus moet effectief de naleving kunnen vorderen van hetgeen van alle belastingplichtigen redelijkerwijs valt te vergen met het oog op een gezonde fiscale huishouding. Aan de mogelijkheid tot lijfsdwang kan dezelfde gedraging ten grondslag liggen als aan de strafrechtelijke vervolging en dat was in de onderhavige zaak ook zo. In de kern bezien ligt aan de lijfsdwang hier immers dezelfde overtreden norm ten grondslag als aan de onderhavige tenlastelegging, te weten het opzettelijk niet of onvoldoende voldoen aan de fiscale informatieplicht in het kader van de invordering. Dat leidt het hof af uit hetgeen vanaf een maand nadat de lijfsdwang was opgelegd van de verdachte gevergd werd, teneinde diens lijfsdwang te kunnen doen beëindigen. Verwezen wordt in dat verband naar hetgeen hierboven onder 1.11, 1.21 en 1.22 is weergegeven.
3. De aard en ernst van de straf die op het spel staat
Deze factor weegt in de onderhavige zaak zwaar mee. In concreto ging het immers bij de lijfsdwang om een jaar vrijheidsbeneming, terwijl de verdachte in eerste aanleg feitelijk ter zake van dezelfde gedraging – het verzaken van zijn fiscale inlichtingenplicht – ook een vrijheidsstraf is opgelegd, voor de duur van twee jaren. Ongeveer een maand nadat de lijfsdwang was bevolen, dat is elf maanden voordat de lijfsdwang werd beëindigd, volgde uit de correspondentie onmiskenbaar dat de lijfsdwang tot doel had dat de verdachte alsnog (in toereikende mate) inlichtingen zou verschaffen aan de Belastingdienst teneinde aan zijn verplichtingen ter invordering van de vastgestelde belastingschuld te voldoen. Zelfs de verjaardagen van zijn kinderen bijwonen zou anders, bij het niet verstrekken van de gevergde inlichtingen, geweigerd worden, zo valt uit het schrijven van 18 april 2000 van de Rijksadvocaat af te leiden; daaraan kan bezwaarlijk een punitieve component worden ontzegd. Het ondergaan van lijfsdwang kent een wettelijk maximum van één jaar (thans in artikel 589 Rv, destijds artikel 591 (oud) Rv) en die vrijheidsbeneming heeft de verdachte ook feitelijk ondergaan. De maximumstraf die de wet stelt op het verzaken van de fiscale inlichtingenplicht ter invordering van een belastingschuld is in het onderhavige geval vier jaren. Dat sprake is van deze bij wet voorziene mogelijkheden tot vrijheidsbeneming van aanzienlijke duur, vormt een sterke indicatie voor het aannemen van een ‘criminal charge’ in de zin van artikel 6 EVRM7.en aldus voor de daaraan te liëren rechtsbescherming met, onder meer, het beginsel van ne bis in idem.
3.2
Tussenconclusie
Het tweede en het derde Engel-criterium in onderling verband beschouwd, leidt onmiskenbaar tot het oordeel dat reeds met de lijfsdwang in de onderhavige zaak sprake was van een ‘criminal charge’.
Teneinde vervolgens de vraag te beantwoorden of het beginsel van ne bis in idem in het geding is, dient te worden bezien in hoeverre sprake is van hetzelfde feit (idem) en of er een oneigenlijke dubbeltelling in twee procedures is en aldus feitelijk sprake is van een tweede vervolging (bis). Indien beide vragen bevestigend kunnen worden beantwoord en in een van de twee procedures sprake was van een onherroepelijke uitkomst (‘a final decision’), dient de andere, tweede, vervolging te worden beëindigd.8.
3.3
Toetsing ‘bis’ en ‘idem’: hetzelfde feit?
De beantwoording van deze vraag overlapt voor een deel de reeds getoetste Engel-criteria. Het EHRM heeft in Zolotukhin tegen Rusland9.gewezen op een ruime benadering bij de vraag of sprake is van ‘the same offence’. Bij een strikte interpretatie en beantwoording van deze vraag – door bijvoorbeeld op het wettelijk gemaakte onderscheid te wijzen tussen strafrecht en de fiscale/civiele weg – bestaat immers het risico dat het beginsel van ne bis in idem ten koste van het individu in feite wordt ondermijnd. Het rechtsbeginsel moet juist ‘practical and effective’ zijn. Het EHRM wijst er derhalve op bij de beantwoording van de vraag of sprake is van hetzelfde feit, goed te kijken naar de concrete feiten en omstandigheden met betrekking tot het individu die aan de procedures onderworpen is en in hoeverre sprake is van overeenkomsten in tijd en plaats. Rechtsonzekerheid dient immers te worden tegengegaan.10.De ruime benadering van de vraag of hetzelfde feit aan beide procedures ten grondslag ligt, volgt bijvoorbeeld ook uit het geschil dat mevrouw Lucky Dev had met Zweden11.: aan zowel de fiscale als de strafrechtelijke weg lag het niet opgegeven zakelijk inkomen ten grondslag. In de strafzaak leidde dat tot een veroordeling ter zake van een overtreding met betrekking tot de ontoereikende boekhouding en werd zij vrijgesproken van het nalaten de juiste informatie te verschaffen in het kader van de belastingteruggaaf, omdat niet gebleken was dat zij zich bewust was dat het om valse informatie ging. In de fiscale route ging het om een boete ter zake van het niet opgegeven zakelijk inkomen. Het EHRM oordeelde dat dit in wezen, gelet ook op hetzelfde belastingjaar, om hetzelfde gedrag ging dat aan beide procedures ten grondslag lag.
Deze als uitgangspunt te hanteren ruime benadering, brengt het hof aan de hand van de door de Hoge Raad gewezen jurisprudentie over de vraag of sprake is van hetzelfde feit, waaronder HR 1 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM9102, voor zover hier van belang tot de volgende beoordeling, aan de hand van de concrete omstandigheden in de onderhavige zaak.
Gekeken dient te worden naar:
A) de juridische aard van de feiten: het gaat daarbij in de onderhavige zaak om de mate van verschil tussen:
(i) de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de inzet tot fiscale lijfsdwang en de strafbaarstelling
bij de ingezette vervolging strekken; en
(ii) de maximale duur van vrijheidsbeneming, waarin ook de aard en ernst van het verwijt tot
uitdrukking komt;
B) de feitelijke component, de gedraging van de verdachte; daarbij kan de mate van verschil tussen de gedragingen van belang zijn, zowel wat betreft de aard en de kennelijke strekking van de gedragingen als wat betreft de tijd waarop, de plaats waar en de omstandigheden waaronder zij zijn verricht.
Indien het verschil in de juridische aard van de aan de verdachte verweten feiten en/of het verschil tussen de omschreven (feitelijke) gedragingen te groot – aanzienlijk – is, staat dat in de weg aan het aannemen dat sprake is van hetzelfde feit in het kader van het ne bis in idem-beginsel.12.Het gaat daarbij om een afweging tussen de juridische component en de feitelijke component, waarbij soms één van die twee componenten de overhand heeft en de andere component daar onvoldoende tegenover stelt.
In de onderhavige zaak is de feitelijke component zonder meer doorslaggevend: ook naar tijd en plaats bezien gaat het hier om dezelfde feitelijke gedragingen die aan de door de Belastingdienst ingeslagen civielrechtelijke weg en de daarop volgende strafrechtelijke weg ten grondslag liggen: het niet voldoen aan de informatieplicht die ingevolge de Invorderingswet op hem rust. Daarbij omvat de ten laste gelegde periode van de verzaakte inlichtingenplicht die van de ondergane lijfsdwang. Ten laste is gelegd dat de verdachte in of omstreeks de periode vanaf 16 maart 2000 tot en met 7 december 2001 opzettelijk niet aan zijn fiscale informatieplicht ter invordering heeft voldaan, terwijl de lijfsdwang ten uitvoer is gelegd van 17 maart 2000 tot 16 maart 2001.
De juridische component van beide wegen legt onvoldoende andersluidend gewicht in de schaal. Zoals hiervoor in 3.1 onder 2 overwogen, strekken de ingezette strafvervolging en de ondergane lijfsdwang (mede) ter benodigde bescherming van een deugdelijk functionerend belastingstelsel. De te beschermen rechtsgoederen lopen hier niet aanzienlijk uiteen.13.De (maximale) duur van vrijheidsbeneming loopt ook niet dermate uiteen dat tot het oordeel moet worden gekomen dat het in de onderhavige zaak om een ander feit gaat dan aan de ondergane lijfsdwang ten grondslag lag.
Dat brengt het hof tot het oordeel dat geen sprake is van een dermate groot verschil tussen de strafrechtelijke weg van vervolging en de ondergane lijfsdwang in civilibus na vordering van de fiscus, dat dit in de weg behoort te staan aan het aanmerken als hetzelfde feit. Er is hier derhalve sprake van hetzelfde feit.
3.4
Toetsing ‘ne bis in idem’: ontoelaatbare dubbele vervolging?
Er bestaat een sterke gelijkenis tussen de strafrechtelijke vervolging in gevallen als het onderhavige en de procedure die leidt tot het ondergaan van civielrechtelijke lijfsdwang teneinde aan de fiscale verplichtingen te voldoen, welke gelijkenis blijkt wanneer op de onderhavige situatie de vergelijkingsfactoren worden toegepast die in de rechtspraak van de Hoge Raad zijn ontwikkeld ten behoeve van de beoordeling van de vraag of sprake is van 'hetzelfde feit' als bedoeld in artikel 68 Sr en artikel 313 Sv (vgl. HR 1 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM9102, NJ 2011/394). Een dergelijke vergelijking leidt tot de slotsom dat enerzijds de procedure die leidt tot het doen ondergaan van de lijfsdwang en anderzijds de strafrechtelijke vervolging hun oorsprong vinden in hetzelfde feit als in die rechtspraak bedoeld. De aan de betrokkene verweten gedraging is immers identiek, te weten (nader bepaalde gevallen van) het niet (in voldoende mate) voldoen aan de fiscale informatieplicht ter invordering, terwijl de beschermde rechtsgoederen in hoge mate vergelijkbaar zijn, te weten een adequaat Nederlands belastingstelsel in verband met de benodigde staatsinkomsten.
Daarnaast geldt dat voor de betrokkene de gevolgen van het opleggen van de lijfsdwang en de van het instellen van een strafvervolging te verwachten strafrechtelijke sancties in hoge mate overeenkomen, nu beide voor de betrokkene kunnen leiden tot een forse vrijheidsbeneming en de ondergane lijfsdwang in concreto tot een jaar vrijheidsbeneming heeft geleid.
Het hof is derhalve van oordeel dat zich hier een uitzonderlijke samenloop voordoet van het civielrechtelijk en strafrechtelijk traject, die op gespannen voet staat met het, aan artikel 68 Sr ten grondslag liggende, beginsel dat iemand niet tweemaal kan worden vervolgd en bestraft voor het begaan van hetzelfde feit. Daarbij zij opgemerkt dat de wetgever de samenhang tussen beide procedures niet heeft geregeld en daarmee geen regeling heeft getroffen die bepaalt hoe de strafrechter in die gevallen waarin de fiscale lijfsdwang is ondergaan, dient om te gaan met de samenloop van die maatregel en de in de strafzaak te nemen beslissingen op het gebied van de procedurele afstemming, de vervolgbaarheid en/of de mogelijke verdiscontering van het gewicht van de ondergane vrijheidsbeneming in de sanctietoemeting. De fiscale en de strafrechtelijke route lopen in de onderhavige zaak naast en gescheiden van elkaar, zonder dat deze procedures in juridisch opzicht in enige zin ‘connected’ zijn. Dat wil zeggen dat de invordering onverminderd doorgaat, ongeacht wat de uitkomst is in de strafzaak en vice versa. Dat is, mede gezien het door het EHRM overwogene14., in het kader van het beginsel van ne ‘bis’ in idem een ontoelaatbare dubbeltelling.
4. Conclusie
Tegen de achtergrond van het hiervoor overwogene is bij de huidige Nederlandse regelgeving de strafvervolging van een verdachte ter zake van het opzettelijk niet of onvoldoende voldoen aan de fiscale informatieplicht in strijd met de beginselen van een goede procesorde in die gevallen waarin de verdachte op grond van datzelfde feit reeds een fiscale vrijheidsbeneming heeft ondergaan teneinde aan diezelfde inlichtingenplicht te voldoen. Die beginselen van een goede procesorde kunnen immers meebrengen – en brengen in de hier aan de orde zijnde gevallen ook mee – dat een inbreuk op het beginsel dat iemand niet tweemaal kan worden vervolgd en bestraft voor het begaan van hetzelfde feit, de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de strafvervolging tot gevolg heeft.
Het hof neemt bij het voorgaande in aanmerking dat de Hoge Raad bij de beslissing tot terugwijzing heeft overwogen dat naast de civielrechtelijke “weg” ook de strafrechtelijke weg kan worden ingezet. Tegen een dergelijk ruime dubbeltelling verzet de werking van ne bis in idem zich in algemene zin niet, los van de te beperkte uitleg die het hof in zijn eerdere arrest in de onderhavige zaak aan de Leidraad had gegeven. Het gaat in de onderhavige zaak evenwel om de vraag of het mogelijk is naast een civielrechtelijke vrijheidsbeneming voor de duur van een jaar ter zake van hetzelfde feit vervolgens een strafvervolging in te zetten. Het hof is van oordeel dat die vraag wezenlijk een andere is, en dat die wezenlijk andere vraag ontkennend dient te worden beantwoord. Het hof heeft daarbij – zo moge in het vorenstaande duidelijk zijn geworden – mede acht geslagen op de ontwikkelingen in de nationale en internationale rechtspraak met betrekking tot het ne bis in idem-beginsel sinds de op 20 december 2011 gewezen beslissing tot terugwijzing.
BESLISSING
Het hof:
Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.
Verklaart het Openbaar Ministerie ter zake van het ten laste gelegde niet-ontvankelijk in zijn strafvervolging.
Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. N.A. Schimmel, mr. M.M. van der Nat en mr. B.A.A. Postma, in tegenwoordigheid van
mr. M. Gieske, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van
28 oktober 2016.
Voetnoten
Voetnoten Uitspraak 28‑10‑2016
Zie HR 3 maart 2015, ECLIL:NL:HR:2015:434 en de bijbehorende conclusie van AG Harteveld (ECLI:NL:PHR:2015:8), alsmede de conclusie van AG Spronken (ECLI:NL:PHR:2015:2675) bij HR 16 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:237 (81 RO).
Vgl. EHRM 20 mei 2014, 11828/11 (Nykänen/Finland).
EHRM 8 juni 1976, NJ 1978/223 (Engel e.a./Nederland). De in dat arrest geformuleerde criteria zijn nadien o.a. herhaald in EHRM 29 oktober 2013, 24935/04 (S.C. IMH Suceava S.R.L./Roemenië).
EHRM 9 oktober 2003, 39665/98 en 40086/98 (Ezeh en Connors/het Verenigd Koninkrijk); EHRM 23 november 2006, nr. 73053/01 (Jussila/Finland).
EHRM 10 februari 2015, nr. 53197/13 (Österlund/Finland). Vgl. HR 20 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP9449 ten aanzien van lijfsdwang bij ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, als bedoeld in artikel 577c Sv: gezien de langdurige periode waarvoor lijfsdwang kan worden opgelegd geeft die maatregel een zodanig punitief karakter dat het gaat om een ‘penalty’ en daaraan doet niet af dat de lijfsdwang volgens de wet als maatregel heeft te gelden.
Vgl. de conclusie van AG Machielse bij HR 12 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:614.
Vgl. o.a. EHRM 10 februari 2015, 53197/13 (Österlund/Finland); en EHRM 10 februari 2015, 53753/12 (Kiiveri/Finland), zowel over consecutieve procedures als ook over simultaan gevoerde procedures.
EHRM 10 februari 2009, 14939/03 (Zolotukhin/Rusland).
Zo ook in EHRM 10 februari 2015, 53197/13 (Österlund/Finland).
EHRM 27 november 2014, 7356/10 (Lucky Dev/Zweden).
Vgl. ook HR 18 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:348 (HR 81 RO) en HR 25 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5012.
Vgl. HR 4 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:228; HR 12 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3571; HR 26 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ8645.
Vgl. bv. EHRM 10 februari 2015, 53197/13, (Österlund/Finland).
Uitspraak 10‑12‑2015
Inhoudsindicatie
beslissing onderzoekswensen, reikwijdte verdenking artikel 64 invorderingswet
Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van dit gerechtshof, meervoudige kamer voor strafzaken, op 26 november 2015 en, na onderbreking, 10 december 2015.
Tegenwoordig zijn:
mr. N.A. Schimmel, voorzitter,
mr. M.M. van der Nat en mr. B.A.A. Postma, leden,
mr. R. Cozijnsen, griffier.
Het Openbaar Ministerie wordt vertegenwoordigd door mr. W.H.J. Freijsen, advocaat-generaal.
De voorzitter doet de zaak tegen de hierna te noemen verdachte uitroepen.
De verdachte, ter terechtzitting verschenen, antwoordt op de vragen van de voorzitter te zijn:
[verdachte] ,
geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1954,
adres: [adres] .
Als raadsman van de verdachte is mede ter terechtzitting aanwezig mr. W.J. Morra,
advocaat te Amsterdam-Duivendrecht.
De voorzitter vermaant de verdachte oplettend te zijn op hetgeen hij zal horen en deelt de verdachte mede dat hij niet tot antwoorden verplicht is.
Het hof hervat het onderzoek ter terechtzitting in de stand waarin het zich bevond ten tijde van de schorsing van het onderzoek ter terechtzitting van 5 november 2015.
De voorzitter deelt mondeling mede de korte inhoud van de volgende bij het hof ingekomen stukken:
- een brief van 15 november 2015 van de raadsman van de verdachte aan de advocaat-generaal, met –onder meer – het verzoek een negental getuigen op te roepen, met als bijlage de brief van 1 mei 2015 inhoudende de (eerdere) onderzoekswensen van de verdediging;
- een brief van de advocaat-generaal van 17 november 2015, inhoudende de reactie op voornoemde brief van de raadsman;
- een e-mail van de raadsman van 24 november 2015 met als bijlage een concept pleitnota voor de zitting van heden.
De voorzitter deelt mede dat de zitting van heden een zogenoemde regiezitting is waar enkel onderzoekwensen van de verdediging zullen worden besproken en waarop vervolgens zal worden beslist en dat de zaak vandaag niet verder niet inhoudelijk zal worden behandeld.
De raadsman wordt in de gelegenheid gesteld zijn onderzoekswensen toe te lichten.
De raadsman verzoekt zijn pleitnota, zoals voorgedragen op de terechtzitting van 11 mei 2015 en de inhoud van de brief van 1 mei 2015 als hier voorgedragen en ingelast te beschouwen.
Gehoord de advocaat-generaal deelt de voorzitter als beslissing van het hof mede dat de pleitnota van 11 mei 2015 en de brief van 1 mei 2015 als hier voorgedragen en ingelast worden beschouwd.
De raadsman voert het woord met het oog op de verzoeken die de verdediging thans wenst te handhaven. Hij doet dit aan de hand van zijn op schrift gestelde pleitnotities die hij aan het hof heeft overgelegd en waarvan de inhoud als hier ingevoegd geldt. Deze pleitnota is aan dit proces-verbaal gehecht.
De raadsman deelt ter toelichting op zijn pleitnota het volgende mede, zakelijk weergegeven:
Mijn cliënt is destijds in appel gegaan, omdat hij de bewezenverklaring van de rechtbank bestrijdt en het zit hem dwars dat hij in eerste aanleg nooit de ruimte heeft gekregen om zijn standpunt duidelijk toe te lichten. In de procedure in hoger beroep vóór de terugwijzing door de Hoge Raad heeft hij wel stukken mogen inbrengen en ik zal u vandaag verzoeken de getuigen te horen die mijn cliënt al eerder wilde horen.
Ik vind het van belang dat mensen zich uitspreken over de vraag waar deze zaak over gaat. Het is een groot dossier geworden. De Ontvanger heeft veel vragen gesteld, die eigenlijk neerkomen op een samenvatting van het Octopus-dossier. Waarom stelt de Ontvanger deze vragen? Dat moet een aanleiding hebben. Het centrale bezwaar van de verdediging is dat die context, die relevant is voor de bewijswaardering, aan het zicht van het hof wordt onttrokken. Uw hof heeft aanknopingspunten nodig ter beantwoording van de vraag of de antwoorden van mijn cliënt wel of niet kloppen.
Er wordt een belastingschuld van 123 miljoen euro aan mijn cliënt toegerekend en zolang dat bedrag niet is voldaan bestaat er een bewijsvermoeden dat zijn antwoorden niet kloppen. Toerekenen is makkelijk, want dat levert geen bewijsproblemen op. Toerekening is echter een juridisch problematisch construct.
[getuige 3] is door de rechtbank als bewijsmiddel gebruikt, maar uit haar verklaring volgt niet onomstotelijk dat de verklaringen van mijn cliënt niet kloppen. Als [verdachte] zegt dat iets niet van hem is, dan kan dat in haar ogen niet kloppen. Ik neem die houding van [getuige 3] haar in zekere zin kwalijk, omdat zij als Ontvanger objectief moet blijven. Aan de andere kant heb ik met haar te doen. Zij krijgt te horen dat [verdachte] zoveel moet betalen en dat zij dat maar moet zien te regelen.
Als we de door de verdediging ingebrachte ordners bekijken, zien we hoe de zaken echt liggen. De antwoorden zijn door die ordners van een toelichting en onderbouwing voorzien. De reactie van het Openbaar Ministerie en de FIOD is dat wat de verdediging inbrengt ongeloofwaardig is, maar juist dat standpunt vind ik ongeloofwaardig. We zitten nu al 15 jaren met deze ellende. Wat kun je nu nog aan waarheidsvinding doen?
[getuige 3] heeft verklaard dat ze achteraf niet kan zeggen dat de door mijn cliënt gegeven antwoorden onjuist zijn, maar ze heeft wel moeite met hoe die antwoorden zijn gegeven.
Omgekeerd is de vraag wat het standpunt van de advocaat-generaal is. Over heel veel vragen hoeven we het niet meer te hebben, omdat het antwoord niet meer ter discussie staat. In 2007 en 2009 was dat geen probleem en ik vraag mij af of dat nu wel zo is. Ik krijg steeds dezelfde reactie, namelijk dat hij dat niet wil zeggen. Vandaar mijn verzoeken. Ik heb mij wel sterk beperkt in het aantal verzochte getuigen.
Ik kom nu op het civiele vonnis van de rechtbank Breda van 3 maart 2004. In de ogen van de verdediging is dit vonnis, gelet op de inhoud, helemaal niet interessant, maar het Openbaar Ministerie komt er telkens mee aanzetten. Mijn cliënt was niet eens partij bij deze zaak, maar het wordt wel in de strafzaak ingebracht. Dat kan gewoon niet. Ik vind dat het vorige hof dit vonnis verkeerd heeft geïnterpreteerd. De vraag die aan mijn cliënt is gesteld, is of hij rechthebbende is van die [bank] -rekeningen. Hij heeft geantwoord dat hij niet de rechthebbende is en dat het niet zijn geld is. Het is echt onjuist te stellen dat de civiele rechter zich over die vraag heeft uitgelaten. De rechter heeft enkel gezegd dat de [bank] een ‘toondersclub’ is en dat [verdachte] te beschouwen is als houder van een toonderaandeel. Dat zijn feitelijk en juridisch volledig andere vragen. Zelfs de ‘toondersvraag’ is opgelost met toerekenen. Als u het mij vraagt, geeft het civiele vonnis dus geen antwoord op de vraag of het antwoord van [verdachte] aan de Ontvanger juist of onjuist is. Ik zou graag van het hof willen vernemen wat het standpunt is omtrent de inhoud van dit vonnis, met name de passage onder 3.16. Als uw hof zegt dat u mijn uitleg volgt, dan heb ik geen belang bij het horen van de getuigen [getuige 1] en [getuige 2] , want dan is de aan het civiele vonnis toegekende strekking vervallen. U hoeft zich natuurlijk niet nu daar al over uit te laten, maar in dat geval wil ik [getuige 1] en [getuige 2] als getuigen horen. Dat er een verdedigingsbelang is om hen te horen volgt wel uit de verklaring van [getuige 3] bij uw hof. Mij verbaast het dat er namens mijn cliënt in die procedure iets wordt gezegd dat hij nooit heeft gezegd. Hij is wel opgeroepen voor die zitting in Breda, maar die oproeping is ingetrokken. Waarom is er nooit iets aan hem gevraagd, en nog belangrijker; waarom zijn niet zijn antwoorden uit deze procedure gebruikt? Hij heeft over dat punt immers al aan de Ontvanger geantwoord en dat antwoord hield in dat hij niet gerechtigd was. In plaats van dat antwoord te gebruiken, wordt dit buiten beschouwing gelaten en wordt er namens hem iets gezegd. Ik wil [getuige 2] vragen hoe hij bij zijn standpunt komt. Ik wil hem confronteren met de inhoud van de ordners. Diezelfde vragen wil ik aan [getuige 1] stellen. Ik stel vast dat de advocaat van de Ontvanger heeft gezegd dat hij geen behoefte heeft aan de oproeping van mijn cliënt. Dat moet [getuige 1] zijn geweest en hij dient derhalve te worden gehoord ten behoeve van de bewijswaardering van stukken die het Openbaar Ministerie aan u voorlegt.
Daarmee kom ik op de vraag wat nu eigenlijk het bewijs is. Ik kijk daarbij naar de antwoorden die mijn cliënt heeft gegeven en de later verstrekte onderbouwing. De enige onderbouwing van de zijde van het Openbaar Ministerie is dat het niet kan kloppen, dat het [verdachte] is en dat hij een miljoenenschuld heeft. U kunt dat niet overnemen. Het geheel is gebaseerd op toerekenen. De door mij gevraagde getuigen kunnen iets verklaren over de vermogensbestanddelen genoemd in de vragenbrieven. Ik wil [getuige 5] vragen stellen over de eigendom van bepaalde zaken. [getuige 4] wil ik vragen stellen, omdat hij iets weet over de omvang van de schuld van [verdachte] en de waardering van vermogensbestanddelen. Hij kan ook vertellen of hij met [getuige 5] heeft afgesproken dat die niets zal zeggen. [getuige 4] heeft de Belastingdienst opdracht gegeven de zaak via de fiscale weg af te doen en een rapport opgesteld over wat de belastingschuld van [verdachte] is. Dat zijn allemaal vragen die aan het hof voorliggen en het verhoor kan dan ook aan de beantwoording van die vragen bijdragen. Zij worden ook geciteerd in de notities die worden gebruikt om mijn cliënt te belasten, dus bestaat er nog meer belang deze getuigen te horen. Voor [getuige 10] geldt dat hij is genoemd als de persoon met wie hij een bezoek aan de [bank] bracht.
Ten slotte wil ik de vraag op tafel leggen hoe we met het dossier omgaan. Mijn visie op de notities is dat de Ontvanger niet aan de opdracht heeft voldaan die het hof destijds heeft gegeven. De Ontvanger heeft gewoon zijn eigen ordners gepakt en gezegd dat de antwoorden van [verdachte] niet kloppen. De getuige [getuige 3] heeft verklaard dat veel van de antwoorden op mijn vragen terug zijn te vinden in het dossier. Als een getuige terecht naar het dossier verwijst, dan verbaast het mij dat ik dat dossier niet mag inzien. Mijn standpunt is dat er geen fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Ik verwijs naar de arresten van de Hoge Raad van 26 april 1988 (BNB 1989/229) en van 24 juni 1997 (NJ 1997, 724), waarin is bepaald dat als de FIOD processen-verbaal inzake fiscale delicten aan de officier van justitie inzendt, instemming van het bestuur ’s Rijks belastingen conform artikel 80 lid 2 AWR mag worden aangenomen.
De Ontvanger heeft de geheimhoudingsplicht opgeheven door notities te maken en daarin uit het strafdossier te citeren. Ik ben er niet over begonnen en dan is het absurd om te zeggen dat de verdediging geen kennis mag nemen van het dossier. Het hof heeft niet de opdracht gegeven naar de ordners van [verdachte] te kijken, maar naar de eigen ordners. Met diezelfde bedoeling meen ik dat de verdediging het dossier mag inzien.
De advocaat-generaal voert het woord:
Ik ben er niet geheel zeker van, maar ik weet niet beter dan dat het de verdediging is geweest die het vonnis van de rechtbank Breda van 3 maart 2004 heeft ingebracht, namelijk als bijlage 36 in map 5. Dat werpt een wezenlijk ander licht op de stelling van de verdediging daaromtrent, te meer nu daar verzoeken tot het horen van getuigen aan worden gekoppeld.
De raadsman van de verdachte reageert:
Volgens mij is het vonnis ook een bijlage geweest bij het 0-OPV. Ik meen dat in een getuigenverhoor ook is verzocht dit vonnis te overleggen.
De advocaat-generaal voert het woord in reactie op de onderzoekswensen van de verdediging. Hij doet dit aan de hand van op schrift gestelde aantekeningen, die hij aan het hof heeft overgelegd, die in het dossier zijn gevoegd en waarvan de inhoud als hier ingevoegd geldt.
In aanvulling op deze aantekeningen deelt de advocaat-generaal het volgende mede, zakelijk weergegeven:
Ten aanzien van de inzage in het dossier verwijs ik naar hetgeen ik in mijn brief van 17 november 2015 heb opgemerkt. Ik kan niet anders dan instemmen met het standpunt van de Belastingdienst dat er geen inzage kan worden verleend in een derdendossier. Ten aanzien van het dossier van [verdachte] verzet ik mij ook tegen het verlenen van inzage, omdat met het overleggen van de reacties al voldoende informatie is aangeleverd.
De raadsman reageert als volgt, zakelijk weergegeven::
De Ontvanger citeert in de notities over zaken van [getuige 6] . Ik heb dit zo gelezen, dat er citaten inzake [getuige 6] in het dossier van mijn cliënt zitten, omdat de bevindingen ten aanzien van [getuige 6] van belang zijn voor de invordering inzake [verdachte] . Het kan niet zo zijn dat stukken op belastende wijze worden prijsgegeven in de notities en dan vervolgens niet op ontlastende aspecten mogen worden onderzocht.
Het belang van het vonnis van de rechtbank Breda zit erin, dat de advocaat-generaal dit mogelijk als bewijs wil gaan gebruiken. Ik wil overigens de indruk wegnemen dat de wrakingsprocedure in gang is gezet, omdat de getuigen zijn afgewezen. De verdediging heeft dat verzoek ingediend, omdat de [bank] -rekeningen voortijdig zijn toegerekend, en ook op onjuiste gronden zijn toegerekend.
Het is de taak en plicht van uw hof onderzoek te doen op de grondslag van de tenlastelegging. Die verplichting omvat in ieder geval dat u de verdediging ruimte geeft zelf ook onderzoek te doen. Een van die onderzoekspunten is de omvang van de belastingschuld. Het beeld waar ik mij tegen verzet, is dat [verdachte] de fiscale procedure zomaar heeft gelaten voor wat hij is. Die belastingschuld is er in onherroepelijke zin, omdat er een briefje werd bezorgd bij mr. [advocaat] . Hij dacht dat hij in de krant kon komen en zei heel stoer “we betalen geen cent”. De Ontvanger dacht ten onrechte dat [advocaat] de gemachtigde van mijn cliënt was, maar [verdachte] wist nergens van. Later heeft de Ontvanger ook nog aan [advocaat] gevraagd of hij wel gemachtigd was. Die machtiging was er dus niet, maar desondanks dacht de Ontvanger “bingo” en zijn de bezwaartermijnen gaan lopen. Het is een bizar standpunt, maar het wordt nog gekker. De aanslagen uit 1989 en 1991 hebben geleid tot aanslagen in 1995 en volgende jaren vanwege vervolgprofijt in box 3. Daartegen is wel tijdig bezwaar gemaakt. In de afgelopen 20 jaren is er nog geen inhoudelijke behandeling van dat bezwaar geweest. [verdachte] laat dus niets liggen, maar is juist actief, zo blijkt uit andere jaren. Uw hof moet in het licht van de tenlastelegging bepalen of er voor de ten laste gelegde jaren sprake is van een materiële belastingschuld.
De advocaat-generaal reageert, zakelijk weergegeven, als volgt:
Er is een spoor van vonnissen, maar het is gewoon zo dat op enig moment de Ontvanger aan de slag mag gaan met het innen van de schuld. De zaak is ‘in fiscalibus’ afgerond, er is een onherroepelijke uitspraak en de Ontvanger is met het dossier bezig. Zo liggen de zaken.
De oudste raadsheer vraagt de advocaat-generaal naar zijn standpunt omtrent de vraag van de raadsman hoe het vonnis van de rechtbank Breda, met name rechtsoverweging 3.16 dient te worden gelezen.
De advocaat-generaal antwoordt:
Het Openbaar Ministerie stelt zich op het standpunt dat de verdachte gerechtigd is tot de Femisrekeningen en baseert dat op een aantal bouwstenen. Ik lees echter in het civiele vonnis van de rechtbank Breda niet dat [verdachte] de gerechtigde is tot die rekening. Ik lees dat vonnis dus hetzelfde als de verdediging.
De raadsman geeft desgevraagd aan dat hij denkt dat de advocaat-generaal en hij het eens zijn over de inhoud van het vonnis van de rechtbank Breda.
De voorzitter deelt als beslissing van het hof mede dat het onderzoek wordt onderbroken tot de terechtzitting van 10 december 2015, 13:30 uur, op welke terechtzitting de beslissingen op de onderzoekswensen zullen worden medegedeeld.
Het hof zet in ongewijzigde samenstelling 10 december 2015 te 13:30 uur het onderzoek voort.
Het Openbaar Ministerie wordt vertegenwoordigd door mr. W.H.J. Freijsen, advocaat-generaal.
De verdachte en zijn raadsman zijn eveneens ter zitting aanwezig.
De voorzitter vermaant de verdachte oplettend te zijn op hetgeen hij zal horen en deelt de verdachte mede dat hij niet tot antwoorden verplicht is.
De voorzitter deelt als overwegingen en beslissingen van het hof het volgende mede:
Omvang van het ten laste gelegde
De verdediging heeft zich – in de kern bezien – op het standpunt gesteld dat aan de tenlastelegging ten grondslag ligt dat de verdachte als ‘belastingschuldige’ als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub k van de Invorderingswet 1990 wordt aangemerkt. De vraag of iemand belastingschuldige is, brengt volgens de raadsman met zich, dat voor de beoordeling van de tenlastelegging relevant is wat de materiële (omvang van de) belastingschuld van de verdachte is. Hoewel het hof zich pas bij eindarrest zal uitlaten over de juistheid van deze stelling, is het hof van oordeel dat de verdachte in de gelegenheid dient te worden gesteld in het kader van die door de verdediging gestelde reikwijdte van de tenlastelegging onderzoek te doen. Het hof zal de door de verdediging gedane verzoeken derhalve tegen die achtergrond beoordelen.
Criterium beoordeling getuigenverzoeken
De verzoeken tot het horen van de getuigen [getuige 7] , [getuige 4] , [getuige 8] , [getuige 5] , [getuige 9] , [getuige 10] en [getuige 11] zijn eerst bij brief van 30 augustus 2013 gedaan. Deze verzoeken zijn op de terechtzitting van 22 mei 2015 getoetst aan het criterium van het verdedigingsbelang en afgewezen. Na die terechtzitting is een verzoek tot wraking ingediend, dat op 7 augustus 2015 is gehonoreerd. Het onderzoek ter terechtzitting is vervolgens op 6 oktober 2015 opnieuw aangevangen. Gelet op het bepaalde in artikel 322 lid 4 jo 415 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) zijn de – afwijzende – beslissingen die het hof in een andere samenstelling reeds op deze verzoeken heeft genomen na het opnieuw aanvangen van het onderzoek ter terechtzitting in stand gebleven.
De door de raadsman ter terechtzitting van 26 november 2015 gedane getuigenverzoeken dienen derhalve te worden gezien als op de voet van de artikelen 328 en 331 lid 1 Sv gedane verzoeken aan het hof gebruik te maken van diens bevoegdheid om zelf die getuigen, onder toepassing van artikel 315 jo 415 lid 1 Sv, op te roepen. De maatstaf bij de beoordeling van dergelijke verzoeken is of het hof het horen van de getuigen noodzakelijk oordeelt. Gelet op de procesgang tot op heden is het hof echter van oordeel dat de eis van een eerlijke procesvoering met zich brengt dat bij de beoordeling van de verzoeken de concrete toepassing van het noodzakelijkheidscriterium niet wezenlijk dient te verschillen van wat met de toepassing van het criterium van het verdedigingsbelang zou worden bereikt. Het hof zal de getuigenverzoeken in dat licht beoordelen.
Vonnis rechtbank Breda van 3 maart 2004 en het voorwaardelijk getuigenverzoek [getuige 1] en [getuige 2]
Het vonnis van de rechtbank Breda, sector Handelsrecht, van 3 maart 2004 bevindt zich bij de stukken van het geding, in de door de verdediging overgelegde map 5 (‘ [bank] rekeningen’), als één van de bijlagen onder (het tweede) nummer 36 in die map. Het vonnis houdt onder punt 3.16 het volgende in:
“De vraag die vervolgens dient te worden beantwoord is of de Curatoren vanwege het enkele feit dat de Ontvanger (rechtmatig) in het bezit is van alle sub 3.5 onder b genoemde gegevens en stukken, gehouden is de door de Ontvanger ingediende vordering van [verdachte] te erkennen, hetgeen door de Ontvanger wordt gesteld, doch door de Curatoren betwist. Deze vraag dient bevestigend te worden beantwoord. Daartoe overweegt de rechtbank dat de aard van het door [bank] gehanteerde nummerrekeningssysteem – meer in het bijzonder het feit dat in de administratie van [bank] geen namen van rekeninghouders voorkomen en [bank] als sluitend bewijs van rekeninghouders aanvaardde het noemen van de bij de rekening horende telefooncode en/of het vertoon van een van de telebankpassen en/of BVI – met zich brengt dat de vraag wie (materieel) rechthebbende is tot de verschillende saldi voor [bank] nooit relevant is geweest. De vordering uit hoofde van de bij [bank] lopende rekeningen is een vordering aan toonder, in die zin dat [bank] in beginsel op het enkele vertoon van de sub 3.5 onder b genoemde gegevens de door toonder gevraagde handelingen met de tegoeden diende te verrichten. Aan het bewijs van het bestaan van de vordering zijn door de Curatoren – gelet op het bepaalde in artikel 123 Fw – terecht geen nadere eisen gesteld alvorens een vordering te erkennen. De eis dat de schuldeiser die verificatie wenst zich bij name bekend dient te maken, is niet gekoppeld aan de vraag wie rechthebbende tot het saldo is, doch is louter ingegeven door de uit de (faillissements)wet voortvloeiende onmogelijkheid dat anonieme partijen een vordering indienen en daarover onderhandelen en/of procederen (zie meergenoemde uitspraak van de rechtbank Breda d.d. 31 augustus 1993). Verder dan het noemen van een naam strekt deze eis derhalve niet. De Curatoren hebben geen feiten of omstandigheden gesteld die nopen tot het oordeel dat uitsluitend vanwege het feit dat de Ontvanger de vordering niet pro se heeft ingediend maar als beslaglegger namens [verdachte] , nadere eisen aan het bewijs van de vordering kunnen worden gesteld.”
Het hof is, gelijk de advocaat-generaal en de raadsman, van oordeel dat uit voornoemde passage uit het vonnis van de rechtbank Breda niet volgt dat onherroepelijk is beslist dat de verdachte als rechthebbende tot de (saldi op) de [bank] -rekeningen dient te worden aangemerkt. Bij die stand van zaken bestaat er, gelet op de onderbouwing van de verzoeken en de voorwaarde waaronder de verzoeken zijn gedaan, geen reden op de verzoeken tot het horen van de getuigen [getuige 1] en [getuige 2] te beslissen.
De getuige [getuige 4]
Ten aanzien van het verzoek tot het horen van de getuige [getuige 4] stelt het hof het volgende voorop. Het gaat hier – kort gezegd – om (een van) de toenmalige officier(en) van justitie in de strafzaak Octopus en (mede) aan de hand van (de uitkomst in) die strafzaak is de fiscus bij de verdachte tot invordering overgegaan. Het hof is van oordeel dat het als getuige horen van deze toenmalige officier van justitie die als vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in die strafzaak is opgetreden niet past in het Nederlandse stelsel van strafvordering. Van een situatie die tot het maken van een uitzondering dient te leiden, is geen sprake.
Het verzoek tot het horen van de getuige [getuige 4] wordt afgewezen, reeds omdat de noodzaak daartoe niet is gebleken. Het verzoek is immers onvoldoende onderbouwd, te meer nu de verdediging niet heeft onderbouwd waarom de gevraagde getuige zou kunnen verklaren over de juistheid en volledigheid van de beantwoording door de verdachte van de vragen gesteld in de brieven van 14 april 2000, 16 mei 2000, 2 juli 2000 en 17 en 28 augustus 2000.
De getuigen [getuige 7] , [getuige 8] , [getuige 5] , [getuige 9] , [getuige 10] en [getuige 11]
De verzoeken tot het horen van de getuigen [getuige 7] , [getuige 8] , [getuige 5] , [getuige 9] en [getuige 10] worden toegewezen, onder de voorwaarde dat de verdediging binnen één maand na de terechtzitting van heden de nadere persoonsgegevens en adresgegevens van deze getuigen aan de advocaat-generaal verstrekt, met afschrift aan het hof;
Het verzoek tot het horen van de inspecteur [getuige 11], werkzaam bij de Belastingdienst, wordt eveneens toegewezen;
De getuigen die in Nederland woonachtig blijken te zijn of op een geschikt moment in Nederland verblijven, zullen ter terechtzitting van dit hof worden gehoord;
Indien en voor zover er getuigen in het buitenland woonachtig blijken te zijn, wordt de zaak verwezen naar de vaste raadsheer-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in dit gerechtshof, voor het horen van voornoemde getuigen.
Subsidiair verwijst het hof de zaak met instemming van de advocaat-generaal en de verdachte naar een van de leden van de behandelende strafkamer in de hoedanigheid van gedelegeerd raadsheer-commissaris voor het horen van de getuigen.
Meer subsidiair wordt de zaak verwezen naar de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank Amsterdam, indien de raadsheer-commissaris voornoemd daartoe termen aanwezig acht
De stukken worden – ook voor de procesbewaking – in handen gesteld van de vaste raadsheer-commissaris voornoemd.
Inzage in het Belastingdossier
De raadsman heeft het verzoek gedaan het dossier van de Ontvanger te mogen inzien. Hij heeft dit verzoek gedaan, omdat enerzijds de getuige [getuige 3] op meerdere punten heeft verwezen naar het dossier van de Ontvanger en anderzijds omdat op zoveel punten de notities daar een beroep op doen.
Het verzoek tot inzage in het dossier van de Ontvanger betreffende de verdachte wordt toegewezen. Het hof draagt de advocaat-generaal op ervoor zorg te dragen dat de raadsman in de gelegenheid wordt gesteld kennis te nemen van de inhoud van het belastingdossier van de verdachte. Indien en voor zover de raadsman stukken die zich in het belastingdossier van de verdachte bevinden in het dossier van deze strafzaak wenst te voegen, wordt de advocaat-generaal verzocht zorg te dragen voor het verstrekken van een kopie van die stukken aan de raadsman, opdat het hof ter terechtzitting kan beslissen op het verzoek tot het voegen van die stukken.
Planning
De voorzitter deelt tot slot mede dat, naar het zich laat aanzien, de zaak zal worden voortgezet ter terechtzitting van het hof op 28 en 30 juni 2016, 9:00 uur teneinde op die dagen de in Nederland verblijvende getuigen te horen en dat de zaak vervolgens na de zomer van 2016 inhoudelijk zal worden behandeld. De verdachte en de raadsman worden aangezegd ook zonder nadere oproeping op voornoemde data en tijdstip weer aanwezig te zijn.
De raadsman deelt mede dat hij eerder heeft aangekondigd dat hij naar aanleiding van het verhoor van de getuige [getuige 6] , bij die [getuige 6] stukken zou opvragen ter voeging in het dossier. Hij deelt mede daar nog niet aan toe te zijn gekomen, maar nog wel voornemens te zijn dit te doen.
Voorts vraagt de raadsman of de samenstelling van het hof bij de inhoudelijke behandeling gelijk zal zijn aan de huidige samenstelling. De voorzitter antwoordt dat dit wel de bedoeling is.
De voorzitter deelt als beslissing van het hof mede dat het onderzoek wordt geschorst tot eerdergenoemde data, met bevel tot oproeping van de in Nederland woonachtige getuigen tegen het nader te bepalen tijdstip.
Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.