HR 20 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2140 (Büchner/Wies), rov. 3.2; HR 27 november 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2790 (Van der Meer/Beter Wonen), rov. 3.3; HR 22 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9494 (Endlich/Bouwmachines), rov. 3.4.4.
HR, 31-01-2020, nr. 18/04169
ECLI:NL:HR:2020:141
- Instantie
Hoge Raad
- Datum
31-01-2020
- Zaaknummer
18/04169
- Vakgebied(en)
Civiel recht algemeen (V)
Verbintenissenrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:NL:HR:2020:141, Uitspraak, Hoge Raad (Civiele kamer), 31‑01‑2020; (Cassatie)
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:962, Gevolgd
In cassatie op: ECLI:NL:GHARL:2018:6114, Bekrachtiging/bevestiging
ECLI:NL:PHR:2019:962, Conclusie, Hoge Raad (Advocaat-Generaal), 27‑09‑2019
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2020:141, Gevolgd
Beroepschrift, Hoge Raad, 02‑10‑2018
- Vindplaatsen
NTHR 2020, afl. 2, p. 86
AA20200374 met annotatie van Schelhaas H.N. Harriët
JIN 2020/44 met annotatie van Verstoep, J.
JIN 2020/44 met annotatie van Verstoep, J.
Uitspraak 31‑01‑2020
Inhoudsindicatie
Contractenrecht. Verzuim en tekortkoming. Koopovereenkomst onroerend goed met levering 'uiterlijk 31 december 2011'. Was koper in verzuim door verstrijken van een fatale termijn (art. 6:83, onder a, BW), of omdat verkoper uit mededeling van koper mocht afleiden dat deze zou tekortschieten (art. 6:83, onder c, BW)? Indien geen verzuim, dan toch tekortkoming?
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN
CIVIELE KAMER
Nummer 18/04169
Datum 31 januari 2020
ARREST
In de zaak van
[eiser] ,wonende te [woonplaats] ,
EISER tot cassatie,
hierna: [eiser] ,
advocaten: J.W.H. van Wijk en M.E.M.G. Peletier,
tegen
[verweerder] ,wonende te [woonplaats] ,
VERWEERDER in cassatie,
hierna: [verweerder] ,
advocaat: J.A.M.A. Sluysmans.
1. Procesverloop
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:
de vonnissen in de zaak C/18/136560 / HA ZA 12-316 van de rechtbank Noord-Nederland van 16 januari 2013, 28 augustus 2013, 19 maart 2014, 9 december 2015 en 20 april 2016;
het arrest in de zaak 200.189.080/01 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 3 juli 2018.
[eiser] heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld. [verweerder] heeft een verweerschrift tot verwerping ingediend.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor [verweerder] mede door N. van Triet.
De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot verwerping van het cassatieberoep.
De advocaten van [eiser] hebben schriftelijk op die conclusie gereageerd.
2. Uitgangspunten en feiten
2.1
In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten en omstandigheden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 1.1 – 1.12. Voor zover in cassatie van belang, komen die op het volgende neer.
(i) [eiser] is eigenaar van een pand te [vestigingsplaats] (hierna: het pand). De begane grond van het pand is ingericht als horecagelegenheid en op een bovenverdieping is een woonruimte ingericht.
(ii) In besprekingen op 4 en/of 5 juli 2011 hebben [eiser] en [verweerder] overeenstemming bereikt over de verkoop van het pand door [eiser] aan [verweerder] voor een koopsom van € 470.000,--, met levering uiterlijk december 2011. Er werd niets schriftelijk vastgelegd, ook niet bij of na een nadere bespreking tussen partijen op 15 juli 2011.
(iii) Verder werd begin juli 2011 tussen partijen overeengekomen dat [verweerder] het pand terstond in gebruik zou nemen, tegen voldoening van ‘sleutelgeld’ ten bedrage van € 2.500,-- per maand.
(iv) [verweerder] heeft een aanvang gemaakt met (her)inrichting en verbouwing van het pand. De accountant van [eiser] heeft [verweerder] bij brief van 17 november 2011 op de afspraak gewezen dat het pand in 2011 zou worden afgenomen. [verweerder] werd verzocht schriftelijk te bevestigen dat hij daadwerkelijk zou nakomen.
(v) Op 6 december 2011 heeft een gesprek tussen partijen plaatsgevonden.
(vi) Op 29 december 2011 heeft de advocaat van [eiser] aan [verweerder] het volgende geschreven:
“(…) Tussen u en cliënt is begin juli 2011 een koopovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot de verkoop en koop van het pand (…) te [vestigingsplaats] . Overdracht van het pand heeft echter tot op heden niet plaatsgevonden.
Uit de (recent) tussen partijen gevoerde gesprekken (…) komt naar voren dat u enerzijds erkent dat een koopovereenkomst tot stand is gekomen waarin een levering vóór het einde van het jaar is voorgeschreven, doch anderzijds stelt dat in de overeenkomst een (mondeling) financieringsvoorbehoud zou zijn gemaakt. Dat laatste betwist cliënt (…).
Hoe dit ook zij, vaststaat dat u inmiddels te kennen hebt gegeven niet in staat te zijn om in 2011 af te nemen. U hebt echter nagelaten om het beweerdelijke financieringsvoorbehoud in te roepen. Integendeel, u heeft verzocht om het pand over enkele maanden alsnog af te mogen nemen. Cliënt heeft daar in uw richting afwijzend op gereageerd. (…)
Uit uw mededelingen heeft cliënt moeten afleiden dat u tekort zult schieten in de nakoming van de gesloten koopovereenkomst. Ten gevolge daarvan bent u in verzuim. Namens cliënt roep ik op grond daarvan hierbij de buitengerechtelijke ontbinding in van voornoemde koopovereenkomst en stel u aansprakelijk voor alle schade die cliënt heeft geleden, nog altijd lijdt en nog zal lijden ten gevolge van de ontbinding.
(…)”.
(vii) [verweerder] heeft het pand niet afgenomen. Tot een minnelijke regeling tussen partijen is het niet gekomen. Vanaf maart 2012 is het pand aan een derde verhuurd. [eiser] is nog steeds eigenaar van het pand.
2.2.1
In dit geding gaat het in cassatie uitsluitend nog om de vorderingen van [eiser] in conventie. De vorderingen van [verweerder] in reconventie zijn door de rechtbank en het hof afgewezen en in cassatie niet meer aan de orde.
[eiser] vordert verklaringen voor recht dat [verweerder] in de uitvoering van de koopovereenkomst toerekenbaar is tekortgeschoten en dat de koopovereenkomst bij brief van 29 december 2011 buitengerechtelijk is ontbonden. Voorts vordert hij schadevergoeding en betaling van een bedrag aan sleutelgeld.
De rechtbank heeft deze vorderingen toegewezen.
2.2.2
Het hof heeft de vorderingen van [eiser] alsnog afgewezen. Daartoe heeft het als volgt overwogen.
De centrale vraag in dit geding is of [eiser] op 29 december 2011 de overeenkomst tussen partijen met succes buitengerechtelijk heeft ontbonden. Volgens [eiser] is [verweerder] ingevolge art. 6:83 BW zonder ingebrekestelling in verzuim gekomen, omdat sprake was van een fatale termijn in de zin van art. 6:83, aanhef en onder a, BW die afliep op 31 december 2011, en omdat het verzuim overeenkomstig art. 6:83, aanhef en onder c, BW reeds voor de genoemde datum intrad omdat uit mededelingen van [verweerder] op 6 december 2011 bleek dat hij niet uiterlijk 31 december 2011 zou gaan afnemen. (rov. 5.6)
[verweerder] heeft betwist dat 31 december 2011 als een fatale termijn is overeengekomen. (rov. 5.7)
Ingevolge art. 6:83, aanhef en onder a, BW hebben tussen partijen overeengekomen termijnen in beginsel een fataal karakter. De inhoud van de overeenkomst, de aard van de verbintenis en de omstandigheden van het geval kunnen echter tot de conclusie voeren dat de termijn geen ingebrekestellende kracht heeft. Het ligt op de weg van [verweerder] feiten en omstandigheden te stellen, en bij betwisting te bewijzen, waaruit dat kan volgen. (rov. 5.8)
Vast staat dat partijen over levering uiterlijk 31 december 2011 hebben gesproken, zij het dat onduidelijk is in welke bewoordingen precies. De vraag is hoe dat besprokene in het licht van de omstandigheden moet worden uitgelegd, waarbij het aankomt op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. (rov. 5.9)
Vervolgens overwoog het hof als volgt:
“5.9.1 De woorden ‘uiterlijk 31 december 2011’ betekenen in het algemeen spraakgebruik ‘niet later dan 31 december 2011’ maar hoeven niet per se te betekenen dat de termijn fataal is, in die zin dat bij overschrijding zonder verdere ingebrekestelling direct verzuim zal intreden. Dat hangt af van de context waarbinnen dit is gezegd en de overige feiten en omstandigheden van het geval.
5.9.2
Gesteld noch gebleken is dat partijen in zodanige bewoordingen over levering per 31 december 2011 hebben gesproken dat [verweerder] wel moest begrijpen dat die termijn een fataal karakter had.
5.9.3
Voorts staat vast dat er door partijen niets schriftelijk is vastgelegd. [eiser] heeft als getuige verklaard dat hij dit niet nodig vond. Uit de getuigenverklaringen en het verhandelde ter zitting van het hof leidt het hof af dat niet in detail over wederzijdse rechten en plichten is gesproken en dat de mondelinge overeenkomst vlot tot stand is gekomen. De door [eiser] voorgebrachte getuige (…) sprak aanvankelijk zelfs over een gesloten ‘intentieovereenkomst’, al zwakt hij die woorden later af naar aanleiding van een vraag van de advocaat van [eiser] . Verder verklaart hij dat partijen ondanks zijn andersluidend advies niets schriftelijk wilden vastleggen. De keuze van [eiser] om niet schriftelijk vast te leggen dat bij niet afnemen uiterlijk 31 december 2011 zonder ingebrekestelling het verzuim zou intreden kon eraan bijgedragen dat bij de andere partij ( [verweerder] ) een meer vrijblijvende opvatting kon postvatten over wat er bedoeld werd met de woorden ‘uiterlijk 31 december 2011’.
5.9.3
Verder is van belang dat [eiser] aan [verweerder] het pand in gebruik gaf tegen een maandelijkse vergoeding van € 2.500,-. Niet gesteld is dat dit bedrag wezenlijk minder was dan het bedrag dat [ [eiser] ] bij verhuur van het restaurant had kunnen ontvangen. Gesteld noch gebleken is voorts dat partijen hebben afgesproken dat deze sleutelgeldovereenkomst slechts voor bepaalde tijd werd aangegaan, te weten tot 31 december 2011. Aldus was ten tijde van het maken van de afspraken in juli 2011 het voor [verweerder] niet evident dat [eiser] nadeel zou ondervinden indien niet uiterlijk eind december 2011 zou worden afgenomen.
5.9.4
In het licht van al het voorgaande is het hof van oordeel dat [verweerder] de afspraak redelijkerwijs zo mocht begrijpen als hij heeft gedaan, namelijk dat hij niet eerder hoefde te presteren dan 31 december 2011, echter zonder dat hij bij uitblijven van presteren op die datum direct in verzuim zou zijn, althans dat de overeenkomst dan direct zou kunnen worden ontbonden. Door [eiser] is onvoldoende gesteld dat tot een ander oordeel zal kunnen leiden, zodat aan het leveren van tegenbewijs niet wordt toegekomen.
5.10
Voor zover [eiser] van oordeel is dat uit de door hem overgelegde transcriptie van het gesprek van 6 december 2011 (waarvan [verweerder] overigens de authenticiteit betwist) blijkt dat partijen in juli 2011 een fatale termijn zijn overeengekomen, deelt het hof dat oordeel niet. (…) [U]it de hiervoor aangehaalde gespreksfragmenten blijkt naar het oordeel van het hof niet meer dan dat partijen het er op 6 december 2011 over eens zijn dat dat tussen hen in juli 2011 is gesproken over afname van het pand uiterlijk einde 2011, zonder dat een financieringsvoorbehoud is gemaakt. Dat doet echter niet af aan de hiervoor geschetste feiten en omstandigheden op grond waarvan [verweerder] destijds mocht begrijpen dat geen fatale termijn was overeengekomen.
5.11
Het had dan ook op de weg van [eiser] gelegen om, toen hij uit het gesprek van 6 december 2011 meende te kunnen concluderen dat [verweerder] niet eind 2011 zou kunnen afnemen (of die conclusie gerechtvaardigd was, kan hier in het midden blijven), [verweerder] in gebreke te stellen opdat hij een redelijke termijn zou hebben gekregen om het intreden van verzuim te voorkomen. In plaats daarvan is [eiser] zonder nadere aankondiging op 29 december 2011 direct tot ontbinding overgegaan, zonder dat toen sprake was van verzuim. Het hof voegt daar aan toe dat niet door [eiser] is gesteld dat tijdens het gesprek op 6 december 2011 tevens door [verweerder] is gezegd, of uit zijn verklaringen of gedragingen viel op te maken, dat hij ook na 31 december 2011 niet zou nakomen. Daarmee heeft de ontbinding geen effect gesorteerd, en is ook de subsidiair gevorderde rechterlijke ontbinding op dezelfde grond niet toewijsbaar.
Aldus slaagt het onderhavige verweer van [verweerder] . Om die reden zal de vordering van [eiser] (in oorspronkelijk conventie) alsnog worden afgewezen.”
3. Beoordeling van het middel
3.1
Onderdeel 2 van het middel is gericht tegen de rov. 5.7 en 5.9.1-5.10, en strekt ten betoge dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld, althans onvoldoende heeft gemotiveerd, dat de afspraak om het pand ‘uiterlijk 31 december 2011’ te leveren, niet als een fatale termijn in de zin van art. 6:83, aanhef en onder a, BW kan worden aangemerkt.
De hierop gerichte klachten kunnen niet tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).
3.2.1
Onderdeel 1 is gericht tegen rov. 5.11. In de kern klaagt het onderdeel dat het hof heeft miskend dat de afspraak om het pand uiterlijk 31 december 2011 te leveren, een verbintenis voor [verweerder] meebracht om het pand binnen die overeengekomen termijn af te nemen. Het oordeel van het hof dat die datum niet als een fatale termijn kan worden aangemerkt, brengt slechts mee dat het verzuim van [verweerder] niet intreedt op de grond genoemd in art. 6:83, aanhef en onder a, BW. Maar aangezien in cassatie (in ieder geval veronderstellenderwijs) moet worden aangenomen dat [eiser] uit het gesprek op 6 december 2011 mocht concluderen dat [verweerder] niet eind 2011 zou kunnen afnemen (zie de eerste zin van rov. 5.11), is sprake van een situatie als bedoeld in art. 6:83, onder c, BW, te weten dat de schuldeiser ( [eiser] ) uit een mededeling van de schuldenaar ( [verweerder] ) heeft moeten afleiden dat deze zal tekortschieten in de nakoming van de verbintenis (om het pand uiterlijk 31 december 2011 af te nemen). Het hof heeft daarom miskend dat, ook als de datum van 31 december 2011 geen fatale termijn was, het verzuim van [verweerder] zonder ingebrekestelling is ingetreden op de grond genoemd in art. 6:83, aanhef en onder c, BW, aldus nog steeds het onderdeel.
Onderdeel 3 klaagt in het verlengde daarvan dat het hof in het dictum ten onrechte, althans onbegrijpelijk, (ook) de door [eiser] gevorderde verklaring voor recht heeft afgewezen dat [verweerder] toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verbintenis. Ook als de overeengekomen termijn ‘uiterlijk 31 december 2011’ geen fataal karakter heeft, neemt dat niet weg dat op [verweerder] de verbintenis rustte het pand binnen die overeengekomen termijn af te nemen en dat, nu zodanige afname is uitgebleven, [verweerder] toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van die verbintenis, aldus onderdeel 3.
3.2.2
Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad heeft een ingebrekestelling niet de functie om ‘het verzuim vast te stellen’, maar om de schuldenaar nog een laatste termijn voor nakoming te geven en aldus nader te bepalen tot welk tijdstip nakoming nog mogelijk is zonder dat van een tekortkoming sprake is, bij gebreke van welke nakoming de schuldenaar vanaf dat tijdstip in verzuim is.1.
Hiermee strookt dat pas sprake is van een tekortkoming wegens niet tijdig presteren (ervan uitgaande dat nakoming nog mogelijk is), indien de schuldenaar in verzuim is.
3.2.3
Het hof heeft de overeenkomst tussen [eiser] en [verweerder] aldus uitgelegd (welke uitleg, blijkens hetgeen hiervoor in 3.1 is overwogen, in cassatie tevergeefs is bestreden) dat de in die overeenkomst afgesproken leveringstermijn van ‘uiterlijk 31 december 2011’ geen fatale termijn was als bedoeld in art. 6:83, onder a, BW, en dat [verweerder] daarom niet in verzuim is gekomen door het laten verstrijken van die termijn zonder het pand af te nemen. Daaruit volgt, gelet op hetgeen hiervoor in 3.2.2 is overwogen, dat het feit dat [verweerder] het pand niet binnen die termijn heeft afgenomen, nog geen tekortkoming van hem opleverde.
3.2.4
Gelet op het voorgaande falen de onderdelen 1 en 3, omdat zij op een onjuiste rechtsopvatting berusten.
Ervan uitgaande dat de datum van 31 december 2011 geen fatale termijn was, is de mededeling van [verweerder] in het gesprek van 6 december 2011 dat hij het pand niet uiterlijk 31 december 2011 zou kunnen afnemen, onvoldoende voor het oordeel dat [eiser] daaruit moest afleiden dat [verweerder] in de nakoming van zijn verbintenis zou tekortschieten, zoals bedoeld in art. 6:83, onder c, BW. Ook op grond van laatstgenoemde bepaling is [verweerder] dus niet in verzuim gekomen. Het hof heeft in dat verband (in rov. 5.11) terecht in aanmerking genomen dat niet gesteld is dat [verweerder] heeft gezegd (of uit zijn verklaringen of gedragingen viel op te maken) dat hij ook na 31 december 2011 niet zou nakomen. Daarin ligt het juiste oordeel besloten dat, nu 31 december 2011 niet als een fatale termijn kon worden aangemerkt en [verweerder] niet in gebreke was gesteld, hij het pand nog na die datum kon afnemen zonder dat hij als gevolg van ‘niet tijdig’ presteren in verzuim zou komen (en daarmee zou tekortschieten).
Een en ander brengt tevens mee dat geen grond bestond voor toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht dat [verweerder] , door het pand niet uiterlijk 31 december 2011 af te nemen, toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verbintenis.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
- verwerpt het beroep;
- veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] begroot op € 2.049,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vicepresident C.A. Streefkerk als voorzitter en de raadsheren T.H. Tanja-van den Broek, M.J. Kroeze, H.M. Wattendorff en F.J.P. Lock, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer C.E. du Perron op 31 januari 2020.
Voetnoten
Voetnoten Uitspraak 31‑01‑2020
Conclusie 27‑09‑2019
Inhoudsindicatie
Contractenrecht. Verzuim en tekortkoming. Koopovereenkomst onroerend goed met levering 'uiterlijk 31 december 2011'. Was koper in verzuim door verstrijken van een fatale termijn (art. 6:83, onder a, BW), of omdat verkoper uit mededeling van koper mocht afleiden dat deze zou tekortschieten (art. 6:83, onder c, BW)? Indien geen verzuim, dan toch tekortkoming?
Partij(en)
PROCUREUR-GENERAAL
BIJ DE
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN
Nummer 18/04169
Zitting 27 september 2019
CONCLUSIE
E.M. Wesseling-van Gent
In de zaak
[eiser]
tegen
[verweerder]
Inleiding
Het gaat in deze zaak om een in juli 2011 mondeling gesloten koopovereenkomst van een horecapand, dat uiterlijk december 2011 zou worden afgenomen. Koper nam het pand alvast in gebruik en startte met de verbouwing en herinrichting ervan.
Bij brief van 29 december 2011 constateert de advocaat van verkoper dat koper te kennen heeft gegeven het pand toch niet in 2011 te zullen afnemen. Daaruit leidt de verkoper af dat koper tekort zal schieten in de nakoming van de overeenkomst. Volgens verkoper is koper daarom in verzuim. Verkoper roept de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in en stelt koper aansprakelijk voor de schade.
In eerste aanleg vordert verkoper o.m. verklaringen voor recht dat (i) koper in de uitvoering van de koopovereenkomst toerekenbaar tekort is geschoten en (ii) de koopovereenkomst bij brief van 29 december 2011 buitengerechtelijk is ontbonden. Deze vorderingen zijn door de rechtbank toegewezen.
In het door koper ingestelde hoger beroep spitst de zaak zich toe op de stelling van verkoper – door het hof de “centrale vraag” genoemd – dat met betrekking tot de afname sprake is van een fatale termijn in de zin van art. 6:83 aanhef en onder a BW, die afliep op 31 december 2011 en dat het verzuim overeenkomstig art. 6:83 aanhef en onder c BW reeds vóór genoemde datum intrad omdat uit mededelingen van de koper op 6 december 2011 bleek dat hij niet uiterlijk 31 december 2011 zou gaan afnemen.
Het hof leidt uit het over en weer gestelde af dat geen sprake is van een fatale termijn en oordeelt daarnaast dat op 29 december 2011 geen sprake was van verzuim zodat verkoper de koper in gebreke had moeten stellen.
Tegen beide oordelen zijn in cassatie door verkoper klachten gericht.
1. Feiten en procesverloop
Feiten1.
1.1
Eiser tot cassatie (hierna: [eiser] ) is eigenaar van het pand aan de [a-straat 1] te [vestigingsplaats] (hierna: het pand. De begane grond van het pand is ingericht als horecagelegenheid en op een bovenverdieping is een woonruimte ingericht.
1.2
In 2011 werd in het pand het Italiaanse restaurant [A] door de gelijknamige besloten vennootschap geëxploiteerd. De besloten vennootschap is op 10 mei 2011 gefailleerd.
1.3
In juni 2011 heeft verweerder in cassatie (hierna: [verweerder] ) van de curator van [A] voor € 6.000,- de inventaris gekocht. Voorts heeft [verweerder] aan de curator € 300,- voor de voorraden betaald en € 700,- voor goodwill.
1.4
Op hetzij 4 en 5 juli 2011, hetzij alleen 5 juli 2011 hebben [eiser] en [verweerder] besprekingen gevoerd omtrent aankoop door [verweerder] van het pand. Door partijen werd overeenstemming bereikt over een door [verweerder] te betalen koopsom van € 470.000,- en levering uiterlijk december 2011. Bij het gesprek op 5 juli 2011 was van de zijde van [eiser] diens accountant [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1] ) aanwezig. Er werd niets schriftelijk vastgelegd, ook niet bij of na een nadere bespreking tussen partijen op 15 juli 2011.
1.5
Verder werd begin juli 2011 tussen partijen overeengekomen dat [verweerder] het pand terstond in gebruik zou nemen, tegen voldoening van ‘sleutelgeld’ ten bedrage van € 2.500,- per maand.
1.6
[verweerder] heeft een aanvang gemaakt met (her)inrichting en verbouwing van het pand. [betrokkene 1] heeft [verweerder] bij brief van 17 november 2011 op de afspraak gewezen dat het pand in 2011 zou worden afgenomen. [verweerder] werd verzocht schriftelijk te bevestigen dat hij daadwerkelijk zou nakomen.
1.7
Op 6 december 2011 heeft een gesprek tussen partijen plaatsgevonden, waarbij aan de zijde van [eiser] [betrokkene 1] aanwezig was en aan de zijde van [verweerder] [betrokkene 2] . Van dit gesprek is een geluidsopname gemaakt.
1.8
In december 2011 ontwikkelde de dochter van [eiser] plannen om in het pand een Italiaans restaurant onder de naam [B] te exploiteren. Deze plannen hebben uiteindelijk geen doorgang gevonden.
1.9
Op 29 december 2011 heeft de advocaat van [eiser] aan [verweerder] het volgende geschreven:
“Tot mij wendde zich [eiser] , wonende te [woonplaats] , die mij verzocht u aan te schrijven in verband met het volgende.
Tussen u en cliënt is begin juli 2011 een koopovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot de verkoop en koop van het pand aan de [a-straat 1] te [vestigingsplaats] . Overdracht van het pand heeft echter tot op heden niet plaatsgevonden.
Uit de (recent) tussen partijen gevoerde gesprekken, al dan niet in aanwezigheid van [betrokkene 1] , accountant, komt naar voren dat u enerzijds erkent dat een koopovereenkomst tot stand is gekomen waarin een levering vóór het einde van het jaar is voorgeschreven, doch anderzijds stelt dat in de overeenkomst een (mondeling) financieringsvoorbehoud zou zijn gemaakt. Dat laatste betwist cliënt, alsook [betrokkene 1] , die daaromtrent zou kunnen en willen getuigen.
Hoe dit ook zij, vaststaat dat u inmiddels te kennen hebt gegeven niet in staat te zijn om in 2011 af te nemen. U hebt echter nagelaten om het beweerdelijke financieringsvoorbehoud in te roepen. Integendeel, u heeft verzocht om het pand over enkele maanden alsnog af te mogen nemen. Cliënt heeft daar in uw richting afwijzend op gereageerd. Van cliënt begreep ik voorts dat u inmiddels het tussentijdse gebruik van het pand minnelijk hebt beëindigd.
Uit uw mededelingen heeft cliënt moeten afleiden dat u tekort zult schieten in de nakoming van de gesloten koopovereenkomst. Ten gevolge daarvan bent u in verzuim. Namens cliënt roep ik op grond daarvan hierbij de buitengerechtelijke ontbinding in van voornoemde koopovereenkomst en stel u aansprakelijk voor alle schade die cliënt heeft geleden, nog altijd lijdt en nog zal lijden ten gevolge van de ontbinding.
Met betrekking tot de ontbindingsschade, voornoemd, kan ik u berichten dat cliënt vooralsnog bereid is genoegen te nemen met een schadevergoeding ter hoogte van 10% van het aankoopbedrag dat wil zeggen € 47.000,= te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf heden tot aan de dag der betaling.
Hierbij sommeer ik u om binnen 7 dagen na dagtekening dezes over te gaan tot betaling van voornoemd bedrag (…)”.
1.10
[verweerder] heeft het pand niet afgenomen. Tot een minnelijke regeling tussen partijen is het niet gekomen; [verweerder] heeft geen schadevergoeding voldaan aan [eiser] .
1.11
Vanaf maart 2012 is het pand verhuurd aan [betrokkene 3] , die er het restaurant [C] exploiteert.
1.12
[eiser] is nog steeds eigenaar van het pand.
Procesverloop2.
1.13
Bij inleidende dagvaarding van 13 september 2012 heeft [eiser] [verweerder] gedagvaard voor de rechtbank Groningen.3.[eiser] heeft, na eisvermeerdering4., gevorderd5.:
1. een verklaring voor recht dat [verweerder] in de uitvoering van de koopovereenkomst toerekenbaar is tekort geschoten;
2. een verklaring voor recht dat de koopovereenkomst bij brief van 29 december 2011 buitengerechtelijk is ontbonden, althans ontbinding van die overeenkomst door de rechtbank;
3. veroordeling van [verweerder] om € 140.000,- te betalen, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 5 januari 2012, tot aan de dag der algehele voldoening, en
4. veroordeling van [verweerder] om € 5.000,- te betalen, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 29 juni 2012, tot aan de dag der algehele voldoening.
Aan deze vorderingen heeft [eiser] ten grondslag gelegd6.dat partijen zijn overeengekomen dat [verweerder] uiterlijk eind 2011 het pand voor een bedrag van € 470.000,- zou overnemen. [verweerder] heeft dit evenwel nagelaten en [eiser] heeft in verband hiermee de overeenkomst ontbonden. Als gevolg hiervan heeft [eiser] , zo stelt hij, recht op vergoeding van schade, door hem gesteld op € 120.000,- (na eisvermeerdering: € 140.000,-). Voorts moet [verweerder] nog een overeengekomen gebruiksvergoeding (sleutelgeld) ter hoogte van € 7.500,- (na eiswijziging: € 5.000,-) voldoen.
1.14
[verweerder] heeft in conventie gemotiveerd verweer gevoerd en in reconventie (na wijziging van eis7.) primair veroordeling van [eiser] gevorderd om aan [verweerder] een schadevergoeding van € 23.585,77 te voldoen, te vermeerderen met de wettelijke rente en subsidiair vernietiging van de koopovereenkomst op grond van bedrog en betaling van € 5.000,-, vermeerderd met wettelijke rente.8.
1.15
De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 16 januari 2013 een comparitie van partijen bepaald. Deze heeft op 28 maart 2013 plaatsgevonden.
1.16
Na verdere aktewisseling heeft de rechtbank bij vonnis van 28 augustus 2013 – opnieuw een inlichtingen- en schikkingscomparitie gelast. Deze is op 31 oktober 2013 gehouden.
Overeenkomstig de ter zitting gemaakte afspraken heeft [eiser] de telefoon waarin de registratie van een gesprek van partijen op 6 december 2011 was vastgelegd, voor onderzoek ter beschikking gesteld aan [verweerder] . Partijen hebben vervolgens ieder een akte genomen.
1.17
De rechtbank heeft bij vonnis in conventie en reconventie van 19 maart 2014 [verweerder] toegelaten te bewijzen dat:
(a) tussen partijen was afgesproken dat de koopovereenkomst eerst dan werking zou hebben na de vervulling [van de] (opschortende) voorwaarde dat de overeenkomst op initiatief van [eiser] op schrift was gesteld;
(b) is overeengekomen dat hij het pand zou kopen voor een bedrag van € 470.000,00 vrij op naam (in plaats van ‘kosten koper’),
(c) als opschortende voorwaarde was overeengekomen dat een goed werkend riool aanwezig zou zijn.
1.18
Na de getuigenverhoren en verdere conclusie- en aktewisseling heeft de rechtbank bij eindvonnis van 9 december 2015 in conventie:
- voor recht verklaard dat [verweerder] in de uitvoering van de koopovereenkomst aangaande het pand aan de [a-straat 1] te [vestigingsplaats] toerekenbaar is tekortgeschoten;
- voor recht verklaard dat [eiser] de koopovereenkomst bij brief van 29 december 2011 op goede gronden buitengerechtelijk heeft ontbonden;
- [verweerder] veroordeeld om tegen behoorlijk bewijs van kwijting ter zake van schadevergoeding aan [eiser] te voldoen de somma van € 140.000,-, te vermeerderen met wettelijke rente en
- [verweerder] veroordeeld om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiser] te voldoen de somma van € 5.000,- exclusief BTW, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente.
1.19
[verweerder] heeft de rechtbank bij brief van 29 januari 2016 verzocht een herstelvonnis te wijzen omdat het vonnis van 9 december 2015 mede op basis van een door de wederpartij overgelegd rapport is gewezen, waarop hij nog had mogen en willen reageren.
Bij vonnis van 20 april 2016 heeft de rechtbank het verzoek van [verweerder] afgewezen.
1.20
[verweerder] is, onder aanvoering van 30 grieven, van de vonnissen van 28 augustus 2013, 19 maart 2014 en 9 december 2015 in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden. Hij heeft daarbij – zakelijk weergegeven – geconcludeerd tot vernietiging van de hiervoor genoemde vonnissen, tot afwijzing van de vorderingen van [eiser] en tot toewijzing van de vordering van [verweerder] , met veroordeling van [eiser] tot terugbetaling aan [verweerder] van al hetgeen door [verweerder] ter voldoening aan het vonnis aan [eiser] is voldaan.9.
1.21
Aan [eiser] is ambtshalve akte niet dienen verleend voor de memorie na antwoord.10.
1.22
Partijen hebben hun zaak vervolgens doen bepleiten. [eiser] heeft bij die gelegenheid geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis en veroordeling van [verweerder] in de kosten van het hoger beroep.
1.23
Het hof heeft bij arrest van 3 juli 2018 het vonnis van 9 december 2015 voor zover gewezen in conventie vernietigd, alsook de vonnissen van 28 augustus 2013 en 19 maart 2014 voor zover zij hebben bijgedragen aan het vernietigde deel van genoemd eindvonnis. In zoverre opnieuw rechtdoende heeft het hof, voor zover thans van belang:
- de vorderingen van [eiser] afgewezen;
- genoemde vonnissen voor het overige (reconventie) bekrachtigd;
- [eiser] veroordeeld tot restitutie van hetgeen [verweerder] uit hoofde van het vernietigde deel van genoemde vonnissen aan hem heeft voldaan;
- het arrest uitvoerbaar bij voorraad verklaard ten aanzien van de daarin vervatte veroordelingen en
- het meer of anders gevorderde afgewezen.
1.24
[eiser] heeft tegen dit arrest tijdig11.beroep in cassatie ingesteld.12.
[verweerder] heeft geconcludeerd tot verwerping.
Partijen hebben hun standpunt schriftelijk toegelicht en afgezien van het geven van re- en dupliek.
2. Het bestreden arrest
2.1
Ik ga, voor ik aan een behandeling van cassatieberoep toekom (onder 4), eerst in op de opbouw van het bestreden arrest.
2.2
Het hof formuleert in rov. 5.6 de centrale vraag of [eiser] op 29 december 201113.de overeenkomst tussen partijen met succes buitengerechtelijk heeft ontbonden.
Vervolgens geeft het hof het antwoord van [eiser] op deze vraag als volgt weer:
“Volgens [eiser] luidt dat antwoord bevestigend omdat [verweerder] zich bij de mondelinge koopovereenkomst van juli 2011 had verbonden het pand uiterlijk 1 januari 2012 af te nemen en uit het gesprek van 6 december 2011 bleek dat [verweerder] die verbintenis niet zou nakomen, zodat het verzuim van [verweerder] overeenkomstig artikel 6:83 BW zonder ingebrekestelling intrad (inleidende dagvaarding onder 10). Het hof leidt daaruit af dat, zoals door de advocaten van [eiser] ter zitting van het hof is bevestigd, volgens [eiser] sprake was van een fatale termijn in de zin van artikel 83 aanhef en onder a BW, die afliep op 31 december 2011 en dat het verzuim overeenkomstig artikel 6:83 aanhef en onder c BW reeds voor genoemde datum intrad omdat uit mededelingen van [verweerder] op 6 december 2011 bleek dat hij niet uiterlijk 31 december 2011 zou gaan afnemen.”
2.3
In rov. 5.7 wordt door het hof – samengevat – overwogen dat [verweerder] heeft betwist dat 31 december 2011 als fatale termijn is overeengekomen.14.
Het hof beoordeelt vervolgens of een fatale termijn is overeengekomen en stelt daarbij onder 5.8 voorop dat ingevolge het bepaalde in art. 6:83 aanhef en onder a BW tussen partijen overeengekomen termijnen in beginsel een fataal karakter hebben maar dat de inhoud van de overeenkomst, de aard van de verbintenis en de omstandigheden van het geval echter tot de conclusie kunnen voeren dat de termijn geen ingebrekestellende kracht heeft. Volgens het hof ligt het daarbij op de weg van de schuldenaar (in dit geval [verweerder] ) om feiten en omstandigheden te stellen, en bij betwisting te bewijzen, waaruit dat kan volgen.15.
2.4
Uit het over en weer gestelde leidt het hof in rov. 5.9 af dat partijen in juli 2011 mondeling overeenstemming hebben bereikt over de aankoop van het pand door [verweerder] , over de hoogte van de koopsom en het feit dat [verweerder] het pand tegen betaling van sleutelgeld alvast in gebruik zou nemen. Verder stelt het hof vast dat partijen over levering uiterlijk 31 december 2011 hebben gesproken, zij het dat onduidelijk is in welke bewoordingen precies. Bij de vraag hoe dat besprokene in het licht van de omstandigheden moet worden uitgelegd, betrekt het hof het Haviltex-criterium.
2.5
Op grond van de in rov. 5.9 tot en met 5.10 genoemde feiten en omstandigheden komt het hof tot het oordeel dat [verweerder] destijds mocht begrijpen dat geen fatale termijn was overeengekomen (rov. 5.10). Dit brengt volgens het hof mee dat het op de weg van [eiser] had gelegen om, toen hij uit het gesprek van 6 december 2011 meende te kunnen concluderen dat [verweerder] niet eind 2011 zou kunnen afnemen (of die conclusie gerechtvaardigd was, kan volgens het hof in het midden blijven), [verweerder] in gebreke te stellen opdat hij een redelijke termijn zou hebben gekregen om het intreden van verzuim te voorkomen. In plaats daarvan is [eiser] zonder nadere aankondiging op 29 december 2011 direct tot ontbinding overgegaan, zonder dat toen sprake was van verzuim. Door het hof wordt daar aan toegevoegd dat niet door [eiser] is gesteld dat tijdens het gesprek op 6 december 2011 tevens door [verweerder] is gezegd, of uit zijn verklaringen of gedragingen viel op te maken, dat hij ook na 31 december 2011 niet zou nakomen. Daarmee heeft de ontbinding volgens het hof geen effect gesorteerd, en is ook de subsidiair gevorderde rechterlijke ontbinding op dezelfde grond niet toewijsbaar (rov. 5.11).
2.6
Gelet op de door het hof gegeven oordelen over de gronden van art. 6:83 aanhef en onder a en c BW, en de daartegen gerichte klachten, zal ik hierna een schets geven van de stand van het recht met betrekking tot (i) tekortkoming, verzuim en ontbinding, (ii) ingebrekestelling, (iii) kritiek op de wettelijke regeling van verzuim en ingebrekestelling, (iv) de fatale termijn van art. 6:83 aanhef en onder a BW, (v) rechtspraak van de Hoge Raad over de fatale termijn, (vi) art. 6:83 aanhef en onder c BW en (vii) niet naleving tijdselement.
3. Juridisch kader
Tekortkoming, verzuim en ontbinding
3.1
De wet stelt in art. 6:265 BW drie voorwaarden aan de bevoegdheid om een overeenkomst te ontbinden.16.In de eerste plaats moet er sprake zijn van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een van haar verbintenissen (lid 1). Die tekortkoming moet deze ontbinding met haar gevolgen rechtvaardigen.17.Indien dat het geval is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, pas wanneer de schuldenaar in verzuim is (art. 6:265 lid 2 BW).18.
3.2
De schuldeiser behoeft zich wat betreft zijn bevoegdheid om tot ontbinding over te gaan niet in de vraag te verdiepen of de onmogelijkheid blijvend of tijdelijk van aard is.19.Bij blijvende of tijdelijke onmogelijkheid kan de schuldeiser rauwelijks tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. Een aanmaning (ingebrekestelling) is immers alleen zinvol als nakoming nog tot de mogelijkheden behoort. Is nakoming echter nog mogelijk, dan is voor ontbinding (hetzelfde geldt voor een vordering tot schadevergoeding; zie art. 6:74 lid 2 BW20.) in principe noodzakelijk dat de wederpartij in verzuim geraakt.
3.3
De schuldenaar is in verzuim gedurende de tijd dat de prestatie uitblijft nadat zij opeisbaar21.is geworden en aan de eisen van art. 6:82 BW (ingebrekestelling) en art. 6:83 BW (verzuim zonder ingebrekestelling) is voldaan, behalve voor zover de vertraging hem niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is (art. 6:81 BW). Op de eis van de ingebrekestelling voor het intreden van verzuim en de uitzonderingen hierop, wordt hierna onder 3.5 e.v. uitgebreid ingegaan.
3.4
Als aan de voorwaarden voor ontbinding is voldaan, kan deze plaatsvinden door een schriftelijke verklaring of door een rechterlijke uitspraak (art. 6:267 BW).22.
Als grondslag van de ontbinding wordt onder meer de veronderstelde partijwil genoemd, dat wil zeggen dat partijen slechts verondersteld worden tot een prestatie gehouden te willen zijn als de andere partij met haar prestatie over de brug komt.23.Tevens wordt de grondslag gevonden in de billijkheid.24.
Ingebrekestelling
3.5
Voor het intreden van het verzuim is in het wettelijk stelsel in beginsel een ingebrekestelling nodig, behoudens enige belangrijke uitzonderingen (art. 6:81 BW e.v.).
3.6
De ingebrekestelling behelst een schriftelijke aanmaning, waarbij de schuldeiser de schuldenaar een redelijke termijn voor de nakoming stelt (art. 6:82 lid 1 BW). De ingebrekestelling heeft niet de functie “om ‘het verzuim vast te stellen’, doch om de schuldenaar nog een laatste termijn voor nakoming te geven en aldus nader te bepalen tot welk tijdstip nakoming nog mogelijk is zonder dat van een tekortkoming sprake is, bij gebreke van welke nakoming de schuldenaar vanaf dat tijdstip in verzuim is”, aldus de Hoge Raad.25.
3.7
Ook Valk benadrukt deze functie van de ingebrekestelling. In zijn conclusie vóór het arrest van de Hoge Raad van 15 december 201726.alsmede in zijn conclusie van 7 juni 201927.maakt hij een onderscheid tussen een tijdselement in de nakoming van de verbintenis en een kwaliteitselement.28.Wat betreft het tijdselement wijst Valk er op dat afgezien van het geval dat partijen voor de voldoening van de verbintenis een termijn zijn overeengekomen (art. 6:83 aanhef en onder a BW), zonder ingebrekestelling in het algemeen niet duidelijk is tot welk moment de schuldenaar uiterlijk nog kan presteren, dus zonder dat kan worden gezegd dat hij daarmee te laat is. Dat onderstreept z.i. het belang van het vereiste van de ingebrekestelling, als de wijze waarop bij wijze van hoofdregel het verzuim intreedt. Dat moment dient duidelijk te zijn. Ontbinding is immers, aldus Valk, naar zijn aard een reactie op het uitblijven van correcte nakoming en verhindert dat de schuldenaar zijn tot op dat moment nog onvolkomen prestatie, op een nadien gelegen tijdstip alsnog vervolmaakt. Ook beneemt ontbinding de schuldenaar zijn aanspraak op de door hem bedongen tegenprestatie.
3.8
In lid 2 van art. 6:82 BW wordt een uitzondering gemaakt op het in het eerste lid van dat artikel opgenomen uitgangspunt van ingebrekestelling in de vorm van een aanmaning aan de schuldenaar om binnen een redelijke termijn alsnog te presteren. De uitzondering ziet op gevallen waarin aanmaning geen zin heeft: te weten indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen29.of uit zijn houding30.blijkt dat de aanmaning nutteloos zou zijn. In die gevallen kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat de schuldenaar voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld. Verzuim treedt dan in bij ontvangst van deze verklaring houdende de aansprakelijkstelling (art. 3:37 lid 3 BW).
3.9
In deze zaak wordt door partijen niet ter discussie gesteld of sprake is van een onmogelijkheid aan de zijde van [verweerder] . Diens verzuim is dus vereist. Voorts staat vast dat in deze zaak geen ingebrekestelling is uitgebracht.
Om die reden is art. 6:83 BW van belang aangezien dat voorschrift drie gevallen noemt waarin verzuim intreedt zonder ingebrekestelling:
a. wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft;
b. wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 74 lid 1 en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen;
c. wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten.
3.10
Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de strekking van de regeling van verzuim en ingebrekestelling niet is dat zij zoveel mogelijk naar de letter behoort te worden toegepast en voorts dat rekening dient te worden gehouden met de belangen van de schuldeiser en met de belangen van de schuldenaar. Dit is aldus verwoord:31.
“Wat de uitwerking van deze twee hoofdregels betreft en de uitzonderingen die daarop in de artikelen [6:82 BW] en [6:83 BW] worden gemaakt, zou de ondergetekende willen vooropstellen dat het hier niet zozeer gaat om het geven van strakke regels die de schuldeiser, na raadpleging van de wet, in de praktijk naar de letter zal kunnen gaan toepassen, maar dat deze artikelen veeleer aan de rechter de mogelijkheid dienen te verschaffen om in de gevallen dat partijen – zoals meestal – zonder gedetailleerde kennis van de wet hebben gehandeld, tot een redelijke oplossing te komen naar gelang van wat in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van hem mocht worden verwacht. De ter zake kundige schuldeiser die zich in alle opzichten zekerheid wil verschaffen en dit niet reeds deed door in zijn overeenkomst een termijn voor nakoming te bedingen, kan zich alsnog beveiligen door overeenkomstig artikel [6:82 BW] lid 1 een aanmaning uit te brengen. De wetgever dient echter de schuldeiser te hulp te komen in die gevallen dat een aanmaning in de gegeven omstandigheden niet voor de hand lag en het dan ook begrijpelijk is dat zij door hem achterwege is gelaten, terwijl de schuldenaar er ook niet op mocht rekenen nog een nadere termijn voor de nakoming te krijgen. Anderzijds kan weer behoefte bestaan aan een zekere bescherming van de schuldenaar, in die gevallen waarin hij op zijn minst mag rekenen op een waarschuwing van de schuldeiser dat het deze inderdaad ernst is, alvorens de gevolgen van het verzuim intreden.”
3.11
Onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis heeft de Hoge Raad herhaaldelijk geoordeeld dat art. 6:83 BW niet een limitatieve opsomming behelst van gevallen waarin verzuim zonder ingebrekestelling intreedt, maar dat ook de redelijkheid en billijkheid hierbij een rol kunnen spelen.32.Onder omstandigheden kan (i) een beroep op het ontbreken van een ingebrekestelling onaanvaardbaar zijn, of (ii) worden aangenomen dat op grond van de redelijkheid en billijkheid een ingebrekestelling achterwege kan blijven en de schuldenaar zonder ingebrekestelling in verzuim raakt.33.
3.12
In de literatuur zijn de volgende (aan de jurisprudentie ontleende) voorbeelden genoemd van situaties waarin op grond van de redelijkheid en billijkheid geen ingebrekestelling is vereist:34.
- opzettelijke niet behoorlijke nakoming door de schuldenaar/kwade trouw schuldenaar;
- vruchteloze herstelpogingen door de schuldenaar;35.
- uit de contacten met de schuldeiser had de schuldenaar moeten begrijpen dat het geduld van de schuldeiser op raakte;
- uit de ernst van de tekortkoming of anderszins blijkt van grote onkunde van de schuldenaar;
- de schuldeiser mag uit de houding van de schuldenaar afleiden dat hij aansprakelijkheid ontkent en niet zal presteren;36.
- na van een spoedeisende situatie op de hoogte te zijn gesteld, handelt de schuldenaar niet onverwijld;37.
- de schuldenaar heeft zijn recht verwerkt zich op het ontbreken van een ingebrekestelling te beroepen;38.
- de schuldenaar heeft de schuldeiser ontslagen van het uitbrengen van een ingebrekestelling; en
- de gevolgen van niet-nakoming zijn zo ernstig (bijvoorbeeld letsel) dat van de schuldeiser niet meer kan worden gevergd dat hij de schuldenaar nog een kans geeft.
3.13
Volgens Hartlief is het voor het overeenkomstenrecht van belang dat van de ruimte om ook buiten de expliciet in art. 6:83 BW genoemde gevallen te constateren dat geen ingebrekestelling benodigd is, gebruik gemaakt wordt in gevallen die dicht aanliggen tegen art. 6:83 onder c BW, maar kennelijk niet geheel daarmee samenvallen.39.
Kritiek op de wettelijke regeling van verzuim en ingebrekestelling
3.14
In de literatuur is op de wettelijke regeling van verzuim en ingebrekestelling kritiek geuit. Tjong Tjin Tai merkt bijvoorbeeld op dat de tekst van de wet suggereert dat in de regel verzuim door ingebrekestelling nodig is (art. 6:82 BW), terwijl slechts in een beperkt aantal gevallen kan worden afgezien van ingebrekestelling (art. 6:83 BW). Hij acht dit geen gelukkige formulering en suggereert dan ook om de wettelijke regeling om te draaien: verzuim van rechtswege als hoofdregel en slechts bij uitzondering zou, in bepaalde gevallen, voorafgaande ingebrekestelling nodig zijn.40.
3.15
Hartlief schrijft in een annotatie in Ars Aequi bij het arrest [...] /Bouwmachines (vindplaats in noot 25) dat hij omtrent de regeling van art. 6:82 en 6:83 BW zo langzamerhand de indruk heeft dat afwijken van het op het eerste gezicht nogal precieze schema eerder regel dan uitzondering is. Hij benadrukt echter dat – gelet op het feit dat de ingebrekestelling nu eenmaal een wettelijk gesteld vereiste betreft – de rechtspraktijk het meest is gediend met een vrij strikte toepassing van het leerstuk van de niet-nakoming en het verzuimvereiste. Partijen hebben volgens Hartlief vooral behoefte aan duidelijkheid, aangezien de vraag of een ingebrekestelling (met alle rechtsgevolgen van dien) is vereist, van groot belang is voor het rechtsverkeer. De rechtspraktijk zal volgens hem uiteindelijk niet gelukkig zijn met een antwoord in de trant van ‘in principe wel, maar onder allerlei omstandigheden uiteindelijk toch weer niet’.41.
3.16
In Asser/Sieburgh 6-I 2016/386 wordt naar voren gebracht dat het stellen van het vereiste van ingebrekestelling in een samenleving past waarin schuldenaar en schuldeiser in een nauwe relatie tot elkaar staan en ook afgezien van de nakoming van hun desbetreffende verplichtingen onderling van elkaar afhankelijk zijn. Dit beeld van een samenleving sluit, zo wordt opgemerkt, minder aan bij de huidige maatschappelijke verhoudingen.
3.17
Ook Streefkerk is kritisch op het wettelijk stelsel.42.Verzuim en daarmee de ingebrekestelling zien volgens hem op het tekortschieten door de schuldenaar ten aanzien van het tijdsaspect van de verbintenis (de vertraging in de nakoming, de negatieve wanprestatie). Bij een tekortkoming ten aanzien van het kwaliteitsaspect (de non-conformiteit, de positieve wanprestatie) speelt de ingebrekestelling volgens Streefkerk geen rol. Achtergrond hierbij is dat herstel geen nakoming van de primaire verbintenis is, maar het opheffen van een tekortkoming. Voor ontbinding is in de visie van Streefkerk altijd verzuim vereist, nu ontbinding naar zijn aard een sanctie is op het uitblijven van de nakoming (negatieve wanprestatie).43.
3.18
Zoals uit het hiervoor uiteengezette wettelijk systeem volgt, sluiten onmogelijkheid en verzuim elkaar uit; bij tijdelijke of blijvende onmogelijkheid is verzuim immers niet nodig voor de bevoegdheid tot ontbinding (art. 6:265 lid 2 BW). Tjong Tjin Tai constateert dat het systeem waarin verzuim en onmogelijkheid elkaar uitsluiten, in de literatuur en rechtspraak lastig blijkt vol te houden en dat men geneigd is onmogelijkheid bij verzuim onder te brengen.44.Streefkerk heeft in zijn eerder genoemde beschouwing er uitdrukkelijk voor gepleit om onmogelijkheid als subcategorie binnen het verzuim op te vatten, waarbij verzuim bij blijvende onmogelijkheid zonder ingebrekestelling zou moeten intreden.45.
Fatale termijn in de zin van art. 6:83 onder a BW
3.19
Art. 6:83 aanhef en onder a BW luidt:
“Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in:
a. wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft;”
Uit deze formulering blijkt dat de wetgever in art. 6:83 onder a BW heeft gekozen voor de regel dat een termijn in beginsel fataal is.46.Onder het oude recht gold het omgekeerde.47.
3.20
Om ingebrekestellende kracht te hebben moet de gestelde termijn voldoende bepaaldheid hebben, hetgeen door de wetgever aan de rechtspraak wordt overgelaten.48.Een kalenderdatum is door het wetsartikel niet vereist.49.
Volgens Hartkamp, voor wie het te ver gaat om hier van vaste regels te spreken, zal voor een fatale termijn doorgaans zijn vereist dat een precies tijdstip is afgesproken, maar sluit anderzijds een term als ‘omstreeks’ of ‘ongeveer’ niet uit dat de debiteur van rechtswege door enkel tijdsverloop in gebreke zal zijn.50.
3.21
In de Toelichting-Meijers wordt verder opgemerkt dat als het tijdstip waarop moet worden gepresteerd van te voren is vastgelegd, het redelijk is dat de schuldenaar ook zonder dat hij nog eens op zijn verplichtingen wordt gewezen, aansprakelijk wordt voor schade die de schuldeiser lijdt doordat op het van tevoren vastgelegde tijdstip niet is gepresteerd.51.De bezwaren van deze regel zouden, zo wordt in de Memorie van Antwoord vermeld, met name voor schuldenaren van individuele of naar de soort bepaalde zaken of diensten gelden, en derhalve in de regel niet voor consumenten. In het handelsverkeer zouden deze bezwaren zo nodig door afwijkende bedingen kunnen worden weggenomen.52.De Memorie van Antwoord bevat daarnaast nog de passage dat “de ondergetekende het onderhavige stelsel slechts heeft aanvaard in het vertrouwen dat de rechter niet zal schromen gebruik te maken van de hem in de wet geboden middelen om het, waar zulks nodig mocht blijken, te corrigeren.”53.
3.22
In het slot van art. 6:83 onder a BW is opgenomen dat de regel dat een voor voldoening bepaalde termijn fataal is, niet geldt indien blijkt dat de termijn een andere strekking heeft.54.Alsdan is voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling nodig. De formulering van het ‘tenzij-gedeelte’ is blijkens de wetsgeschiedenis gekozen om duidelijker te doen uitkomen dat een afwijking van de hoofdregel niet alleen mogelijk is indien zij blijkt ‘bedoeld’ te zijn, maar ook wanneer zij op andere wijze uit bijvoorbeeld een overeenkomst voortvloeit (zie art. 6:248 lid 1 BW).55.
3.23
De andere strekking van de termijn kan blijken uit de inhoud van het overeengekomene, de aard van de verbintenis en de omstandigheden van het geval.56.In Asser/Sieburgh wordt het voorbeeld gegeven dat een tijdsbepaling slechts inhoudt dat de schuldenaar niet eerder behoeft te presteren en niet dat hij in verzuim zal zijn indien hij op het aangegeven tijdstip niet heeft gepresteerd. Andere correcties op de hoofdregel van art. 6:83 onder a BW ten gunste van de schuldenaar kunnen bijvoorbeeld worden gevonden in art. 6:265 lid 1 slot BW (ondanks het intreden van verzuim kan het zijn dat de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt) en in de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid die kan meebrengen dat de schuldeiser zich niet op overschrijding van een termijn kan beroepen (gezien zijn houding in eerdere gevallen heeft hij bijvoorbeeld zijn recht verwerkt).57.
3.24
Van den Brink vat de regeling van art. 6:83 onder a BW in het kader van het verzuimvereiste als volgt samen:
“Als er een fatale termijn is afgesproken, is die laatste waarschuwing niet nodig: de duidelijkheid die de ingebrekestelling anders zou moeten geven, is er al. De eisen waaraan de fatale termijn moet voldoen, hangen daarmee samen: de termijn moet voldoende scherp afgebakend zijn en het moet voor partijen voldoende duidelijk zijn dat het niet ging om een indicatie maar om een afspraak (deze beoordeling vindt in beginsel plaats met behulp van het Haviltex-criterium: gezien de strekking van een ingebrekestelling zijn de bewoordingen zeer belangrijk, maar altijd moet worden meegewogen wat partijen redelijkerwijs over en weer te dien aanzien mochten verwachten).”58.
Chronologische weergave van enkele arresten van de Hoge Raad met betrekking tot art. 6:83 onder a BW
3.25
In de zaak die leidde tot het arrest [...] / [...]59.ging het om een koopovereenkomst waarin was bepaald dat de economische eigendomsoverdracht zal plaatsvinden “op uiterlijk 1 september 1992 of zoveel eerder als partijen nader overeenkomen (…)”.60.Op de vordering tot betaling van wettelijke rente vanaf 1 september 1992 oordeelde het hof dat koper op 7 december 1992 in gebreke is gekomen om af te nemen. Dienaangaande oordeelde de Hoge Raad als volgt:
“3.4 (…) Indien het Hof heeft geoordeeld dat voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling vereist is ook indien een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt en niet blijkt dat deze termijn een andere strekking heeft dan die van een fatale termijn, heeft het Hof het bepaalde in art. 6:83, aanhef en onder a, BW miskend. Mocht het hebben geoordeeld dat de onderhavige termijn wel een andere strekking dan die van een fatale termijn heeft, dan heeft het onvoldoende inzicht in zijn gedachtengang gegeven door niet aan te geven uit welke omstandigheden het die — gezien de hiervoor in 3.1 geciteerde bepaling in de koopakte niet voor de hand liggende — andere strekking heeft afgeleid.”
3.26
Uit het arrest [...] / [...] volgt onder meer dat een termijn als bedoeld in art. 6:83 BW, aanhef en onder a, tussen partijen moet zijn overeengekomen of op grond van de redelijkheid en billijkheid moet voortvloeien uit de aard van de overeenkomst in verband met de omstandigheden van het geval.61.Het enkele stellen door de opdrachtgever van een termijn is niet voldoende om een opdrachtnemer (zonder aanvaarding van de gestelde termijn) in verzuim te doen geraken ingevolge art. 6:83 onder a BW.
3.27
Aanleiding voor het arrest [...] /Mol62.uit 2008 was de doorverkoop aan telers van pootaardappelen die Mol van [...] had gekocht. Nadat de aardappelen waren gepoot, bleek dat zij onvoldoende kiemden, waarna Mol schadevergoeding eiste van [...] . Het hof oordeelde dat geen ingebrekstelling was vereist en achtte hierbij van belang “dat de door Mol gekochte pootaardappelen bestemd waren om op een zodanig tijdstip in 2001 te worden gepoot dat de aardappelen voldoende tijd zouden hebben om te ontkiemen, hetgeen ten goede komt aan de opbrengst. Daaruit vloeide voort dat een tijdige levering deel uitmaakte van de overeenkomst. De aardappelen waren reeds gepoot toen de kiemproblemen werden geconstateerd zodat nakoming blijvend onmogelijk was (art. 6:81 BW). In deze omstandigheden kon de in het verleden liggende tekortkoming door [...] niet meer ongedaan worden gemaakt door alsnog na te komen. De conclusie luidde dat er geen ingebrekestelling was vereist voor het doen ontstaan van aansprakelijkheid van [...] voor de door Mol (ten gevolge van de non-conformiteit van de pootaardappelen) geleden schade.”63.
3.28
De Hoge Raad interpreteerde allereerst het oordeel van het hof op de volgende wijze:
“3.3.3 Het oordeel van het hof dat de door Mol gekochte pootaardappelen 'bestemd waren om op een zodanig tijdstip in 2001 te worden gepoot dat de aardappelen voldoende tijd zouden hebben om te ontkiemen, hetgeen ten goede komt aan de opbrengst', en dat daaruit voortvloeit 'dat een tijdige levering deel uitmaakte van de overeenkomst', moet kennelijk aldus verstaan worden dat de overeenkomst een voor de voldoening bepaalde termijn bevatte als bedoeld in art. 6:83, aanhef en onder a, BW.”
De Hoge Raad vervolgde met de overweging dat in het licht van de gedingstukken voldoende duidelijk is wat het hof onder 'tijdige levering' heeft verstaan, namelijk levering op een zodanig tijdstip dat de pootaardappelen zo vroeg in het seizoen konden worden gepoot dat zij voldoende tijd zouden hebben om een normaal te verwachten volwaardige opbrengst te realiseren.
Daarna werd het oordeel van het hof dat de aardappelen reeds gepoot waren toen de kiemproblemen werden geconstateerd 'zodat nakoming blijvend onmogelijk was' en dat in deze omstandigheden 'de in het verleden liggende tekortkoming door [...] niet meer ongedaan (kon) worden gemaakt door alsnog na te komen', door de Hoge Raad aldus verstaan:
“dat een tijdige levering als bepaald in de overeenkomst niet meer mogelijk was omdat, zoals ook [...] op grond van de overeenkomst wist of moest weten, inmiddels het tijdstip was verstreken waarop uiterlijk geleverd (en gepoot) moest worden teneinde nog een volwaardige opbrengst te kunnen realiseren.”
De Hoge Raad oordeelde vervolgens dat het hof door op grond van het aldus herschreven oordeel te oordelen “dat er geen ingebrekestelling was vereist voor het doen ontstaan van aansprakelijkheid van [...] voor de door Mol geleden schade”, niet blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien het verzuim in de door het hof aan zijn oordeel ten grondslag gelegde omstandigheden zonder ingebrekestelling is ingetreden.
3.29
In het arrest van 29 april 2011 ( [...] /Staat)64.speelde een geval waarin de ontbinding werd gebaseerd op art. 6:261 lid 2 BW. De zaak betrof – voor zover voor deze conclusie van belang – een door de Staat getroffen afbetalingsregeling onder de voorwaarde dat [...] de Staat ‘per omgaande’ zou informeren over ontwikkelingen die van invloed zouden kunnen zijn op de afhandeling van de achtergestelde vordering. [...] schoot in diverse opzichten tekort in de nakoming van de uit de voorwaarde voortvloeiende verplichting, waarna de Staat de afbetalingsregeling ontbond. In cassatie werd onder meer door [...] geklaagd over het oordeel van het hof dat de tekortkoming van [...] in de afbetalingsregeling direct verzuim deed ontstaan. Aangevoerd werd dat dit oordeel van het hof onjuist is of onbegrijpelijk is gemotiveerd omdat [...] haar verplichting om de Staat op de hoogte te stellen van ontwikkelingen die van invloed zouden kunnen zijn op haar aflossingscapaciteit, alsnog kon nakomen en er daarom een ingebrekestelling had moeten volgen, die echter is uitgebleven.65.
De Hoge Raad ging niet mee met deze redenering en oordeelde als volgt:
“3.36 Het onderdeel faalt omdat het hof klaarblijkelijk de verplichting uit de afbetalingsregeling, luidende: ‘(e) Indien zich ontwikkelingen voordoen die van invloed kunnen zijn op afhandeling van deze achtergestelde vordering, dient u DGSM hier per omgaande over te informeren’, aldus heeft uitgelegd dat de informatieplicht van [eiseres] die daarin is vastgelegd, uitsluitend kon worden nagekomen binnen de in deze bepaling bedoelde, door de woorden ‘per omgaande’ gepreciseerde, termijn, aan welke verplichting [eiseres] niet heeft voldaan. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk, mede gelet op art. 6:83, aanhef en onder a, BW.”
Volgens de Hoge Raad kan ‘per omgaande’ dus een voldoende bepaalde termijn zijn in de zin van art. 6:83 aanhef en onder a BW.
3.30
In het arrest van15 december 201766.kwam zowel het bepaalde in art. 6:83 onder a als onder c van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao (hierna: BWC) aan bod. Deze bepalingen zijn gelijkluidend aan die in het Nederlandse BW. Ik bespreek op deze plaats het oordeel van de Hoge Raad over de fatale termijn. De bepaling van art. 6:83 aanhef en onder c BW(C) komt hierna onder 3.41-3.42 aan de orde.
De zaak gaat over de (ver)bouw van de woning van verzoeker te Curaçao. In verband daarmee hadden partijen afgesproken dat verweerder toezicht zou houden op de verbouwing en daarvoor bepaalde materialen zou aanschaffen. Ter bekostiging daarvan werd een en/of-rekening op naam van verzoeker en verweerder geopend, waarop door verzoeker geld is gestort, zodat verweerder geld kon opnemen voor de aanschaf van materialen en voor betaling van de uitvoerder van de verbouwing, die op zijn beurt de bouwvakkers betaalde.67.
Partijen kregen op enig moment een conflict over de kwalificatie van de gemaakte afspraken. Volgens verzoeker was er sprake van een aannemingsovereenkomst waarbij verweerder in opdracht van verzoeker de woning zou (ver)bouwen, en dat verweerder dit werk ondeugdelijk heeft uitgevoerd. Hij vorderde dat de gesloten overeenkomst wordt ontbonden, althans dat voor recht werd verklaard dat die overeenkomst is ontbonden, alsmede veroordeling van verweerder tot betaling van schadevergoeding. Verweerder betwiste dat een aannemingsovereenkomst tot stand is gekomen. Volgens hem was slechts sprake van een vriendendienst. Bovendien betwiste hij dat ondeugdelijk werk is verricht en bracht hij naar voren dat hij geen aanmaning of ingebrekestelling heeft ontvangen.68.
3.31
Na afwijzing van de vorderingen door het gerecht in eerste aanleg van Curaçao, stelde verzoeker in hoger beroep dat een ingebrekestelling niet nodig was, omdat is voldaan aan het bepaalde in art. 6:83 aanhef en onder a en c BW(C). Het hof oordeelde dat geen sprake is van een fatale termijn aangezien de door verzoeker gestelde afspraak dat het werk binnen vier maanden zou moeten worden afgerond omdat de verbouwing klaar moest zijn voordat het regen- en orkaanseizoen zou starten, de voor de toepassing van art. 6:83 aanhef en onder a BW benodigde bepaaldheid ontbeert (rechtsoverweging 2.5).69.
De Hoge Raad liet dit oordeel in stand:
“3.7 De klachten van de onderdelen 1.4 en 1.5, die zijn gericht tegen het oordeel van het hof (in rov. 2.5 en 2.7) over art. 6:83, aanhef en onder a, BWC, kunnen niet tot cassatie leiden. Anders dan onderdeel 1.4 (in samenhang met de onderdelen 1.7-1.10) betoogt, heeft het hof niet miskend dat art. 6:83, aanhef en onder a, BWC niet eist dat een kalenderdatum is genoemd (vgl. voor art. 6:83, aanhef en onder a, BW, Parl. Gesch. Boek 6, p. 294), maar heeft het de door [verzoeker] gestelde termijn onvoldoende bepaald geacht. Dat oordeel is feitelijk en niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. Daarop stuit de motiveringsklacht van onderdeel 1.5 af.”
3.32
Tot slot merk ik in het kader van art. 6:83 onder a BW op dat indien een in een overeenkomst opgenomen datum geen fatale termijn maar een streefdatum is, in beginsel een schriftelijke ingebrekestelling is vereist.70.
Onderscheid wel of geen fatale termijn
3.33
Uit de hiervoor aangehaalde rechtspraak blijkt dat het onderscheid tussen een fatale termijn en een niet fatale termijn lastig is te maken en nauw is verweven met de feiten en omstandigheden.
3.34
Naar aanleiding van het arrest van 15 december 201771., is de vraag opgeworpen hoe het oordeel van de Hoge Raad in die zaak zich verhoudt tot het eerdere arrest [...] /Mol.
In zijn conclusie vóór HR 15 december 2017 leidde A-G Valk uit het arrest [...] /Mol af dat volgens de Hoge Raad het bestaan van een voor voldoening bepaalde termijn ook kan volgen uit de strekking van de overeenkomst: pootaardappelen moeten voor het einde van het pootseizoen worden geleverd. Valk kwam op basis daarvan tot de slotsom dat het oordeel van het hof dat de gestelde termijn van vier maanden met het oog op de regen- en orkaantijd, onvoldoende is bepaald, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Zou dat al anders zijn, dan is het oordeel, aldus Valk, in ieder geval onvoldoende gemotiveerd.72.
3.35
De Hoge Raad kwam, zoals hiervoor onder 3.31 is weergegeven, op dit punt tot een ander oordeel, op basis van de – in mijn bewoordingen: hoogst – feitelijke aard van het oordeel van het hof. Uit dit recentste arrest over art. 6:83 aanhef en onder a BW kan m.i. dan ook worden afgeleid dat de invulling van het begrip ‘voor de voldoening bepaalde termijn’ in vergaande mate wordt overgelaten aan de feitenrechter.73.
3.36
Bakker74.tracht de uitkomst (geen fatale termijn) te duiden door te constateren dat in het arrest [...] /Mol in elk geval voor partijen (vooraf) duidelijk was dat de pootaardappelen op een zodanig (uiterste) tijdstip geleverd (en gepoot) moesten worden dat nog een volwaardige opbrengst gerealiseerd zou kunnen worden. In de Curaçaose zaak is dit volgens Bakker minder duidelijk en is minder eenvoudig (van te voren) met voldoende zekerheid (en objectiviteit) een moment aan te wijzen waarop de prestatie zeker te laat zal zijn dan wel na het verstrijken waarvan deze haar nut en waarde heeft verloren hetgeen te meer geldt nu (het aanvangsmoment van) het regen- en orkaanseizoen in het Caribisch gebied niet eenduidig is vast te stellen. Dit ervaringsgegeven zal volgens Bakker wellicht hebben bijgedragen aan het door de Hoge Raad in stand gelaten oordeel van het hof over het ontbreken van een fatale termijn.
Art. 6:83 aanhef en onder c BW
3.37
Ingevolge art. 6:83 aanhef en onder c BW treedt het verzuim ook zonder ingebrekestelling in wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten. Dit doet zich blijkens de wetsgeschiedenis met name voor “wanneer de schuldenaar zelf aan de schuldeiser doet weten niet of niet zonder tekortkoming te zullen nakomen. Een zodanige mededeling impliceert dat hij de gevolgen van deze houding willens en wetens voor zijn rekening neemt.”75.
3.38
De in art. 6:83 onder c BW bedoelde mededeling kan uitdrukkelijk zijn, maar kan ook een impliciet karakter hebben.76.Te denken valt bijvoorbeeld aan een achteraf geheel of ten dele ongegrond gebleken beroep op opschorting dat meebrengt dat degeen die dit beroep deed, terstond als schuldenaar zonder ingebrekestelling in verzuim komt te verkeren ingevolge art. 6:83, aanhef en onder c BW.77.Ook een niet gerechtvaardigde ontbindingsverklaring kan worden aangemerkt als een mededeling van degene die de verklaring aflegt dat hij niet zal nakomen. De ontbindingsverklaring heeft dan geleid tot verzuim van de partij die deze verklaring aflegde.78.
3.39
De mededeling behoeft niet een expliciete weigering om de prestatie te verrichten in houden. De verklaring van de schuldenaar dat hij alleen bereid is om te presteren op andere voorwaarden dan overeengekomen, kan ook leiden tot toepassing van art. 6:83 onder c BW.79.
3.40
In de zaak die tot het arrest Brocacef/ [...]80.leidde, had de schuldenaar, nadat een overeenkomst was gesloten, een voorstel gedaan voor aanpassing van de overeenkomst onder de mededeling dat hij wil komen tot een definitieve afronding van de kwestie. De Hoge Raad oordeelde dat van een mededeling dat de schuldenaar niet zal nakomen, geen sprake is. Onder verwijzing naar de in de parlementaire geschiedenis gegeven toelichting (zie hiervoor 3.37) overwoog de Hoge Raad als volgt:
“4.6 (…) De brief van 3 februari 1995 van Brocacef, waarin de wens wordt uitgesproken met [...] een afspraak te maken om te komen tot een definitieve afronding van de onderhavige kwestie, is niet geformuleerd als een mededeling dat Brocacef de afnameovereenkomst niet zal nakomen. Daarom heeft het hof hetzij van een onjuiste rechtsopvatting over de onderhavige bepaling blijk gegeven, hetzij zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is immers het oordeel van het hof dat uit deze brief genoegzaam blijkt dat Brocacef de afnameovereenkomst niet zou nakomen, onbegrijpelijk. Het onderdeel treft dus doel.”
3.41
Het hiervoor onder 3.30 en 3.31 al gedeeltelijk besproken arrest van 15 december 2017 betrof, naast de fatale termijn, ook de wijze waarop door het hof toepassing is gegeven aan art. 6:83 onder c BW(C). Dienaangaande had het hof het volgende geoordeeld:
“2.6. Ingevolge artikel 6:83 aanhef en onderdeel c BW treedt verzuim zonder ingebrekestelling in wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten. Dat [verweerder] meende (op een moment dat nakoming nog mogelijk is) dat het werk deugdelijk is uitgevoerd, is op zichzelf onvoldoende. Niet kan worden gezegd dat een ingebrekestelling daardoor als bij voorbaat nutteloos moet worden beschouwd. In het onderhavige geval zou een ingebrekestelling [verweerder] ermee geconfronteerd hebben dat het [verzoeker] ernst was, met name wat betreft het bestaan van een aannemingsovereenkomst in plaats van een vrijblijvende vriendendienst, de kwaliteit van het tot dan toe uitgevoerde werk en de overtuiging van [verzoeker] dat het werk tot dan niet deugdelijk was uitgevoerd. [verweerder] zou dan ook weten op welke onderdelen de prestatie volgens [verzoeker] tekortschoot en binnen welke termijn deze gebreken moesten worden hersteld, alsmede dat ontbinding en schadevergoeding in de lucht hingen.”
Geklaagd werd (o.m.) dat het hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat verzuim op de voet van art. 6:83, aanhef en onder c, BWC niet kon intreden omdat niet is gebleken dat een ingebrekestelling als bij voorbaat nutteloos moet worden beschouwd, waarmee het hof het onderscheid tussen art. 6:82 lid 2 BWC enerzijds en art. 6:83, aanhef en onder c, BWC anderzijds heeft miskend.
3.42
De Hoge Raad legde het oordeel van het hof echter als volgt uit:
“3.4.2 Het oordeel van het hof (in rov. 2.6) moet aldus worden verstaan dat het hof op de voet van art. 6:83, aanhef en onder c, BWC heeft onderzocht of [verzoeker] uit een mededeling van [verweerder] moest afleiden dat laatstgenoemde in de nakoming van de op hem rustende verbintenissen uit de aannemingsovereenkomst zou tekortschieten, in welk geval een ingebrekestelling achterwege kon blijven. De klacht berust derhalve op een onjuiste lezing van de bestreden overwegingen en kan om die reden niet tot cassatie leiden.”
Uiteindelijk casseerde de Hoge Raad toch omdat het hof bepaalde essentiële stellingen niet kenbaar in zijn oordeelsvorming had betrokken.
3.43
In de rechtspraak van de Hoge Raad is verder duidelijk gemaakt dat wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten, het verzuim zonder ingebrekestelling intreedt, ook indien de vordering op het moment van die mededeling nog niet opeisbaar was. Die niet-opeisbaarheid speelt immers volgens de Hoge Raad geen rol, omdat dezelfde mededeling van de schuldenaar op grond van art. 6:80 lid 1, aanhef en onder b, BW de gevolgen van niet-nakoming doet intreden voordat de vordering opeisbaar is. Dat betekent dat die gevolgen ook intreden indien de prestatie van de schuldenaar (nog) niet is uitgebleven.81.
Niet naleving tijdselement
3.44
Tot slot ga ik in op de door Tjong Tjin Tai gesignaleerde discussie in hoeverre het niet naleven van een tijdsbepaling moet worden beschouwd als niet-nakoming, anders gezegd, of de tijdsbepaling onderdeel zou moeten zijn van de verplichting.82.
3.45
Van Schaick83.stelt voorop dat verzuim ingevolge art. 6:81 BW veronderstelt dat de schuldenaar zijn verbintenis niet is nagekomen. Dit maakt dan de vraag relevant tot welke prestatie de verbintenis verplicht. Indien de verbintenis voortvloeit uit een overeenkomst, zal voor de beantwoording van de vraag de overeenkomst dienen te worden uitgelegd. Volgens Van Schaick volgt uit art. 6:83 onder a BW dat het tijdselement geen rol speelt bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van niet-nakoming. Als voorbeeld noemt hij de overeenkomst om uiterlijk op 1 maart een bepaalde prestatie te verrichten. Als die overeenkomst aldus moet worden uitgelegd dat de verbintenis vergt dat de prestatie uiterlijk op 1 maart wordt verricht, is het vanaf 2 maart onmogelijk om deze verbintenis na te komen. Het begrip ‘onmogelijkheid’ verliest in deze benadering volgens Van Schaick elk onderscheidend vermogen. Hij meent dan ook dat in het wettelijk systeem besloten ligt “dat, voor zover het om het onderzoek naar de tekortkoming gaat, het tijdselement van een overeenkomst niet bij de bepaling van de inhoud van een verbintenis wordt betrokken.”
Van Schaick bepleit dus dat bij beantwoording van de vraag wat de verbintenis vergt, dient te worden geabstraheerd van het tijdsaspect dat mogelijk in de overeenkomst besloten ligt.84.Z.i. moet bij de beantwoording van de vraag of nakoming van een verbintenis al dan niet mogelijk is, nakoming worden begrepen als het verrichten van de handeling die het voorwerp van de verbintenis is. Dan is ook geen ruimte voor de conclusie dat de nakoming van een verbintenis blijvend onmogelijk is als de termijn is verstreken waarbinnen de prestatie moest worden verricht.85.Van Schaick benadrukt dat hij hiermee niet ontkent dat het belang bij de nakoming van een verbintenis aan een uiterste tijdstip verbonden kan zijn, maar dit leidt volgens hem niet tot blijvende onmogelijkheid maar tot verzuim op grond van art. 6:83 onder a BW (fatale termijn).86.
3.46
Over het voorgaande wordt echter ook anders gedacht. Sieburgh87.noemt in het kader van de vraag wanneer nakoming blijvend onmogelijk is ook gevallen “waarin de tijd van de vervulling een wezenlijk bestanddeel van de verbintenis uitmaakt , in dier voege dat door latere prestatie het doel van de verbintenis zou worden gemist.” Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld de verbintenis tot levering van een bruidsjurk of de verbintenis van een solist om op een vastgesteld tijdstip op een concert te spelen. Dergelijke verplichtingen kunnen aldus Sieburgh naar haar aard slechts binnen zekere tijd worden vervuld; na het verstrijken van het vastgestelde tijdstip is de nakoming blijvend onmogelijk en het verrichten van de prestatie nadien is geen nakoming meer in de zin van de overeenkomst.88.
3.47
Van Schaick heeft verder opgemerkt dat het systeem – waarin verzuim en onmogelijkheid elkaar in de visie van de wetgever uitsluiten – vertroebeld raakt omdat het in de praktijk moeilijk is te bepalen of het een of het ander aan de orde is. Ter illustratie vergelijkt hij de arresten [...] /Staat89.en [...] / [...].90.In het eerste arrest gaat het in de kern om het ‘per omgaande’ nakomen van de verbintenis (om de Staat op de hoogte te stellen van ontwikkelingen die van invloed zijn op de capaciteit om de achtergestelde vordering af te lossen). Het tweede arrest betreft het ‘zonder vertraging’ nakomen van de verbintenis (om het gehuurde na een brand ‘zonder vertraging’ te herstellen). De uitkomst in het eerste arrest is dat de schuldenaar die niet per omgaande presteerde, op grond van art. 6:83 onder a BW in verzuim raakt, terwijl het tweede arrest ertoe leidde dat, doordat de verhuurder niet zonder vertraging presteerde, de nakoming blijvend onmogelijk is.
3.48
Volgens Hijma91.heeft, indien zowel blijvende onmogelijkheid als fatale termijn zich aandienen, de eerste systematisch beschouwd voorrang omdat in het wettelijk model blijvende onmogelijkheid aan de verzuimproblematiek vooraf gaat. Voor zover zich blijvende onmogelijkheid voordoet, worden verzuim en fatale termijn (art. 6:81 e.v. BW) niet meer bereikt. Hoewel blijvende onmogelijkheid en fatale termijn beide leiden tot de conclusie dat de schuldeiser rauwelijks schadevergoeding kan eisen, wordt volgens Hijma “bij een fatale termijn die uitkomst voor alle schadeposten tegelijk bereikt”. Bij blijvende onmogelijkheid verloopt de oordeelsvorming z.i. subtieler omdat de woorden ‘Voor zover’ in art. 6:74 lid 2 BW er op duiden dat het antwoord op de vraag of sprake is van blijvende onmogelijkheid, van schadepost tot schadepost kan verschillen.
Wat betreft de uitkomst van het arrest [...] /Mol92.acht Hijma het “gezien het forse onmogelijkheidsgehalte” van het oordeel van het hof “verrassend dat de Hoge Raad het betoog volledig in de richting duwt van de systematische latere route (fatale termijn), de prealabele toetssteen der blijvende onmogelijkheid passerend.” Hij concludeert vervolgens dat “de lezer de indruk [krijgt] dat de Raad het wettelijk stelsel in dezen niet als een onbuigzaam harnas ervaart.”
4. Bespreking van het cassatiemiddel
4.1
Het cassatiemiddel bevat drie onderdelen en diverse subonderdelen.
Gelet op de door het hof gekozen opbouw van het bestreden arrest (zie onder 2), behandel ik eerst het tweede onderdeel omdat dit het oordeel van het hof over de fatale termijn aanvalt. Indien het onderdeel zou slagen, is sprake van verzuim zonder ingebrekestelling als bedoeld in art. 6:83 aanhef en onder a BW. De in het eerste onderdeel aan de orde gestelde vraag of het verzuim is ingetreden ingevolge art. 6:83 onder c BW, is dan niet meer van belang.
4.2
Onderdeel 2 richt zich tegen de rov. 5.7 en 5.9 tot en met 5.10, waarin het hof het volgende heeft overwogen:
“5.7 [verweerder] heeft - naast zijn hiervoor verworpen verweren - betwist dat 31 december 2011 als fatale datum was overeengekomen. Dit blijkt uit (de toelichting op) grief XVII en grief XVIX (nummering [verweerder] ) waarin [verweerder] betwist dat "31 december 2011 de deadline was" en de daarop gegeven toelichting door zijn advocaat ter zitting van het hof. Volgens [verweerder] stond partijen bij het sluiten van de mondelinge koopovereenkomst in juli 2011 weliswaar voor ogen dat de levering uiterlijk einde 2011 zijn beslag zou krijgen, maar is geen fatale datum afgesproken. Voorts stelt [verweerder] dat hij op 6 december 2011 heeft aangegeven dat hij meer tijd nodig had en dat hij uit de reactie van [eiser] destijds niet heeft begrepen dat hem geen langere termijn werd toegestaan. Anders dan door [eiser] is aangevoerd, acht het hof dit verweer niet gedekt door de uitlating in de conclusie van antwoord onder 3 inhoudende dat "levering uiterlijk 1 januari 2012, maar zo mogelijk eerder, zou plaatsvinden" omdat die uitlating ook past binnen het verweer zoals dat is gevoerd. Ook van een gerechtelijke erkentenis is daarom geen sprake, waar nog bijkomt dat nergens in de inleidende dagvaarding is gesteld dat een fatale termijn was overeengekomen. Dat [eiser] zich op dat standpunt stelt, volgt slechts impliciet uit het gestelde in de dagvaarding onder 10.
5.9
Uit het over en weer gestelde blijkt dat partijen in juli 2011 mondeling overeenstemming hebben bereikt over de aankoop van het pand door [verweerder] , over de hoogte van de koopsom en het feit dat [verweerder] het pand tegen betaling van sleutelgeld alvast in gebruik zou nemen, al is wel duidelijk dat bij partijen over en weer verschillende gedachten leefden omtrent wat precies was afgesproken. De omstandigheid dat een overeenkomst van een aard en omvang als de aankoop van een horecapand niet op schrift is gesteld, zal daar mede debet aan zijn geweest. Voorts staat vast dat partijen over levering uiterlijk 31 december 2011 hebben gesproken, zij het dat onduidelijk is in welke bewoordingen precies. De vraag is hoe dat besprokene in het licht van de omstandigheden moet worden uitgelegd, waarbij het aankomt op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Dienaangaande overweegt het hof als volgt.
5.9.1
De woorden "uiterlijk 31 december 2011" betekenen in het algemeen spraakgebruik "niet later dan 31 december 2011" maar hoeven niet per se te betekenen dat de termijn fataal is, in die zin dat bij overschrijding zonder verdere ingebrekestelling direct verzuim zal intreden. Dat hangt af van de context waarbinnen dit is gezegd en de overige feiten en omstandigheden van het geval.
5.9.2
Gesteld noch gebleken is dat partijen in zodanige bewoordingen over levering per 31 december 2011 hebben gesproken dat [verweerder] wel moest begrijpen dat die termijn een fataal karakter had.
5.9.3
Voorts staat vast dat er door partijen niets schriftelijk is vastgelegd. [eiser] heeft als getuige verklaard dat hij dit niet nodig vond. Uit de getuigenverklaringen en het verhandelde ter zitting van het hof leidt het hof af dat niet in detail over wederzijdse rechten en plichten is gesproken en dat de mondelinge overeenkomst vlot tot stand is gekomen. De door [eiser] voorgebrachte getuige [betrokkene 1] sprak aanvankelijk zelfs over een gesloten "intentieovereenkomst", al zwakt hij die woorden later af naar aanleiding van een vraag van de advocaat van [eiser] . Verder verklaart hij dat partijen ondanks zijn andersluidend advies niets schriftelijk wilden vastleggen. De keuze van [eiser] om niet schriftelijk vast te leggen dat bij niet afnemen uiterlijk 31 december 2011 zonder ingebrekestelling het verzuim zou intreden kon eraan bijgedragen dat bij de andere partij ( [verweerder] ) een meer vrijblijvende opvatting kon postvatten over wat er bedoeld werd met de woorden "uiterlijk 31 december 2011".
5.9.3
Verder is van belang dat [eiser] aan [verweerder] het pand in gebruik gaf tegen een maandelijkse vergoeding van € 2.500,-. Niet gesteld is dat dit bedrag wezenlijk minder was dan het bedrag dat [verweerder] bij verhuur van het restaurant had kunnen ontvangen. Gesteld noch gebleken is voorts dat partijen hebben afgesproken dat deze sleutelgeldovereenkomst slechts voor bepaalde tijd werd aangegaan, te weten tot 31 december 2011. Aldus was ten tijde van het maken van de afspraken in juli 2011 het voor [verweerder] niet evident dat [eiser] nadeel zou ondervinden indien niet uiterlijk eind december 2011 zou worden afgenomen.
5.9.4
In het licht van al het voorgaande is het hof van oordeel dat [verweerder] de afspraak redelijkerwijs zo mocht begrijpen als hij heeft gedaan, namelijk dat hij niet eerder hoefde te presteren dan 31 december 2011, echter zonder dat hij bij uitblijven van presteren op die datum direct in verzuim zou zijn, althans dat de overeenkomst dan direct zou kunnen worden ontbonden. Door [eiser] is onvoldoende gesteld dat tot een ander oordeel zal kunnen leiden, zodat aan het leveren van tegenbewijs niet wordt toegekomen.
5.10
Voor zover [eiser] van oordeel is dat uit de door hem overgelegde transcriptie van het gesprek van 6 december 2011 (waarvan [verweerder] overigens de authenticiteit betwist) blijkt dat partijen in juli 2011 een fatale termijn zijn overeengekomen, deelt het hof dat oordeel niet. Het hof leest daarin dat [betrokkene 1] [verweerder] een aantal keren voorhoudt dat hij in 2012 (volgens [eiser] was dat een verspreking en bedoelde [betrokkene 1] : 2011) "het voor elkaar zou krijgen" of "het geld rond zou krijgen" of woorden van die strekking en dat geen financieringsvoorbehoud is gemaakt, waarop [verweerder] antwoordde: "ja, ja, nou" of woorden van die strekking. [betrokkene 1] stuurt als het ware het gesprek en lijkt erop uit te zijn dat [verweerder] een aantal punten bevestigt. Wat daarvan zij, uit de hiervoor aangehaalde gespreksfragmenten blijkt naar het oordeel van het hof niet meer dan dat partijen het er op 6 december 2011 over eens zijn dat dat tussen hen in juli 2011 is gesproken over afname van het pand uiterlijk einde 2011, zonder dat een financieringsvoorbehoud is gemaakt. Dat doet echter niet af aan de hiervoor geschetste feiten en omstandigheden op grond waarvan [verweerder] destijds mocht begrijpen dat geen fatale termijn was overeengekomen.”
4.3
Ik merk allereerst op dat het hof twee rov. 5.9.3 heeft gebruikt; ik zal deze hierna aanduiden als rov. 5.9.3 (i) en 5.9.3 (ii). Daarnaast heeft het hof in rov. 5.9.3 (ii) in de tweede volzin – bij vergissing – [verweerder] genoemd waar dat [eiser] dient te zijn.
4.4
Subonderdeel 2.1 bevat in de kern twee klachten en daarnaast een aantal alternatieve lezingen met bijbehorende klachten.
De eerste klacht luidt dat het hof in rov. 5.7 heeft miskend dat [verweerder] zich ten aanzien van zijn betoog, dat hij niet in verzuim is komen te verkeren, uitsluitend erop heeft beroepen dat aan hem niet is meegedeeld dat hij bij overschrijding van de leveringstermijn boetes of schadevergoeding verschuldigd zou worden, dat de datum van 31 december 2011 geen deadline was omdat er nog geen perfecte koopovereenkomst was, alsmede dat [eiser] beroep op de leveringstermijn een gelegenheidsargument zou betreffen. In dit betoog kan volgens de klacht evenwel geen (voldoende kenbaar) beroep op het niet-fataal zijn van de overeengekomen leveringstermijn worden gelezen, zodat de uitleg door het hof van de gedingstukken onbegrijpelijk is of het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden.
4.5
Volgens het hof blijkt de betwisting door [verweerder] dat 31 december 2011 als fatale termijn was overeengekomen uit (de toelichting op) grief XVII en grief XVIX (nummering [verweerder] ) en uit de daarop gegeven toelichting door de advocaat van [verweerder] ter zitting van het hof.93.Het oordeel van het hof berust aldus op de aan de feitenrechter voorbehouden uitleg van de gedingstukken. Deze uitleg is voorts niet onbegrijpelijk. De door het hof vermelde passages uit de memorie van grieven luiden als volgt:
toelichting op grief XVII
“44. De rechtbank heeft niet op basis van een onvolledige en ook onjuiste weergave, want gemanipuleerde, transcriptie van het gesprek van 6 december 2011 de conclusie mogen trekken dat [eiser] is geslaagd in het van hem verlangde bewijs dat was overeengekomen dat [verweerder] voor 31 december 2011 het pand zou afnemen. Uit de bandopname (voor zover deze volledig is) blijkt nu juist niet dat 31 december 2011 de deadline was, in die zin dat na die datum de veronderstelde koopovereenkomst door [verweerder] niet meer nagekomen kon worden. Op geen enkel moment is door of namens [eiser] aan [verweerder] meegedeeld dat bij overschrijding van die termijn [verweerder] boetes of schade verschuldigd zou zijn. Uit de opname blijkt veel meer dat de inschatting welke partijen destijds hebben gemaakt niet juist bleek te zijn, dat [verweerder] nog steeds het pand wilde kopen, waarbij ook de mogelijkheid van huur nog is besproken, echter leek dit voor [eiser] niet wenselijk aangezien [eiser] en diens zakenpartner [betrokkene 1] de verkoopopbrengst nodig hadden voor hun project in Duitsland. Deze laatste passage is in de transcriptie overigens weggelaten, zoals ook de rechtbank later in het eindvonnis heeft geconstateerd.
45. Aangezien er in de visie van [verweerder] nog steeds geen perfecte koopovereenkomst was heeft hij om meer tijd gevraagd, nu hij nog steeds belangstelling had voor het pand. De verhoudingen tussen partijen waren inmiddels gebrouilleerd, vandaar ook dat [verweerder] [betrokkene 2] heeft meegenomen voor het gesprek, maar dat nam niet weg dat [verweerder] nog steeds belangstelling had. Het gesprek kende in die zin ook een “open einde”, waarbij [eiser] zou reageren op het verzoek om meer tijd. Op geen enkele wijze is toen medegedeeld of de indruk gewekt dat 31 december 2011 een fatale termijn voor [eiser] was.”
grief XVIX houdt het volgende in:
“48. Ten onrechte heeft de rechtbank in rechtsoverweging 10.1 overwogen dat [verweerder] eind december 2011 in verzuim is komen te verkeren en dat [eiser] in dat geval gerechtigd is om tot ontbinding van de koopovereenkomst over te gaan met verplichting van [verweerder] om de daaruit voor [eiser] voortvloeiende schade te vergoeden.”
Deze grief wordt als volgt toegelicht:
“49. Zoals hiervoor is aangegeven is de datum van 31 december 2011 geen deadline, want er was immers nog geen perfecte koopovereenkomst. [verweerder] kan enkel en alleen om die reden niet in verzuim zijn en schadeplichtig worden jegens [eiser] . Daar komt nog bij dat [eiser] voor 31 december 2011 via zijn dochter, [betrokkene 4] , een Italiaans restaurant ging exploiteren in het pand. (…) De datum 31 december 2011 en de gevolgde ontbinding van de koopovereenkomst zijn naar de mening van [verweerder] te beschouwen als een gelegenheidsargument, teneinde [verweerder] tot betaling van de schade te dwingen, want het kwam [eiser] kennelijk wel goed uit dat [verweerder] meer tijd nodig had om de financiering rond te krijgen, gelet op de plannen van de dochter van [eiser] . Het ontbinden van de koopovereenkomst is derhalve ‘fake’, zodat los van de overige merites van de zaak er geen reden is om [verweerder] tot enige schadevergoeding te veroordelen. (…)”
4.6
M.i. komt in de hiervoor weergegeven passages uit de memorie van grieven voldoende duidelijk naar voren dat er volgens [verweerder] geen fatale termijn was overeengekomen waarop hij het horecapand uiterlijk diende af te nemen, met name in het betoog dat de datum van 31 december 2011 geen deadline was. Het betoog van [verweerder] dat er nog geen perfecte koopovereenkomst was, kon het hof daarnaast zo uitleggen dat daarin het (subsidiaire) betoog besloten ligt dat – indien de koopovereenkomst in rechte toch wordt aangenomen – de in het kader van de koop overeengekomen termijn geen ingebrekestellende kracht heeft en voorts dat dit voor [eiser] kenbaar was.94.De uitleg van de processtukken door het hof is dan ook niet onbegrijpelijk.
4.7
Volgens de tweede klacht heeft [verweerder] op de in rov. 5.9.3 (i) tot 5.9.4 genoemde feiten en omstandigheden geen beroep gedaan, zodat het hof van een onbegrijpelijke uitleg van de gedingstukken is uitgegaan en/of buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden en/of van een onjuiste rechtsopvatting omtrent het bepaalde in art. 150 Rv is uitgegaan.
4.8
Het hof heeft in rov. 5.8 – in cassatie, terecht, niet bestreden – geoordeeld dat ingevolge het bepaalde in art. 6:83 aanhef en onder a BW tussen partijen overeengekomen termijnen in beginsel een fataal karakter hebben maar dat de inhoud van de overeenkomst, de aard van de verbintenis en de omstandigheden van het geval echter tot de conclusie kunnen voeren dat de termijn geen ingebrekestellende kracht heeft.95.Met juistheid heeft het hof hierbij tot uitgangspunt genomen dat het daarbij op de weg van de schuldenaar (in dit geval [verweerder] ) ligt feiten en omstandigheden te stellen, en bij betwisting te bewijzen, waaruit dat kan volgen.
4.9
Zoals hiervoor geschetst vindt de beoordeling of sprake is van een fatale termijn in beginsel plaats met behulp van het Haviltex-criterium.96.Van den Brink heeft in dit kader opgemerkt dat gezien de strekking van een ingebrekestelling de bewoordingen zeer belangrijk zijn, maar altijd moet worden meegewogen wat partijen redelijkerwijs over en weer te dien aanzien mochten verwachten.97.
Het hof heeft in rov. 5.9 expliciet overwogen dat vaststaat dat partijen over levering uiterlijk 31 december 2011 hebben gesproken, zij het dat onduidelijk is in welke bewoordingen precies. Vervolgens heeft het hof bij de vraag hoe dat besprokene in het licht van de omstandigheden moet worden uitgelegd, het Haviltex-criterium tot uitgangspunt genomen aangezien het hof heeft overwogen dat het aankomt op de zin die partijen over een weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.
4.10
Het hof heeft in rov. 5.9.1 tot en met 5.10 vervolgens de feiten en omstandigheden van het geval genoemd op grond waarvan het hof tot het oordeel komt dat [verweerder] destijds mocht begrijpen dat geen fatale termijn was overeengekomen. Volgens het hof mocht [verweerder] in het licht van die feiten en omstandigheden de afspraak redelijkerwijs zo begrijpen als hij heeft gedaan, namelijk dat hij niet eerder hoefde te presteren dan 31 december 2011, echter zonder dat hij bij uitblijven van presteren op die datum direct in verzuim zou zijn, althans dat de overeenkomst dan direct zou kunnen worden ontbonden (rov. 5.9.4).
Een tijdsbepaling die slechts inhoudt dat de schuldenaar niet eerder behoeft te presteren en niet inhoudt dat hij in verzuim zal zijn indien hij op het aangegeven tijdstip niet heeft gepresteerd, wordt in Asser/Sieburgh 6-I 2016/394 expliciet genoemd als voorbeeld van een andere strekking van een termijn in de zin van art. 6:83 onder a BW.98.
4.11
Uit het onder 3.25 besproken arrest [...] / [...] volgt dat indien een rechter van oordeel is dat een termijn een andere strekking heeft dan die van een fatale termijn, hij voldoende inzicht in zijn gedachtegang dient te geven door aan te geven uit welke omstandigheden hij die andere strekking heeft afgeleid. Ik heb daarnaast (onder 3.35) uit het arrest van 15 december 2017 afgeleid dat de invulling van het begrip ‘voor de voldoening bepaalde termijn’ als bedoeld in art. 6:83 aanhef en onder a BW aan de feitenrechter wordt overgelaten.
M.i. heeft het hof in onderhavige zaak – in lijn met genoemde arresten – voldoende inzicht gegeven in zijn gedachtegang. Het hof is om die reden niet buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden en/of van een onjuiste rechtsopvatting omtrent het bepaalde in artikel 150 Rv uitgegaan. Voor zover het subonderdeel in dit verband klaagt dat op de in rov. 5.9.3 (i) tot 5.9.4 genoemde feiten en omstandigheden door [verweerder] (in dit verband) geen beroep is gedaan, en dat het hof om die reden van een onbegrijpelijke uitleg van de gedingstukken is uitgegaan, geldt dat de uitleg van processtukken is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt is.
4.12
De overige klachten die van alternatieve lezingen uitgaan, behoeven, gelet op het voorgaande, geen verdere behandeling.
4.13
Subonderdeel 2.1 faalt mitsdien.
4.14
In subonderdeel 2.2 wordt in de eerste plaats geklaagd dat, voor zover [verweerder] moet worden geacht zich te hebben beroepen op de door het hof in de rov. 5.9.1, 5.9.2 en 5.10 genoemde feiten en omstandigheden, het oordeel van het hof waarin deze stellingname kennelijk wordt gehonoreerd, onvoldoende (begrijpelijk) is gemotiveerd. In het subonderdeel wordt naar voren gebracht dat [verweerder] in eerste aanleg immers (uitdrukkelijk) heeft gesteld – zie ook rov. 5.7 – dat "levering uiterlijk 1 januari 2012, maar zo mogelijk eerder zou plaatsvinden". In die stellingname kan volgens het subonderdeel bezwaarlijk een beroep op het ontbreken van een fatale termijn worden gelezen. Dat in verband met deze stellingname van [verweerder] in eerste aanleg geen sprake is van een gedekt verweer of gerechtelijke erkentenis – aldus het hof in rov. 5.7 – doet daaraan als zodanig niet af. Daarbij valt in aanmerking te nemen dat, voor zover [verweerder] (het fatale karakter van) de overeengekomen leveringstermijn (uiterlijk 31 december 2011) in eerste aanleg heeft betwist, die stellingname uitsluitend stond in de sleutel van het (geheel andere) verweer dat de overeenkomst tussen partijen onder opschortende voorwaarde (financieringsvoorbehoud) zou zijn aangegaan ("dat er geen perfecte overeenkomst was"), zodat (kort gezegd) de desbetreffende leveringstermijn daarom niet relevant was, aldus het subonderdeel. De stellingname in appel kenmerkt zich door een soortgelijk stramien. Het standpunt van [verweerder] , dat tussen partijen geen perfecte overeenkomst zou zijn totstandgekomen dan wel dat aan een aantal 'totstandkomingsvoorwaarden' niet zou zijn voldaan, heeft het hof evenwel (terecht) verworpen.
4.15
De klacht miskent dat het appellant binnen de grenzen van een goede procesorde in beginsel vrijstaat in hoger beroep een ander (of scherper) standpunt in te nemen.99.Dat de stellingname van [verweerder] omtrent (het fatale karakter van) de overeengekomen leveringstermijn (uiterlijk 31 december 2011) volgens het subonderdeel uitsluitend in de sleutel van het (geheel andere) verweer stond dat de overeenkomst tussen partijen onder opschortende voorwaarde (financieringsvoorbehoud) zou zijn aangegaan ("dat er geen perfecte overeenkomst was"), zodat (kort gezegd) de desbetreffende leveringstermijn daarom niet relevant was, laat m.i. onverlet dat uit de passages van de memorie van grieven reeds voldoende kenbaar was dat [verweerder] hiermee eveneens een beroep op het niet-fataal zijn van de overeengekomen leveringstermijn deed. Zie hiervoor onder 4.6.
4.16
Het subonderdeel klaagt daarnaast dat voor zover het hof moet worden geacht in dit verband de stelling van [verweerder] in aanmerking te hebben genomen, dat aan hem niet is meegedeeld dat hij bij overschrijding van de leveringstermijn boetes of schadevergoeding verschuldigd zou worden, het hof heeft miskend dat het al dan niet gedaan zijn van een zodanige mededeling rechtens niet relevant is, omdat de desbetreffende rechtsgevolgen (waaronder schadeplichtigheid) van rechtswege intreden, terwijl [verweerder] bovendien als een professionele partij en ervaren vastgoedhandelaar kan worden gemerkt.
Deze klacht mist feitelijke grondslag.
4.17
Ook subonderdeel 2.2 kan mitsdien niet tot cassatie leiden.
4.18
De subonderdelen 2.3 en 2.4 vallen de door het hof in aanmerking genomen omstandigheden in de rov. 5.9.3 (i) tot 5.9.4 afzonderlijk aan met daarbij alternatieve lezingen van de overwegingen van het hof.
Zoals hiervoor reeds uiteengezet, heeft het hof in onderhavige zaak – in lijn met het arrest van de Hoge Raad van 11 februari 2000 – inzicht gegeven in zijn gedachtegang door aan te geven uit welke omstandigheden het de andere strekking van de in deze zaak aan de orde zijnde termijn heeft afgeleid. Bij de beantwoording van de vraag of blijkt dat de termijn een andere strekking heeft in de zin van art. 6:83 onder a BW, kunnen alle omstandigheden van het geval van belang zijn. Dit brengt m.i. mee dat niet op voorhand aan één van de omstandigheden een doorslaggevende rol behoeft toe te komen100., maar dat het samenstel van relevante omstandigheden moet worden gewogen. In de subonderdelen 2.3 en 2.4 worden de door het hof genoemde feiten en omstandigheden dan ook ten onrechte afzonderlijk in aanmerking genomen bij de vraag of sprake is van een fataal karakter bij de door partijen overeengekomen termijn, waardoor deze subonderdelen falen.
4.19
De slotsom is dat onderdeel 2 niet tot cassatie kan leiden.
4.20
Onderdeel 1 bevat drie subonderdelen.
Subonderdeel 1.1 is gericht tegen rov. 5.11, waarin het hof het volgende heeft geoordeeld:
“Het had dan ook op de weg van [eiser] gelegen om, toen hij uit het gesprek van 6 december 2011 meende te kunnen concluderen dat [verweerder] niet eind 2011 zou kunnen afnemen (of die conclusie gerechtvaardigd was, kan hier in het midden blijven), [verweerder] in gebreke te stellen opdat hij een redelijke termijn zou hebben gekregen om het intreden van verzuim te voorkomen. In plaats daarvan is [eiser] zonder nadere aankondiging op 29 december 2011 direct tot ontbinding overgegaan, zonder dat toen sprake was van verzuim. Het hof voegt daar aan toe dat niet door [eiser] is gesteld dat tijdens het gesprek op 6 december 2011 tevens door [verweerder] is gezegd, of uit zijn verklaringen of gedragingen viel op te maken, dat hij ook na 31 december 2011 niet zou nakomen. Daarmee heeft de ontbinding geen effect gesorteerd, en is ook de subsidiair gevorderde rechterlijke ontbinding op dezelfde grond niet toewijsbaar.
Aldus slaagt het onderhavige verweer van [verweerder] . Om die reden zal de vordering van [eiser] (in oorspronkelijk conventie) alsnog worden afgewezen.”
4.21
Subonderdeel 1.1 klaagt dat het hof heeft miskend dat, ook indien er van moet worden uitgegaan dat de door partijen overeengekomen termijn "uiterlijk 31 december 2011" géén fataal karakter had, dat niet wegneemt dat op [verweerder] de verbintenis rustte om het pand binnen die overeengekomen termijn af te nemen en dat, nu zodanige afname is uitgebleven, [verweerder] toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van die verbintenis. Volgens het subonderdeel is het enige gevolg van kwalificatie van de overeengekomen leveringstermijn als niet-fataal – zakelijk weergegeven – dat het verzuim van [verweerder] niet zonder ingebrekestelling kan zijn ingetreden op de grond genoemd in art. 6:83 aanhef en onder a BW, maar op de grond genoemd in art. 6:83 aanhef en onder c BW (door het subonderdeel “de c-grond” genoemd).
Het subonderdeel neemt daarbij tot (minst genomen: hypothetisch feitelijk) uitgangspunt dat [eiser] uit het gesprek van 6 december 2011 heeft mogen concluderen dat [verweerder] niet eind 2011 zou kunnen afnemen, zodat de schuldeiser ( [eiser] ) uit een mededeling van de schuldenaar ( [verweerder] ) heeft moeten afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis (afname uiterlijk 31 december 2011) zal tekortschieten.
Het subonderdeel vervolgt met de klacht dat voor zover het hof heeft gemeend dat voor toepassing van de c-grond geen plaats (meer) was, omdat aan de vereisten van de a-grond niet was voldaan, het hof heeft miskend dat elk van de drie in art. 6:83 BW geformuleerde gronden voor het intreden van verzuim zonder ingebrekestelling zelfstandige betekenis heeft, dat wil zeggen dat het niét toepasselijk zijn van één van die drie gronden de toepasselijkheid van één van de twee andere gronden niet (op voorhand) uitsluit. Deze klacht wordt herhaald in subonderdeel 1.3.
4.22
Bij de stelling dat elk van de drie in art.6:83 BW genoemde gronden op zichzelf staat, sluit ik mij aan. Mij is ook geen rechtspraak of literatuur bekend waarin het tegenovergestelde wordt bepleit.
Maar anders dan het subonderdeel meen ik dat het hof zo ook niet heeft geoordeeld.
Ik lees de hiervoor onder 2.2 geciteerde rov. 5.6 aldus dat het hof de stellingname van [eiser] met betrekking tot de centrale vraag101.zo heeft opgevat dat er volgens [eiser] bij de afname van het horecapand door [verweerder] sprake was van een fatale termijn maar omdat die voor de voldoening bepaalde termijn op 29 december 2011 nog niet was verstreken (zoals de wettekst van art. 6:83 onder a BW vereist), het verzuim op dat moment van rechtswege intrad ingevolge art. 6:83 onder c BW omdat uit de mededelingen van [verweerder] op 6 december 2011 bleek dat [verweerder] niet uiterlijk 31 december 2011 zou gaan afnemen en door de niet-naleving van die – fatale – termijn dus in de nakoming van de verbintenis zou gaan tekortschieten.102.
4.23
Zoals hiervoor vermeld, heeft het hof de stelling dat de overeengekomen termijn een fatale termijn was verworpen in de rov. 5.9 tot en met 5.10. De vraag of er op 29 december 2011 desalniettemin met succes buitengerechtelijk is ontbonden op de voet van art. 6:83 onder c BW, wordt vervolgens door het hof in rov. 5.11 beoordeeld.
De subonderdelen 1.1 en 1.3 berusten dus op een verkeerde lezing van het arrest.
4.24
Ook subonderdeel 1.2 gaat in het tweede gedeelte uit van de lezing dat het hof de stellingname van [eiser] uitsluitend als een beroep op het bepaalde in art. 6:83 aanhef en onder a BW heeft opgevat. In zoverre faalt het subonderdeel om dezelfde reden als subonderdeel 1.1.
4.25
De subonderdelen 1.2 en 1.3 klagen verder dat het hof ten onrechte niet, althans niet op voldoende begrijpelijke wijze heeft gerespondeerd op de essentiële in de sleutel van art. 6:83 aanhef en onder c BW staande stellingname van [eiser] dat uit de mededelingen van [verweerder] in (en buiten) het gesprek van 6 december 2011 bleek dan wel kon worden afgeleid dat hij het pand niet meer in 2011 zou afnemen en dus zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet tijdig zou nakomen, zodat het verzuim daarmee zonder ingebrekestelling intrad. Volgens subonderdeel 1.2 heeft het hof blijkens de laatste volzin van rov. 5.6 ook onderkend dat de stellingname van [eiser] (vooral, maar in ieder geval ook) mede in de sleutel stond van het bepaalde in art. 6:83 onder c BW.
In subonderdeel 1.3 wordt nog toegevoegd dat door de overeengekomen termijn van afname "uiterlijk 31 december 2011", ook als deze niet fataal was, op [verweerder] de verbintenis rustte om het pand binnen die overeengekomen termijn af te nemen en dat, nu zodanige afname is uitgebleven, [verweerder] toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van dié verbintenis. In dat licht is niet relevant of door [verweerder] tijdens het gesprek van 6 december 2011 al dan niet is gezegd, of uit zijn verklaringen of gedragingen viel op te maken, dat hij ook na [cursivering en onderstreping advocaat] 31 december 2011 niet zou nakomen. In ieder geval is, aldus het subonderdeel, voor een succesvol beroep op art. 6:83 aanhef en onder c BW voldoende dat (door [eiser] is gesteld dat) tijdens het gesprek op 6 december 2011 door [verweerder] is gezegd, of uit zijn verklaringen of gedragingen viel op te maken, dat hij niet uiterlijk op 31 december 2011 zou nakomen (hetgeen het hof heeft miskend).
4.26
In deze zaak spitst het partijdebat zich toe op de reikwijdte van art. 6:83 BW, aan welk wetsartikel men niet toekomt indien er sprake is van blijvende onmogelijkheid.
Het subonderdeel bevat de rechtsopvatting dat de mededeling van de schuldenaar over het niet-naleven van de overeengekomen termijn bij de afname van het horecapand, te weten: “ik ga 31 december niet halen”, ook als deze termijn niet fataal is, eveneens een mededeling van de schuldenaar betreft waaruit moet worden afgeleid dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten in de zin van art. 6:83 onder c BW en dus voor het intreden van verzuim geen ingebrekestelling benodigd was.
4.27
De kennelijke opvatting van het onderdeel dat, wanneer de termijn niet fataal is in de zin van art. 6:83 onder a BW, het tijdsaspect een onderdeel van de voor art. 6:83 onder c BW in aanmerking te nemen verbintenis vormt, heeft m.i. het onwenselijke gevolg dat een niet fatale termijn via de weg van art. 6:83 onder c BW alsnog een ‘fataal’ karakter kan krijgen. Indien de termijn niet fataal is, is van tekortschieten nog geen sprake. Volgens het subonderdeel betekent de mededeling van de schuldenaar echter dat het niet naleven van de niet-fatale termijn onder alle omstandigheden een tekortschieten in de nakoming van de verbintenis oplevert in de zin van art. 6:83 onder c BW, hetgeen dus leidt tot verzuim zonder ingebrekestelling. Het blijkt dan automatisch toch een fatale termijn te zijn. In wezen zou art. 6:83 onder a BW weinig zelfstandige betekenis meer hebben als de termijn (ongeacht of deze fataal is) een onderdeel van de verbintenis in de zin van art. 6:83 onder c BW vormt en ook het niet naleven van een niet-fatale termijn toch zou leiden tot het intreden van verzuim zonder ingebrekestelling, waarbij merkwaardigerwijs dit alleen het geval is als dit niet naleven van de niet-fatale termijn zou blijken uit een mededeling van de schuldenaar (en niet als deze niet-fatale termijn louter verstrijkt zonder dat de schuldenaar een mededeling heeft gedaan). Dit onderscheid lijkt mij niet te rechtvaardigen.
4.28
Het voorgaande sluit niet uit dat in een geval waarin van een fatale termijn geen sprake is, toch van een mededeling in de zin van art. 6:83 onder c BW kan worden gesproken. Denkbaar is dat de mededeling een duidelijke indicatie bevat dat een ingebrekestelling ook geen zin zal hebben en de schuldenaar dus inderdaad gaat tekortschieten, bijvoorbeeld indien hij de bij een ingebrekestelling te geven redelijke termijn ook niet zal halen. Dit doet zich niet voor indien weliswaar uit de mededeling van de schuldenaar kan worden afgeleid dat de niet-fatale termijn niet wordt gehaald (‘ik haal 31 december niet’), maar uit die mededeling nog niet kan worden afgeleid dat de schuldenaar niet op een (iets) later tijdstip alsnog zal presteren (‘maar in februari zal wel lukken’).
4.29
Het hof heeft in deze zaak in de rov. 5.9 tot en met 5.10 de verbintenis van [verweerder] tot afname van het horecapand uiterlijk 31 december 2011 tegen betaling van de koopsom uitgelegd en geoordeeld dat deze geen fatale termijn bevat en dat [verweerder] de afspraak redelijkerwijs zo mocht begrijpen als hij heeft gedaan, namelijk dat hij niet eerder hoefde te presteren dan 31 december 2011, echter zonder dat hij bij uitblijven van presteren op die datum direct in verzuim zou zijn, althans dat de overeenkomst dan direct zou kunnen worden ontbonden.103.
Vervolgens heeft het hof, in verband met het beroep van [eiser] op het van rechtswege intreden van verzuim op de voet van art. 6:83 aanhef en onder c BW, in rov. 5.11 de mededeling van [verweerder] beoordeeld. Het hof heeft daarbij met juistheid in zijn beoordeling betrokken of door [verweerder] tijdens het gesprek van 6 december 2011 al dan niet is gezegd, of uit zijn verklaringen of gedragingen viel op te maken, dat hij ook na 31 december 2011 niet zou nakomen.104.Zoals ik in de vorige paragraaf heb vermeld, zou dat immers relevant kunnen zijn.
De oordelen van het hof geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en zijn voor het overige feitelijk en niet onbegrijpelijk gemotiveerd.
4.30
Onderdeel 1 faalt mitsdien in het geheel.
4.31
Onderdeel 3 richt zich tegen de slotsom van het hof in rov. 6 en het dictum van het arrest, voor zover het hof daarin de door [eiser] gevorderde verklaring voor recht dat [verweerder] in de uitvoering van de koopovereenkomst toerekenbaar is tekort geschoten, heeft afgewezen.
Het onderdeel betoogt daartoe dat [eiser] in eerste aanleg behalve een verklaring voor recht dat de koopovereenkomst bij brief van 29 december 2011 buitengerechtelijk is ontbonden, althans ontbinding van die overeenkomst, onder meer een verklaring voor recht heeft gevorderd dat [verweerder] in de uitvoering van de koopovereenkomst toerekenbaar is tekort geschoten, zoals het hof volgens het onderdeel op juiste wijze in rov. 4.1 heeft weergegeven. Beide vorderingen zijn door de rechtbank in haar eindvonnis van 9 december 2015 toegewezen. Na te hebben onderzocht of [eiser] op 29 [december] 2011 de overeenkomst tussen partijen met succes buitengerechtelijk heeft ontbonden en deze vraag ontkennend te hebben beantwoord (rov. 5.6 tot en met 5.11), komt het hof, aldus het onderdeel, in rov. 6 tot de slotsom dat (kort gezegd) het hoger beroep slaagt en dat het de vorderingen [cursivering en onderstreping advocaat] van [eiser] zal afwijzen. In het dictum van zijn arrest vernietigt het hof het eindvonnis van 9 december 2015 (en de tussenvonnissen van 28 augustus 2013 en 19 maart 2014 voor zover zij aan het vernietigde deel van het eindvonnis hebben bijgedragen) en wijst, opnieuw rechtdoende de vorderingen [cursivering en onderstreping advocaat] van [eiser] af.
4.32
In subonderdeel 3.1 wordt geklaagd dat, voor zover het hof moet worden geacht (opnieuw rechtdoende) tevens de door hem in rov. 4.1 onder 1 genoemde vordering van [eiser] te hebben afgewezen, dat dan rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk is. Volgens het subonderdeel geldt dat, ook indien er van moet worden uitgegaan dat de door partijen overeengekomen termijn "uiterlijk 31 december 2011" géén fataal karakter had, dat niet wegneemt dat op [verweerder] de verbintenis rustte om het pand binnen die overeengekomen termijn af te nemen en dat, nu zodanige afname is uitgebleven, [verweerder] toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van dié verbintenis. Het hof had de vordering van [eiser] genoemd in rov. 4.1 onder 1 derhalve moeten toewijzen. Voor zover het hof moet worden geacht géén beslissing te hebben gegeven op de desbetreffende vordering van [eiser] is dat, aldus nog steeds het subonderdeel, onjuist en/of onbegrijpelijk, terwijl het hof alsdan tevens heeft verzuimd te beslissen op een onderdeel van het gevorderde, daarbij zijn taak als appelrechter miskennend.
4.33
Zoals hiervoor in het juridisch kader aan de orde is gekomen, wordt, indien voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling nodig is, de schuldenaar hiermee nog een laatste termijn voor nakoming gegeven en wordt aldus nader bepaald tot welk tijdstip nakoming door de schuldenaar nog mogelijk is zonder dat van een tekortkoming sprake is.105.Aangezien het hof in rov. 5.11 onder meer heeft overwogen dat het op de weg van [eiser] had gelegen om, toen hij uit het gesprek van 6 december 2011 meende te kunnen concluderen dat [verweerder] niet eind 2011 zou kunnen afnemen, [verweerder] in gebreke te stellen opdat hij een redelijke termijn zou hebben gekregen om het intreden van verzuim te voorkomen, en de onderdelen 1 en 2 m.i. niet tot cassatie kunnen leiden, staat daarmee in deze zaak vast dat voor het in verzuim raken van [verweerder] een ingebrekestelling nodig was. Zonder de benodigde ingebrekestelling is er nog geen sprake van een tekortkoming en kan in het verlengde daarvan de verklaring voor recht dat [verweerder] in de uitvoering van de koopovereenkomst toerekenbaar tekort is geschoten niet worden toegewezen. Onderdeel 3 deelt dan ook in het lot van de onderdelen 1 en 2.
4.34
Uit het voorgaande volgt dat alle onderdelen falen.
5. Conclusie
De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.
De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden
A-G
Voetnoten
Voetnoten Conclusie 27‑09‑2019
Zie het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 3 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6114 (hierna: het bestreden arrest), rov. 3.2 tot en met 3.13.
Voor zover thans van belang. Zie voor het volledige procesverloop in eerste aanleg de tussenvonnissen van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen (hierna: de rechtbank), van 16 januari 2013, 28 augustus 2013 en 19 maart 2014 en het eindvonnis van de rechtbank van 9 december 2015 en het vonnis van de rechtbank van 20 april 2016 (afwijzing verzoek tot herstel), alle onder rov. 1. Zie voor het volledige procesverloop in hoger beroep het bestreden arrest onder rov. 2.
De zaak is verder behandeld en beslist door de rechtbank Noord-Nederland aangezien de Wet herziening gerechtelijke kaart op 1 januari 2013 in werking trad. Als gevolg daarvan vormen de rechtbanken Assen, Groningen en Leeuwarden met ingang van die datum tezamen de nieuwe rechtbank Noord-Nederland, zie rov. 1.2 van het tussenvonnis van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen, van 16 januari 2013.
Zie antwoordconclusie na enquête, tevens akte vermeerdering c.q. wijziging van eis in conventie van [eiser] van 29 april 2015, p. 15.
Voor zover thans van belang. Zie de verkorte weergave van de vordering in rov. 4.1 van het bestreden arrest.
Zie rov. 4.1 van het tussenvonnis van de rechtbank van 28 augustus 2013.
Zie conclusie na enquêtes, tevens voorwaardelijke vermeerdering/wijziging van eis in reconventie van [verweerder] van 18 maart 2015, p. 10.
Voor zover thans van belang. Zie de verkorte weergave van de reconventionele vordering in rov. 4.2 van het bestreden arrest.
Zie de appeldagvaarding van [verweerder] van 7 maart 2016, p. 3-4 en de memorie van grieven, p. 28-29.
Zie ook de brief van het hof aan mr. J.S. Knot van 20 maart 2017. Deze brief, alsmede de brieven (per fax) van mr. J.S. Knot namens [eiser] aan het hof van 15 en 16 maart 2017 zijn in het A-dossier opgenomen als stuknummers 27 t/m 30.
De procesinleiding is op 2 oktober 2018 ingediend in het portaal van de Hoge Raad.
De procesdossiers in deze zaak stemmen niet geheel overeen. In het B-dossier ontbreekt het vonnis van de rechtbank (inzake het verzoek tot herstel) van 20 april 2016 (zie stuknummer 24 in het A-dossier), en in het B-dossier ontbreken de brieven (per fax) van mr. J.S. Knot namens [eiser] aan het hof van 15 en 16 maart 2017 en de brief van het hof aan mr. J.S. Knot van 20 maart 2017 (zie stuknummers 27 t/m 30 in het A-dossier).
Het hof vermeldt in rov. 5.6 abusievelijk (zo neem ik aan) als datum 29 november 2011.
Het hof verwijst in dit kader naar (de toelichting op) grief XVII en grief XVIX (nummering [verweerder] ) en de daarop gegeven toelichting door de advocaat van [verweerder] ter zitting van het hof. Zie hierna ook de bespreking van onderdeel 2, onder 4.2 e.v.
Rov. 5.8 van het bestreden arrest.
Zie over ontbinding in het algemeen o.m.: C.H. Sieburgh, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018/666 e.v.; J. Hijma, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel I*. Koop en ruil, Deventer: Kluwer 2013/489 e.v.; G.T. de Jong, H.B. Krans & M.H. Wissink, Verbintenissenrecht algemeen (Studiereeks Burgerlijk Recht, deel 4), Deventer: Wolters Kluwer 2018/224 e.v.; F.B. Bakels, Ontbinding van overeenkomsten (Mon. BW nr. B58), Deventer: Wolters Kluwer 2011.
Over de in art. 6:265 lid 1 BW voorkomende ‘tenzij-bepaling’ (luidende: ‘tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt’) heeft de Hoge Raad in 2018 prejudiciële vragen beantwoord. Zie HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810, RvdW 2018/1025. De Hoge Raad heeft onder meer duidelijk gemaakt dat de opvatting dat de in de tenzij-bepaling neergelegde uitzondering op de hoofdregel slechts ‘bij uitzondering’ toegepast kan worden of op een ‘zeldzaam’ geval betrekking heeft, onjuist is (rov. 3.5). De Hoge Raad overweegt dat in art. 6:265 lid 1 BW de hoofdregel en de tenzij-bepaling tezamen de materiële rechtsregel tot uitdrukking brengen dat, kort gezegd, slechts een tekortkoming van voldoende gewicht recht geeft op (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst. In zodanig geval behoeft niet van een schuldeiser gevergd te worden dat hij met een tekortschietende wederpartij als contractspartner verder moet (rov. 3.5).
Zie ook Asser/Hijma 7-I* 2013/494. Anders dan voor ontbinding is voor schadevergoeding in het geval van tijdelijke onmogelijkheid wel verzuim vereist (zie art. 6:74 lid 2 BW). Overigens betreft de dan voor schadevergoeding noodzakelijke ingebrekestelling slechts een aansprakelijkstelling en behoeft er geen redelijke termijn voor nakoming te worden gesteld ingevolge art. 6:82 lid 2 BW.
Waarbij zij opgemerkt dat anders dan voor ontbinding, voor schadevergoeding in het geval van tijdelijke onmogelijkheid wel verzuim vereist is. Zie ook voetnoot 18.
De gevolgen van niet-nakoming (zoals het recht op ontbinding van een wederkerige overeenkomst) treden in drie in art. 6:80 lid 1 BW genoemde gevallen reeds in vóórdat de vordering opeisbaar is. Zo noemt art. 6:80 lid 1 onder b BW het geval dat de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming zal tekortschieten. Deze bepaling correspondeert met hetgeen in art. 6:83 onder c BW is bepaald over een mededeling van de schuldenaar, ná het tijdstip van opeisbaarheid van de verbintenis gedaan, in welke situatie het verzuim intreedt zonder ingebrekestelling.
Art. 6:265 BW is regelend recht. De bevoegdheid tot ontbinding kan dus bij overeenkomst (behoudens wettelijke begrenzingen; zie bijvoorbeeld art. 6:236 onder b BW in het kader van bedingen ten nadele van consumenten in algemene voorwaarden) worden uitgesloten of beperkt.
De Jong, Krans & Wissink, a.w., 2018/226.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/670; De Jong, Krans & Wissink, a.w., 2018/226.
HR 20 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2140, NJ 1996/748 ( [...] / [...] ), rov. 3.2 en HR 22 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9494, NJ 2006/597 m.nt. J. Hijma ( [...] /Bouwmachines), rov. 3.4.4. Zie ook MvA II, Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 289.
Zie de conclusie van A-G Valk vóór HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3144, RvdW 2018/42 (vindplaats conclusie ECLI:NL:PHR:2017:1164), onder 2.6 tot en met 2.18.
Conclusie van A-G Valk van 7 juni 2019, ECLI:NL:PHR:2019:623, onder 3.2 en 3.3.
Zie over deze twee aspecten ook hierna onder 3.17.
Hetgeen uitsluitend in het kader van een vordering tot schadevergoeding relevant is aangezien voor de bevoegdheid van ontbinding bij tijdelijke onmogelijkheid verzuim van de schuldenaar niet is vereist (art. 6:265 lid 2 BW). Zie daarover ook T. Hartlief, ‘Het Atlantic Hotel, de Hoge Raad en het verzuimvereiste (annotatie bij HR 22 oktober 2004, RvdW 2004/119)’, AA 54 (2005) 4, p. 265.
Deze situatie ligt dicht tegen de situatie genoemd in art. 6:83 onder c BW aan waar verzuim zonder ingebrekestelling intreedt ten gevolge van een mededeling van de schuldenaar waaruit de schuldeiser moet afleiden dat de schuldenaar in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten. Het bereik van art. 6:82 lid 2 BW is aanzienlijk verkleind door rechtspraak waarin op grond van de redelijkheid en billijkheid is geoordeeld dat de eis van ingebrekestelling vervalt in omstandigheden die liggen in het verlengde van art. 6:83 onder c BW. Zie HR 6 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7364, NJ 2000/691 ( [...] / [...] ); HR 12 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0827, NJ 2004/36 ( [...] / [...] ) en HR 28 november 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AJ0538, NJ 2004/237 ( [...] / [...] ).
MvA II, Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 289. Zie ook HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU6591, NJ 2012/173 m.nt. L.C.A. Verstappen, rov. 3.7.
Zie o.a. HR 6 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7364, NJ 2000/691 ( [...] / [...] ), rov. 3.5 en HR 12 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0827, NJ 2004/36 ( [...] / [...] ), rov. 3.3.2.
Zie HR 28 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ0538, NJ 2004/237 ( [...] / [...] ), rov. 3.3, met verwijzing naar HR 4 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4358, NJ 2003/257 m.nt. J. Hijma ( [...] / [...] ), rov. 3.4. Zie voorts HR 6 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7364, NJ 2000/691 ( [...] / [...] ), rov. 3.5; HR 20 september 2002, ECLI:NL:2002:AE3363, NJ 2004/458 m.nt. J. Hijma ( [...] / [...] ), rov. 3.4.2 en HR 22 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9494, NJ 2006/597 m.nt. J. Hijma ( [...] /Bouwmachines), rov. 3.4.4.
Ontleend aan mijn conclusie vóór HR 30 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3194 (art. 81 RO), RvdW 2015/1180 (vindplaats conclusie ECLI:NL:PHR:2015:1883), onder 2.8, met verwijzingen naar G.C.C. Lewin, ‘De hanteerbaarheid van de wettelijke verzuimregeling in de praktijk’, NJB 2006, nr. 11, p. 630; C.H. Sieburgh, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel I. De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte, Deventer: Wolters Kluwer 2016/398; De Jong, Krans & Wissink, a.w., 2018/195; Bakels, a.w., 2011/30; M.A.J.G. Janssen, ‘Verzuim en ingebrekestelling bij schadevergoeding en ontbinding’, Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (ORP) 2011, afl. 1, p. 34 en GS Verbintenissenrecht, Katan, artikel 83 Boek 6 BW, aant. 56 en de conclusie van A-G Langemeijer vóór HR 13 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4911 (art. 81 RO), RvdW 2012/107, onder 2.8.
Vgl. onder het oude recht HR 26 maart 1982, NJ 1982/626 m.nt. C.J.H. Brunner ( [...] / [...] ).
Zie HR 6 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7364, NJ 2000/691 ( [...] / [...] ).
Zie HR 22 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9494, NJ 2006/597 m.nt. J. Hijma ( [...] /Bouwmachines).
Vgl. HR 30 januari 1921, NJ 1921/363.
Hartlief, t.a.p., p. 267, waar hij als voorbeelden noemt HR 6 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7364, NJ 2000/691 ( [...] / [...] ), HR 12 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0827, NJ 2004/36 ( [...] / [...] ) en HR 28 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ0538, NJ 2004/237 ( [...] / [...] ). Ook De Jong constateert dat het in deze arresten lijkt te gaan om gevallen die liggen in dezelfde sfeer als art. 6:83 onder c BW, omdat het duidelijk is dat een ingebrekestelling geen zin heeft – waarbij niet alleen uitlatingen van de schuldenaar een rol spelen maar tevens andere redenen. Zie De Jong, a.w., nr. 25.4.
T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Niet-nakoming na 25 jaar BW’, WPNR 2017/7133, p. 34-35. Tjong Tjin Tai haalt onder meer de conclusie van A-G Huydecoper vóór HR 11 januari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4925, NJ 2003/255 m.nt. J. Hijma ( [...] / [...] ) (vindplaats conclusie ECLI:NL:PHR:2002:AD4925), onder 9 en 10, aan, waarin Huydecoper tot de slotsom komt dat “anders dan men bij onbevangen lezing van de art 6:74, 6:81, 6:82 en 6:265 lid 2 BW zou kunnen denken”, het stelsel aldus is dat de schuldenaar meestal van rechtswege in verzuim raakt, en dat slechts bij een beperkte groep verbintenissen een ingebrekestelling nodig is (zijnde bij de verbintenissen waarvoor geen 'fatale' termijn voor nakoming is gesteld, en de verbintenissen die gebrekkig zijn nagekomen, maar waar herstel van het gebrek in de nakoming nog geredelijk mogelijk is (en zich niet voordoet dat dat herstel, omdat een 'fatale' termijn inmiddels is verstreken, niet (meer) in aanmerking komt)).
Hartlief, t.a.p., p. 268-269. Zie ook T. Hartlief, ‘De Hoge Raad en het verzuimvereiste’, WPNR 2000/6427, p. 899-901. Hartlief merkt in laatstgenoemde bijdrage op dat het uitbrengen van een ingebrekestelling bij twijfel nooit kwaad kan.
C.A. Streefkerk, ‘Ingebrekestelling en verzuim bij wanprestatie. Een kritische beschouwing van wetgeving en rechtspraak’, NTBR 2004, p. 2-32.
Zie zijn uitwerking daarvan in de paragrafen 7, 8, 10 en 12, kritisch besproken door J.F.M. Janssen, ‘Heroriëntatie op de ingebrekestelling’, NTBR 2005, nr. 63, par. 6.
Tjong Tjin Tai, t.a.p., p. 35, met verwijzing naar A.C. van Schaick, ‘Blijvende onmogelijkheid’, NTBR 2012/40.
Zie ook uitgebreid GS Verbintenissenrecht, Katan, artikel 83 Boek 6 BW, aant. 10 e.v. en Hijma & M.M. Olthof, a.w., 2017/380.
Zie T-M, Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 294.
Zie T-M, Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 294.
Zie de conclusie van Hartkamp vóór HR 3 maart 1989, ECLI:NL:HR:1989:AB8336, NJ 1989/472.
T-M, Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 294, zie ook p. 291-292.
MvA II, Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 255.
MvA II, Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 255.
In Asser/Sieburgh 6-I 2016/394 wordt opgemerkt dat “[i]ndien de rechter van de hier bedoelde uitzondering een ruim gebruik zal maken, de huidige regel materieel niet sterk van het oude stelsel af[wijkt]; een onderzoek van de onder het oude recht gepubliceerde rechtspraak wijst uit dat in bijna de helft van de aan de rechter voorgelegde gevallen in afwijking van art. 1274 BW (oud) werd aangenomen dat de termijn in gebreke stellende kracht bezat.”
NvW, Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 296.
Zie MO, Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 256-257 en zie GS Verbintenissenrecht, Katan, artikel 83 Boek 6 BW, aant. 11.
V. van den Brink, ‘Verzuim en ingebrekestelling (deel I), MvV 2005/10, p. 185.
HR 11 februari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4777, NJ 2000/275 ( [...] / [...] ).
Zie rov. 3.1.
Zie rov. 3.4 van HR 4 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4358, NJ 2003/257 m.nt. J. Hijma ( [...] / [...] ).
HR 27 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC9348, NJ 2010/83, m.nt. J. Hijma.
Rov. 4.5.9 van het arrest van het hof.
HR 29 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP4340, RvdW 2011/588 ( [...] /Staat).
Zie rov. 3.35.
HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3144, RvdW 2018/42, JIN 2018/16 m.nt. N. de Boer, TBR 2019/11 m.nt. L.H. Muller.
Zie rov. 3.1.
Zie voor het standpunt van partijen in die zaak, rov. 3.2.1.
Zie de conclusie van A-G Valk vóór HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3144, RvdW 2018/42 (vindplaats conclusie ECLI:NL:PHR:2017:1164), onder 1.4.
Vgl. het oordeel van de rechtbank (rov. 3.5) in de zaak die leidde tot HR 28 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ0538, NJ 2004/237 ( [...] / [...] ). Zie ook rov. 3.2 van dat arrest van de Hoge Raad. In die zaak kon de wederpartij zich volgens de rechtbank echter in redelijkheid niet op het ontbreken van een ingebrekestelling beroepen. Dit oordeel bleef in cassatie in stand. De Hoge Raad overwoog dat “[i]mmers onder omstandigheden (i) een beroep op het ontbreken van een ingebrekestelling onaanvaardbaar [kan] zijn of (ii) [kan] worden aangenomen dat op grond van de redelijkheid en billijkheid een ingebrekestelling achterwege kan blijven en de schuldenaar zonder ingebrekestelling in verzuim raakt (HR 4 oktober 2002, nr. C01/057, NJ 2003, 257). De rechtbank heeft klaarblijkelijk met het oog op de omstandigheden van dit geval geoordeeld dat op grond van de redelijkheid en billijkheid [...] geen ingebrekestelling meer behoefde uit te brengen.” (rov. 3.3)
Zie hiervoor onder 3.30 en 3.31.
Conclusie van A-G Valk vóór HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3144, RvdW 2018/42 (vindplaats conclusie ECLI:NL:PHR:2017:1164), onder 3.3.
Zo ook de annotatie van N. de Boer, JIN 2018/16, onder 9.
P.S. Bakker, ‘Ingebrekestelling en verzuim – enige opmerkingen naar aanleiding van HR 15 december 2017, RvdW 2018/42, ECLI:NL:HR:2017:3144’, Tijdschrift overeenkomst in de rechtspraktijk 2018/173, p. 8-9.
MvA II, Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 290.
Zie HR 21 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9610, NJ 2009/50 m.nt. J. Hijma ( [...] / [...] ), rov. 4.6.
Zie HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1684, NJ 2012/684 m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai ( [...] / [...] ), rov. 3.3.2.
HR 23 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3531, NJ 2007/176.
HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2334, NJ 2010/417 ( [...] / [...] ), rov. 3.4.2. Zie ook HR 7 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV0624, RvdW 2006/374, rov. 4.3.2.
Tjong Tjin Tai, t.a.p., p. 35 die in noot 21 daartoe naar Van Schaick, t.a.p., par. 4 verwijst.
Van Schaick, t.a.p., par. 4.
Van Schaick, t.a.p., par. 4.
Van Schaick, t.a.p., par. 2.
Van Schaick, t.a.p., par. 4.
Asser/Sieburgh 6-I 2016/383 onder a.
Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met HR 18 oktober 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC9045, NJ 1986/338 m.nt. P.A. Stein, over het plegen van wanprestatie door een werknemer die zich zonder geldige reden – al dan niet na een periode waarin hij door ziekte ongeschikt was zijn werkzaamheden te verrichten – niet op de overeengekomen tijd en plaats voor het werk meldt.
Zie onder 3.29.
HR 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6997, NJ 2011/257 ( [...] / [...] ).
Annotatie J. Hijma onder HR 27 juni 2008, NJ 2010/83 ( [...] /Mol), onder 4 en 5.
Zie over dit arrest hiervoor onder 3.27-3.28 en 3.34-3.36.
Zie rov. 5.7 van het bestreden arrest.
Vgl. HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810, RvdW 2018/1025, rov. 3.7.
Zie hiervoor onder 3.19 e.v. en Asser/Sieburgh 6-I 2016/394.
Zie onder 3.24.
Zie hiervoor onder 3.24.
Zie ook onder 3.23.
Vgl. ook HR 28 september 2018, RvdW 2018/1025, rov. 3.8.1-3.8.2, over de in art. 6:265 lid 1 BW genoemde gezichtspunten en de rol van de overige omstandigheden van het geval. De Hoge Raad overweegt onder meer:“3.8.1 De afweging die in het kader van de tenzij-bepaling van art. 6:265 lid 1 BW plaatsvindt bij beantwoording van de vraag of de ontbinding in het concrete geval gerechtvaardigd is, geschiedt niet slechts (zoals de eerste prejudiciële vraag het formuleert) “aan de hand van de in de wet genoemde gezichtspunten”. Naast de in art. 6:265 lid 1 BW genoemde gezichtspunten (bijzondere aard of geringe betekenis van de tekortkoming; gevolgen van de ontbinding) kunnen immers alle overige omstandigheden van het geval van belang zijn. (…)3.8.2 Dat bij beantwoording van de vraag of de ontbinding gerechtvaardigd is, alle omstandigheden van het geval van belang kunnen zijn, brengt ook mee dat niet op voorhand aan één gezichtspunt een beslissende rol, ongeacht de overige omstandigheden van het geval, kan worden toegekend.(…)”
De centrale vraag is volgens het hof of [eiser] op 29 december 2011 de overeenkomst tussen partijen met succes buitengerechtelijk heeft ontbonden.
De niet-opeisbaarheid speelt geen rol, zie art. 6:80 lid 1 onder b BW en HR 7 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV0624, RvdW 2006/374, rov. 4.3.2 en HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2334, NJ 2010/417 ( [...] / [...] ), rov. 3.4.2.
Zie rov. 5.9.4 van het bestreden arrest.
Vgl. HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3144, RvdW 2018/42, rov. 3.4.2. Zie daarover ook hiervoor onder 3.41 en 3.42.
Zie o.a. HR 20 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2140, NJ 1996/748 ( [...] / [...] ), rov. 3.2 en HR 22 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9494, NJ 2006/597 m.nt. J. Hijma, rov. 3.4.4 ( [...] /Bouwmachines).
Beroepschrift 02‑10‑2018
PROCESINLEIDING VORDERINGSPROCEDURE HOGE RAAD
Algemeen
Gerecht: | Hoge Raad der Nederlanden |
Adres: | Korte Voorhout 8 |
2511 EK DEN HAAG | |
Datum indiening: | 2 oktober 2018 |
Uiterste verschijndatum verweerder: | 2 november 2018 |
De enkelvoudige civiele kamer van de Hoge Raad behandelt de zaken, vermeld op het in art. 15 Besluit orde van dienst gerechten bedoelde overzicht van zaken, op vrijdagen zoals vermeld in hoofdstuk 1 van het procesreglement Hoge Raad der Nederlanden om 10:00 uur.
Partijen en advocaten
Naam: | [eiser] |
Woonplaats: | [woonplaats] |
Advocaten bij de Hoge Raad: | mrs. J.W.H. van Wijk en M.E.M.G. Peletier die door eiser als zodanig worden aangewezen om hem in het geding in cassatie te vertegenwoordigen |
Kantoor en kantooradres advocaten: | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC DEN HAAG |
Naam: | [verweerder] |
Woonplaats: | [woonplaats] |
Advocaat laatste feitelijke instantie: | mr. P. van Wijngaarden |
Kantoor en kantooradres advocaat: | Van Wijngaarden Advocatuur Verlengde Hereweg 19-a 9721 AB GRONINGEN |
Bestreden uitspraak
Instantie: | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, |
locatie Leeuwarden | |
Datum: | 3 juli 2018 |
Zaaknummer: | 200.189.080/01 |
Middel van cassatie
Schending van het recht en/of verzuim van het vormvereiste van een toereikende motivering doordat het hof heeft geoordeeld als hierna vermeld, zulks ten onrechte om de navolgende, mede in onderling verband en samenhang in aanmerking te nemen redenen:
Verzuim is (in elk geval) ingetreden op grond van artikel 6:83 sub c BW
1.
In rov. 5.6 t/m 5.11 gaat het hof in op de vraag of [eiser] de overeenkomst tussen partijen met succes buitengerechtelijk heeft ontbonden.
In rov. 5.6 overweegt het hof uit de stellingname van [eiser] af te leiden, dat volgens [eiser] sprake was van een fatale termijn in de zin van artikel 83 aanhef en onder a BW, die afliep op 31 december 2011, en dat het verzuim overeenkomstig artikel 6:83 aanhef en onder c BW reeds vóór genoemde datum intrad, omdat uit mededelingen van [verweerder] op 6 december 2011 bleek dat hij niet uiterlijk 31 december 2011 zou gaan afnemen.
In rov. 5.7 neemt het hof in aanmerking, dat [verweerder] heeft betwist dat 31 december 2011 als fatale datum was overeengekomen. Het hof verwerpt het standpunt van [eiser] dat dit (voor het eerst in appel opgeworpen) verweer van [verweerder] als een gedekt verweer moet worden aangemerkt dan wel dat de stellingname van [verweerder] in eerste aanleg een gerechtelijke erkentenis bevat ertoe strekkende dat de datum van 31 december 2011 (wél) fataal was.
In rov. 5.8 overweegt het hof dat tussen partijen overeengekomen termijnen ingevolge het bepaalde in artikel 6:86 aanhef en onder a BW in beginsel een fataal karakter hebben, maar dat de inhoud van de overeenkomst, de aard van de verbintenis en de omstandigheden van het geval tot de conclusie kunnen voeren dat de termijn geen ingebrekestellende kracht heeft. Het hof overweegt dat het aan de schuldenaar (in dit geval [verweerder]) is om feiten en omstandigheden te stellen, en bij betwisting te bewijzen, waaruit dat kan volgen.
In rov. 5.9 neemt het hof in aanmerking dat uit het over en weer gestelde blijkt dat partijen in juli 2011 mondeling overeenstemming hebben bereikt over de aankoop van het pand door [verweerder], over de hoogte van de koopsom en over (kort gezegd) het gebruik van het pand voorafgaande aan afname daarvan en de daarvoor door [verweerder] verschuldigde vergoeding. Het hof neemt voorts in aanmerking dat partijen over levering uiterlijk 31 december 2011 hebben gesproken en dat de vraag is hoe dat besprokene in het licht van de omstandigheden moet worden uitgelegd, in het kader waarvan het hof refereert aan de Haviltex-maatstaf. In rov. 5.9.1 t/m 5.9.4 gaat het hof vervolgens — in het kader van de vraag of sprake is van een fatale termijn — over tot uitleg van de woorden ‘uiterlijk 31 december 2011’. Na in rov. 5.9.1 t/m 5.9.3 een aantal feiten en omstandigheden in aanmerking te hebben genomen (kort gezegd: het algemeen spraakgebruik, de aard van de gesprekken tussen partijen, het mondelinge karakter van de overeenkomst en de door [verweerder] verschuldigde gebruiksvergoeding), overweegt het hof in rov. 5.9.4 van oordeel te zijn dat in het licht van al het voorafgaande [verweerder] de afspraak redelijkerwijs zo mocht begrijpen als hij heeft gedaan, namelijk dat hij niet eerder hoefde te presteren dan 31 december 2011, echter zonder dat hij bij uitblijven van presteren op die datum direct in verzuim zou zijn, althans dat de overeenkomst dan direct zou kunnen worden ontbonden. Volgens het hof is door [eiser] onvoldoende gesteld dat tot een ander oordeel zal kunnen leiden, zodat aan het leveren van tegenbewijs niet wordt toegekomen.
In rov. 5.10 voegt het hof daaraan toe dat, voor zover [eiser] van oordeel is dat uit de door hem overgelegde transcriptie van het gesprek van 6 december 2011 blijkt dat partijen in juli 2011 een fatale termijn zijn overeengekomen, het hof dat oordeel niet deelt. Volgens het hof blijkt uit de gespreksfragmenten niet méér dan dat partijen het er op 6 december 2011 over eens zijn dat tussen hen in juli 2011 is gesproken over afname van het pand uiterlijk einde 2011, zonder dat een financieringsvoorbehoud is gemaakt. Volgens het hof doet dat niet af aan de feiten en omstandigheden op grond waarvan [verweerder] destijds mocht begrijpen dat geen fatale termijn was overeengekomen.
Dit alles leidt het hof in rov. 5.11 tot de conclusie (‘Het had dan ook…’) dat het op de weg van [eiser] had gelegen om, toen hij uit het gesprek van 6 december 2011 meende te kunnen concluderen dat [verweerder] niet eind 2011 zou kunnen afnemen (waarbij het hof in midden laat of die conclusie gerechtvaardigd is), [verweerder] in gebreke te stellen opdat hij een redelijke termijn zou hebben gekregen om het intreden van verzuim te voorkomen. In plaats daarvan, zo overweegt het hof, is [eiser] zonder nadere aankondiging op 29 december 2011 direct tot ontbinding overgegaan, zonder dat toen sprake was van verzuim. Het hof voegt daaraan toe dat niet door [eiser] is gesteld dat tijdens het gesprek op 6 december 2011 tevens door [verweerder] is gezegd, of uit zijn verklaringen of gedragingen viel op te maken, dat hij ook na 31 december 2011 niet zou nakomen. De ontbinding heeft dan ook geen effect gesorteerd, zodat de subsidiair gevorderde rechterlijke ontbinding op dezelfde grond niet toewijsbaar is, en de vordering van [eiser] alsnog zal worden afgewezen, zo besluit het hof.
1.1
In rov. 5.11 heeft het hof miskend dat, ook indien er van moet worden uitgegaan dat de door partijen overeengekomen termijn ‘uiterlijk 31 december 2011’ géén fataal karakter had, dat niet wegneemt dat op [verweerder] de verbintenis rustte om het pand binnen die overeengekomen termijn af te nemen1. en dat, nu zodanige afname is uitgebleven, [verweerder] toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van die verbintenis. Het enige gevolg van kwalificatie van de overeengekomen leveringstermijn als zijnde niet-fataal is, dat het verzuim van [verweerder] niet zonder ingebrekestelling kan zijn ingetreden op de grond genoemd in artikel 6:83 aanhef en sub a BW, hierna: de a-grond. Die constatering laat evenwel onverlet dat een dergelijk verzuim zonder ingebrekestelling zich niettemin kan voordoen, indien de voorwaarden van één van de andere twee in artikel 6:83 BW genoemde gronden voor het intreden van verzuim zonder ingebrekestelling zijn vervuld, zoals de grond genoemd in artikel 6:83 aanhef en sub c BW, hierna de c-grond. In casu is de c-grond van toepassing. In cassatie strekt immers (minst genomen: hypothetisch feitelijk) tot uitgangspunt dat [eiser] uit het gesprek van 6 december 2011 heeft mogen concluderen dat [verweerder] niet eind 2011 zou kunnen afnemen2., zodat aldus sprake is geweest van een situatie waarop de c-grond ziet: te weten dat de schuldeiser ([eiser]) uit een mededeling van de schuldenaar ([verweerder]) heeft moeten afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis (afname uiterlijk 31 december 2011) zal tekortschieten. Voor zover het hof heeft gemeend dat voor toepassing van de c-grond geen plaats (meer) was, omdat aan de vereisten van de a-grond niet was voldaan, heeft het hof miskend dat elk van de drie in artikel 6:83 BW geformuleerde gronden voor het intreden van verzuim zonder ingebrekestelling zelfstandige betekenis heeft, dat wil zeggen dat het niét toepasselijk zijn van één van die drie gronden de toepasselijkheid van één van de twee andere gronden nièt (op voorhand) uitsluit.
1.2
In elk geval heeft het hof ten onrechte niet, althans niet op voldoende begrijpelijke wijze gerespondeerd op de essentiële (vooral, maar in ieder geval ook) mede in de sleutel van artikel 6:83 aanhef en sub c BW staande stellingname van [eiser] dat uit de mededelingen van [verweerder] in (en buiten) het gesprek van 6 december 2011 bleek c.q. kon worden afgeleid dat hij het pand niet meer in 2011 zou afnemen en dus zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet tijdig zou nakomen, zodat het verzuim daarmee zonder ingebrekestelling intrad3.. Dat de stellingname van [eiser] (vooral, maar in ieder geval ook) mede in de sleutel stond van het bepaalde in artikel 6:83 sub c BW, is door het hof, blijkens rov. 5.6, laatste volzin, ook onderkend. Voor zover het hof in zijn vervolgoverwegingen moet worden geacht de stellingname van [eiser] terzake het intreden van verzuim zonder ingebrekestelling niettemin aldus te hebben opgevat dat deze uitsluitend was gebaseerd op het bepaalde in artikel 6:83 sub a BW, dan is dat onbegrijpelijk in het licht van voornoemde stellingname van [eiser] (en het daarop volgende partijdebat)4., terwijl 's hofs arrest dan eveneens innerlijk tegenstrijdig is.
1.3
Voor zover het hof in rov. 5.11, derde volzin, in aanmerking heeft genomen dat door [eiser] niet is gesteld dat tijdens het gesprek van 6 december 2011 tevens door [verweerder] is gezegd, of uit zijn verklaringen of gedragingen viel op te maken, dat hij ook na 31 december 2011 niet zou nakomen, getuigt dat van een onjuiste rechtsopvatting en/of is dat onbegrijpelijk. Ook indien de door partijen overeengekomen termijn ‘uiterlijk 31 december 2011’ niet fataal was, dan laat dat immers onverlet dat op [verweerder] de verbintenis rustte om het pand binnen die overeengekomen termijn af te nemen en dat, nu zodanige afname is uitgebleven, [verweerder] toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van dié verbintenis. In dat licht is niet relevant of door [verweerder] tijdens het gesprek van 6 december 2011 al dan niet is gezegd, of uit zijn verklaringen of gedragingen viel op te maken, dat hij ook na [cursivering en onderstreping adv.] 31 december 2011 niet zou nakomen. In ieder geval is voor een succesvol beroep op art. 6:83 aanhef en sub c BW voldoende dat (door [eiser] is gesteld dat) tijdens het gesprek op 6 december 2011 door [verweerder] is gezegd, of uit zijn verklaringen of gedragingen viel op te maken, dat hij niet uiterlijk op 31 december 2011 zou nakomen (hetgeen het hof heeft miskend). Zie in verband met het voorgaande ook subonderdeel 1.1 en 1.2 hiervoor.
Leveringsdatum ‘uiterlijk 31 december 2011’ is fataal
2.
In rov. 5.7 overweegt het hof dat [verweerder] heeft betwist dat 31 december als fatale datum was overeengekomen en dat dit zou blijken uit (de toelichting op) grief XVII en grief XVIX (nummering [verweerder]) waarin [verweerder] betwist dat ‘31 december 2011 de deadline was’ en de daarop gegeven toelichting door zijn advocaat ter zitting van het hof (zoals kennelijk verder door het hof weergegeven in rov. 5.7). Voor zijn daarop volgende oordeel, dat de door partijen overeengekomen termijn ‘uiterlijk 31 december 2011’ geen fataal karakter heeft, acht het hof redengevend: (a) dat de woorden ‘uiterlijk 31 december 2011’ niet per se hoeven te betekenen dat de termijn fataal is, in de zin dat bij overschrijding zonder verdere ingebrekestelling direct verzuim zal intreden, hetgeen afhangt van de omstandigheden van het geval; zie rov. 5.9.1, (b) dat gesteld noch gebleken is dat partijen in zodanige bewoordingen over levering per 31 december 2011 hebben gesproken dat [verweerder] wel moest begrijpen dat die termijn een fataal karakter had; zie rov. 5.9.2, (c) dat door partijen niets schriftelijk is vastgelegd en dus ook niet dat bij niet afnemen uiterlijk 31 december 2011 zonder ingebrekestelling het verzuim zou intreden, alsmede dat [eiser] dit niet nodig vond, welke keuze eraan kon bijdragen dat bij [verweerder] een meer vrijblijvende opvatting kon postvatten over wat er bedoeld werd met de woorden ‘uiterlijk 31 december 2011’; zie rov. 5.9.3-i5., (d) dat [eiser] een gebruiksvergoeding (‘sleutelgeld’) ontving ad € 2.500,- en dat niet is gesteld dat dit bedrag wezenlijk minder was dan het bedrag dat [verweerder] [het hof bedoelt kennelijk: [eiser], adv.] bij verhuur van het restaurant had kunnen ontvangen; zie ro. 5.9.3-ii6., (e) dat gesteld noch gebleken is dat deze sleutelgeldovereenkomst slechts voor bepaalde tijd werd aangegaan, te weten tot 31 december 2011, zodat ten tijde van het maken van de afspraken in juli 2011 het voor [verweerder] niet evident was dat [eiser] nadeel zou ondervinden indien niet uiterlijk eind december 2011 zou worden afgenomen; zie rov. 3.9.4 en (f) en dat uit de transcriptie van het gesprek van 6 december 2011 niet méér blijkt dan dat partijen het erover eens zijn dat tussen hen in juli 2011 is gesproken over de afname van het pand uiterlijk einde 2011, zonder dat een financieringsvoorbehoud is gemaakt.
Dit geheel aan overwegingen is rechtens onjuist en/of onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd om de hierna uiteen te zetten redenen.
2.1
Allereerst heeft het hof in rov. 5.7 miskend dat [verweerder] zich ten aanzien van zijn betoog, dat hij niet in verzuim is komen te verkeren, uitsluitend erop heeft beroepen dat aan hem niet is meegedeeld dat hij bij overschrijding van de leveringstermijn boetes of schadevergoeding verschuldigd zou worden7., dat de datum van 31 december 2011 geen deadline was omdat er nog geen perfecte koopovereenkomst was8., alsmede dat [eiser] beroep op de leveringstermijn een gelegenheidsargument zou betreffen9.. In dit betoog kan evenwel geen (voldoende kenbaar) beroep op het niet-fataal zijn van de overeengekomen leveringstermijn worden gelezen10., zodat 's hofs uitleg van de gedingstukken onbegrijpelijk is en/of het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden. Zie ook subonderdeel 2.2 hierna. Voor zover het hof in aanmerking heeft genomen dat [verweerder] ter zitting een beroep zou hebben gedaan op het feit dat de overeengekomen termijn (uiterlijk 31 december 2011) geen fataal karakter (geen ingebrekestellende kracht) zou hebben (hetgeen op de weg lag van [verweerder] om te stellen en bij betwisting te bewijzen; zie met juistheid rov. 5.8) is het oordeel van het hof in strijd met de twee-conclusie-regel. 's Hofs impliciete oordeel, dat [verweerder] aan de op hem rustende stelplicht heeft voldaan11., is eveneens onjuist en/of onbegrijpelijk. Voor zover uit rov. 5.9, waarin het hof refereert aan ‘het over en weer gestelde’, zou moeten worden afgeleid dat het hof is teruggekomen van zijn eerdere (rechtens juiste) uitgangspunt, dat op [verweerder] de stelplicht (en bewijslast) rust van feiten en omstandigheden die meebrengen dat de overeengekomen termijn géén ingebrekestellende kracht heeft12., dan geeft dat blijk van een onjuiste rechtsopvatting omtrent het bepaalde in artikel 150 Rv13.. In elk geval geldt dat op de hiervoor sub (c) t/m (e) genoemde feiten en omstandigheden door [verweerder] (in dit verband) geen beroep is gedaan, en dat het hof om die reden van een onbegrijpelijke uitleg van de gedingstukken is uitgegaan en/of buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden en/of van een onjuiste rechtsopvatting omtrent het bepaalde in artikel 150 Rv is uitgegaan.
2.2
Voor zover [verweerder] moet worden geacht zich te hebben beroepen op de door het hof hiervoor sub (a), (b en (f) genoemde feiten en omstandigheden — zie hiervoor subonderdeel 2.1 — is 's hofs (eveneens hiervoor sub a, b en f weergegeven) oordeel, waarin deze stellingname door het hof kennelijk wordt gehonoreerd, onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd. In eerste aanleg heeft [verweerder] immers (uitdrukkelijk) gesteld — zie ook rov. 5.7 — dat ‘levering uiterlijk 1 januari 2012, maar zo mogelijk eerder zou plaatsvinden’.14. In die stellingname kan bezwaarlijk een beroep op het ontbreken van een fatale termijn worden gelezen. Dat in verband met deze stellingname van [verweerder] in eerste aanleg geen sprake is van een gedekt verweer of gerechtelijke erkentenis — aldus het hof in rov. 5.7 — doet daaraan als zodanig niet af. Daarbij valt in aanmerking te nemen dat, voor zover [verweerder] (het fatale karakter van) de overeengekomen leveringstermijn (uiterlijk 31 december 2011) in eerste aanleg heeft betwist, die stellingname uitsluitend stond in de sleutel van het (geheel andere) verweer dat de overeenkomst tussen partijen onder opschortende voorwaarde (financieringsvoorbehoud) zou zijn aangegaan (‘dat er geen perfecte overeenkomst was’), zodat (kort gezegd) de desbetreffende leveringstermijn dáárom niet relevant was.15. De stellingname in appel kenmerkt zich door een soortgelijk stramien.16. Het standpunt van [verweerder], dat tussen partijen geen perfecte overeenkomst zou zijn totstandgekomen dan wel dat aan een aantal ‘totstandkomingsvoorwaarden’ niet zou zijn voldaan, heeft het hof evenwel (terecht) verworpen.17. Voor zover het hof moet worden geacht in dit verband in aanmerking te hebben genomen de stelling van [verweerder], dat aan hem niet is meegedeeld dat hij bij overschrijding van de leveringstermijn boetes of schadevergoeding verschuldigd zou worden18., dan heeft het hof miskend dat het al dan niet gedaan zijn van een zodanige mededeling rechtens niet relevant is, omdat de desbetreffende rechtsgevolgen (waaronder schadeplichtigheid) van rechtswege intreden, terwijl [verweerder] bovendien als een professionele partij en ervaren vastgoedhandelaar kan worden gemerkt; zie ook subonderdeel 2.3, slot, hierna.
2.3
Voor zover het hof heeft geoordeeld dat het feit, dat bij [verweerder] een meer vrijblijvende opvatting kon postvatten over wat bedoeld werd met de woorden ‘uiterlijk 31 december 2011’, (mede) is veroorzaakt door het niet in schriftelijke vorm vastgelegd zijn van de overeenkomst, waarbij het (mede) in aanmerking neemt dat dit berust op een keuze van [eiser] — zie de hiervoor sub (c) weergegeven overwegingen — dan is dat onnavolgbaar en onjuist. Hetzelfde geldt voor de kennelijk in 's hofs oordeel besloten liggende gedachte, dat het postvatten van een meer vrijblijvende opvatting over de leveringstermijn aan de zijde van [verweerder] voor rekening komt van [eiser]. Ten eerste bestond tussen partijen geen verschil van mening over de aard van de leveringstermijn; dat dit zo zou zijn geweest is eerst in appel door [verweerder] betoogd. Zie subonderdeel 2.2 hiervoor. Ten tweede geldt dat, waar het hof in rov. 5.8 — rechtens juist — tot uitgangspunt heeft genomen dat tussen partijen overeengekomen termijnen (zoals de onderhavige, ‘uiterlijk 31 december 2011’) in beginsel een fataal karakter hebben, niet valt in te zien waarom het niet schriftelijk vastgelegd zijn van de overeenkomst en/of de keuze van [eiser] terzake (zonder meer) aan dat uitgangspunt zou afdoen, althans niet zonder nadere motivering die ontbreekt. In dit verband is van belang dat tussen partijen niet in geschil is dat [verweerder] als een professionele partij en ervaren vastgoedhandelaar kan worden aangemerkt.19.
2.4
Voor zover het hof — zie de hiervoor sub (d) weergegeven overwegingen — in aanmerking heeft genomen dat [eiser] het pand (voorafgaande aan de levering) aan [verweerder] in gebruik heeft gegeven tegen een maandelijkse vergoeding van € 2.500,- (‘sleutelgeld’), valt niet in te zien hoe zulks kan bijdragen aan het oordeel van het hof dat de overeengekomen leveringstermijn ‘uiterlijk 31 december 2011’ geen fataal karakter heeft. Voor zover het hof heeft gemeend — zie rov. 5.9.3-ii, slot — dat voor [verweerder], door het verschuldigd worden van de desbetreffende gebruiksvergoeding, niet evident was dat [eiser] nadeel zou ondervinden indien niet uiterlijk eind december 2011 zou worden afgenomen, getuigt dat van een onjuiste rechtsopvatting en/of is dat onbegrijpelijk, omdat (zonder nadere motivering, die ontbreekt) evenmin valt in te zien, waarom het door het hof bedoelde nadeel (als zodanig) relevant zou zijn voor het al dan niet fatale karakter van de door partijen overeengekomen termijn ‘uiterlijk 31 december 2011’. Voorts heeft het hof miskend dat een zodanig nadeel van [eiser] (vanzelfsprekend) niet uitsluitend moet worden geacht te zijn gelegen in nadeel bestaande uit (eventueel) gederfde inkomsten in verband met ingebruikgeving van het pand, al dan niet door verhuur20., maar tevens moet worden geacht te bestaan uit de ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming en de daarop gebaseerde ontbinding van de koopovereenkomst door [eiser] geleden schade, te begroten op de door partijen overeengekomen koopprijs van € 470.000,- minus de onderhandse verkoopwaarde van het pand op 31 december 2011.21. Dit moet voor [verweerder] (als professionele partij en ervaren vastgoedhandelaar22.) (zonder meer) duidelijk zijn geweest. Voor zover het hof in dit verband in aanmerking heeft genomen — zie de hiervoor sub (e) weergegeven overwegingen — dat gesteld noch gebleken is dat de ‘sleutelgeldovereenkomst’ voor bepaalde tijd werd aangegaan en dat daarom niet evident zou zijn dat [eiser] nadeel zou ondervinden indien niet uiterlijk eind december 2011 zou worden afgenomen, geldt dat de door partijen gemaakte afspraken terzake redelijkerwijs niet anders kunnen worden begrepen dan dat de duur van de ‘sleutelgeldovereenkomst’ onlosmakelijk verbonden was met de leveringstermijn (‘uiterlijk 31 december 2011’), aangezien voor ingebruikgeving van het pand ná levering immers geen enkele grond meer zou bestaan.23. Ook dat moet voor [verweerder] (als professionele partij en ervaren vastgoedhandelaar24.) (zonder meer) duidelijk zijn geweest. Voor zover het hof van een andere uitleg van de ‘sleutelgeldovereenkomst’ is uitgegaan, is dat in het licht van het partijdebat in elk geval onbegrijpelijk25.. Waar de afspraken van partijen over de duur van de gebruiksvergoeding moeten worden geacht onlosmakelijk verbonden te zijn met de leveringstermijn (‘uiterlijk 31 december 2011’), kan uit die desbetreffende duur ook geen contra-indicatie worden ontleend voor het in beginsel fatale karakter van de leveringstermijn.
Verklaring voor recht terzake toerekenbare tekortkoming [verweerder]
3.
In rov. 4.1 geeft het hof op juiste wijze de vorderingen van [eiser] in eerste aanleg weer: behalve een verklaring voor recht dat de koopovereenkomst bij brief van 29 december 2011 buitengerechtelijk is ontbonden, althans ontbinding van die overeenkomst26., heeft [eiser] onder meer een verklaring voor recht gevorderd dat [verweerder] in de uitvoering van de koopovereenkomst toerekenbaar tekort geschoten is.27. Beide vorderingen zijn door de rechtbank in haar eindvonnis van 9 december 2015 (sub 9.1 resp. sub 9.2) toegewezen. Na te hebben onderzocht of [eiser] op 29 november 2011 de overeenkomst tussen partijen met succes buitengerechtelijk heeft ontbonden en deze vraag ontkennend te hebben beantwoord (rov. 5.6 tot en met 5.11), komt het hof in rov. 6 tot de slotsom dat (kort gezegd) het hoger beroep slaagt en dat het de vorderingen [cursivering en onderstreping, adv.] van [eiser] zal afwijzen. In het dictum van zijn arrest vernietigt het hof eindvonnis van 9 december 2015 (en de tussenvonnissen van 28 augustus 2013 en 19 maart 2014 voor zover zij aan het vernietigde deel van het eindvonnis hebben bijgedragen) en wijst, opnieuw rechtdoende de vorderingen [cursivering en onderstreping, adv.] van [eiser] af.
3.1
Voor zover het hof moet worden geacht (opnieuw rechtdoende) tevens te hebben afgewezen de door hem in rov. 4.1 sub 1 genoemde vordering van [eiser], dan is dat rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk. Zoals hiervoor is betoogd in subonderdeel 1.1 geldt dat, ook indien er van moet worden uitgegaan dat de door partijen overeengekomen termijn ‘uiterlijk 31 december 2011’ géén fataal karakter had, dat niet wegneemt dat op [verweerder] de verbintenis rustte om het pand binnen die overeengekomen termijn af te nemen en dat, nu zodanige afname is uitgebleven, [verweerder] toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van dié verbintenis. Het hof had de vordering van [eiser] genoemd in rov. 4.1 sub 1 derhalve moeten toewijzen. Voor zover het hof moet worden geacht géén beslissing te hebben gegeven op de desbetreffende vordering van [eiser] dan is dat onjuist en/of onbegrijpelijk, terwijl het hof alsdan tevens heeft verzuimd te beslissen op een onderdeel van het gevorderde, daarbij zijn taak als appelrechter miskennend.
Op grond van dit middel vordert eiser vernietiging van het bestreden arrest met zodanige verdere beslissing als de Hoge Raad passend acht, met veroordeling van verweerder in de kosten van het geding, zulks met bepaling dat over die proceskostenveroordeling de wettelijke rente verschuldigd zal zijn met ingang van de vijftiende dag na de datum van het te dezen te wijzen arrest.
Voetnoten
Voetnoten Beroepschrift 02‑10‑2018
Zie ook rov. 3.5, tweede volzin; vgl. rov. 5.9.4, eerste volzin.
Zie rov. 5.11, eerste volzin, van het in cassatie bestreden arrest.
Zie o.m.: Inl. dagv. par. 10 en de (mede in dat verband) bij dit processtuk als prod. 3 overgelegde ontbindingsverklaring d.d. 29 december 2011, p. 2, eerste tekstblok (geciteerd in rov. 3.10), alsmede Pleitnota mr. Kremer in appel par. 54.
Zie de vindplaatsen in de stukken van de feitelijke instanties genoemd in noot 3 hiervoor. Zie ook: MvG par. 31, laatste volzin, en Pleitnota in appel mr. Van Wijngaarden par. 12, 4e volzin, waaruit kan worden afgeleid dat ook [verweerder] van deze meeromvattende grondslag van de stellingname van [eiser] is uitgegaan.
Het hof heeft kennelijk abusievelijk zowel de overweging op blad 6 van zijn arrest, voorlaatste tekstblok, als de overweging op blad 6 van zijn arrest, laatste tekstblok, als rov. 5.9.3 genummerd.
Zie de opmerking in noot 5 hiervoor.
Zie: MvG par. 44, op p. 14, slot en p. 15 bovenaan. In dezelfde zin: Pleitnota mr. Van Wijngaarden in appel par. 12.
Zie: MvG par. 45, eerste volzin en par. 49, eerste en tweede volzin.
Zie: MvG par. 49, zevende volzin.
Vgl. in dit verband ook het verweer van [eiser] in appel in Pleitnota mr. Kremer in appel par. 50 en 54, waaruit blijkt dat [eiser] de desbetreffende grieven van [verweerder] (en de toelichting daarop) ook niet aldus heeft begrepen dat [verweerder] een beroep deed op het feit dat de overeengekomen termijn (uiterlijk 31 december 2011) geen fataal karakter zou hebben.
Vgl. rov. 5.8, slot, van het in cassatie bestreden arrest, in samenhang met rov. 5.9.1–5.9.4.
Zie rov. 5.8.
Het gaat hier immers om een zgn. bevrijdend verweer.
Zie: CvAc/CvEr par. 3. Zie in dit verband tevens: proces-verbaal van de comparitie in eerste aanleg d.d. 31 januari 2013, blad 2, eerste tekstblok. Vgl. de reactie daarop van de zijde van [verweerder] in hetzelfde p.-v. blad 2 onder kopje ‘Mr. Van Wijngaarden’, waaruit volgt dat [eiser] lezing van de CvAc/CvR par. 3 niet is bestreden; namens [verweerder] is verweer gevoerd vanuit het perspectief van een volgens [verweerder] niet totstandgekomen, perfecte overeenkomst.
Zie o.m. de hiervoor in noot 14, derde volzin, genoemde vindplaats, alsmede CvAc/CvEr par. 3 en 24. Zie tevens de in appel niet bestreden rov. 8.3 van het tussenvonnis in eerste aanleg d.d. 28 augustus 2013.
Zie o.m.: MvG par. 45 en 49.
Zie: rov. 5.2 en 5.3 van het in cassatie bestreden arrest. Zie tevens rov. 5.4 en 5.5.
Zie noot 7 hiervoor.
Zie in dit verband: Inl. dagv. par. 3 en CvAr par. 28 met bijbehorende prod. 8 en 9. Laatstgenoemde stellingname van [eiser] is door [verweerder] (begrijpelijkerwijs) niet weersproken. Zie ook: proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 29 oktober 2014, blad 2, onder kopje ‘Personalia’.
In dit verband zij vermeld dat [verweerder] slechts twee maanden ‘sleutelgeld’ heeft betaald; zie de op dit punt in appel niet bestreden rov. 9.3 en 9.4 van het tussenvonnis van de rechtbank van 28 augustus 2013.
Zie ook de op dit punt in appel niet bestreden rov. 12.4.3 van het tussenvonnis van de rechtbank van 28 augustus 2013.
Zie noot 19 hiervoor.
Zie in dit verband ook: Inl. dagv. par. 5; CvAr par. 6 en 13. Dat de gebruiksvergoeding verband hield met de leveringstermijn ligt ook besloten in de stellingname van [verweerder] in eerste aanleg; zie bijv. CvAc/CvEr par. 6 en 8. In appel is [verweerder] — geheel contrair aan zijn standpunt in eerste aanleg — gaan betogen dat de gebruiksregeling feitelijk een huurovereenkomst zou betreffen. Zie grief I, welke grief door het hof (terecht) in rov. 5.3 is verworpen. Zie in dit verband ook: pleitnota mr. Kremer in appel par. 10–13.
Zie noot 19 hiervoor.
Zie de vindplaatsen genoemd in noot 23 hiervoor.
Zie rov. 4.1 achter 2.
Zie rov. 4.1 achter 1.